Виды договоров и их классификация. Гражданско-правовой договор



Тип работы:  Материал
Бесплатно:  Антиплагиат
Объем: 24 страниц
В избранное:   
Введение

Реализация коммерческих планов любого хозяйствующего субъекта, будь то
предприятие или индивидуальный предприниматель, невозможна без совершения
сделок и заключения договоров. Договор - это и есть та форма, в которой
воплощаются все замыслы и расчеты бизнесменов. Заниматься
предпринимательством и не заключать сделки, не подписывать договоры и
документы по его исполнению просто невозможно.
Кроме того, юридически грамотно составленный договор - это гарантия
успешного достижения преследуемых хозяйствующим субъектом целей и задач, а
также эффективной защиты его прав и законных интересов. Напротив,
некорректный и непродуманный договор почти неизбежно влечет за собой
возникновение проблем, причем не только в гражданско-правовом плане (споры
по порядку исполнения договора, взыскание неустоек и штрафов за нарушение
условий договора и т. д.). В ряде случаев от вида и содержания договора
зависит тот или иной режим налогообложения.
Понятие договора. Термин договор употребляются в гражданском праве в
различных значениях. Под договором понимают и юридический факт, лежащий в
основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в
котором закреплен факт установления обязательственного правоотношения.
Также определение договора содержится в (ст. 378 ГК РК). ДОГОВОРОМ
признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Договор - это не формальность, не традиция. В первую очередь - это
соглашение сторон, акт, в котором выражено их взаимное согласие действовать
совместно в интересах обоюдной выгоды. Если взаимное согласие отсутствует,
нет и договора.
1. Понятие и условие заключение договора

Гражданско-правовой договор является много понятийной гражданско-
правовой категорией. В законодательстве и в науке гражданского права термин
договор употребляется в трех различных смыслах:
• как основание возникновения правоотношения (договор-сделка);
• как само правоотношение, возникшее из этого основания (договор-
правоотношение);
• как форма существования правоотношения (договор-документ).
Рассмотрим понятие договор в аспекте юридического факта, лежащего в
основе обязательственного правоотношения. Гражданский кодекс дает следующее
определение этого понятия: Договором признается соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав
или обязанностей.
Гражданско-правовые договоры порождают, изменяют или прекращают
соответствующие имущественные правоотношения, и как любые сделки –
представляют собой волевые акт, обладающий специфическими особенностями:
• единое волеизъявление двух или более лиц, выражающее их общую волю;
• свобода договора.
Волевой акт предполагает свободу от внешнего воздействия, поэтому
законодатель закрепляет ряд норм, обеспечивающих свободу договора. Свобода
договора возведена в ранг принципов гражданского законодательства. Важно
отметить, что Гражданский кодекс не только провозглашает принцип свободы
договора, но и закрепляет, и раскрывает его в конкретных нормах о
договорах. Свобода договора предполагает следующее: Граждане и юридические
лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор
предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым
обязательством.
Вместе с тем в законодательстве и науке права термину договор
придается значение не только юридического факта: Нередко он применяется
для наименования самого правоотношения, возникшего в результате соглашения,
а также примерных форм, используемых при заключении различных договоров,
иных документов, из которых явствует достигнутое сторонами соглашение.
Категория договора широко используется в сферах общественной жизни: в
экономике, социальной, культурной сфере, политике и т.д.
Было бы значительным шагом вперед, считает автор данной работы, если
бы договор стал основанием и некоторых личных неимущественных
правоотношений (например, в области авторского права).
Следует отметить, что легального определения договора в Гражданском
Кодексе СССР 1964 года не было, и, соответственно, новый действующий
Гражданский Кодекс ввел такое понятие впервые. Введение новых норм
обусловлено тем, что договор является в нынешних условиях рыночной
экономики основным юридическим фактом, из которого возникают
обязательственные правоотношения.
Однако не всякое соглашение само по себе составляет договор, - таковым
признается лишь соглашение, вытекающее из намерения участников породить те
или иные гражданско-правовые последствия. Поэтому можно сделать вывод о
том, что всякий договор может быть признан соглашением, но не всякое
соглашение может быть признано договором.
Договоры, в зависимости от соотношения прав и обязанностей участников
обязательства, можно разделить на 2 вида: двусторонние и многосторонние,
отличающиеся не числом участников, поскольку в двустороннем договоре могут
участвовать не 2, а несколько лиц, и тем не менее договор остается
двусторонним. Примером данного вида договоров может служить договор купли-
продажи, в котором одна сторона - продавец, обязана передать имущество, в
другая сторона - покупатель - принять это имущество. Этот вид
характеризует, прежде всего встречная направленность и противоположность,
которая отсутствует в многосторонних договорах. Примером многостороннего
договора является договор о совместной деятельности, о создании простого
товарищества. Данные договоры встречаются довольно редко, преобладающее
положение в гражданском праве занимают двусторонние договоры.
Под термином "Договор" понимают также гражданское правоотношение,
возникшее из договора, и документ, в котором изложено содержание договора,
заключенного в письменной форме.
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что термин “договор”
расшифровывается комплексно - и как соглашение, и как документ, фиксирующий
это соглашение, и как возникающее обязательство. Поэтому следует
определить, в каком именно из приведенных значений употребляется термин
“договор” в той или иной норме Гражданского кодекса.
Проявление свободы договора в конкретной договорной практике имеет для
сферы гражданского оборота ряд весьма важных аспектов. Участники
гражданских правоотношений свободны в заключении договора. Они не могут
быть принуждены к заключению договора, исключая случаи, когда обязанность
такого заключения предусмотрена Гражданским кодексом, законом или
добровольно принятым обязательством. Следовательно, граждане и юридические
лица свободны заключать или не заключать договор, а также в выборе
контрагента по договору. Второй случай, т.е. понуждение к заключению
договора, можно рассмотреть на следующем примере: Законом о поставках
предусмотрена обязательность для поставщиков, обладающих монополией на
производство отдельных видов продукции, к заключению договоров на поставку
продукции для федеральных государственных нужд.
Участники гражданских правоотношений могут заключать не только
договоры, предусмотренные законами или иными нормативными актами, но и иные
договоры, не противоречащие им.
Стороны договора могут конструировать свои взаимоотношения из
элементов нескольких различных договоров, создавая так называемый смешанный
договор. В таком случае к их отношениям будут применяться в соответствующих
частях правила о тех договорах, элементы которых использованы сторонами,
если иное не вытекает из существа смешанного договора или соглашения сторон
о том, какие нормы подлежат применению к их договору .
Стороны договора свободны в определении условий его содержания,
исключая случаи, когда те или иные условия договора прямо предписываются
законом или иным правовым актом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что идея автономии воли,
воплощенная в кодексе, зависит от самого субъекта права.
Именно свобода договора лежит в основе определение сторонами своих
прав и обязанностей, выражающихся в содержании договора. Гражданские права
и обязанности, порождаемые, изменяемые или прекращаемые договором,
составляют содержание обязательственного отношения, возникающего из
договора.
Комментарий к Гражданскому Кодексу Республики Казахстан дает следующую
трактовку термина "договор":
Термин "договор" употребляется в гражданском законодательстве в
различных значениях: как юридический факт, из которого возникает
обязательство; само это договорное обязательство; документ, которым
оформлено договорное обязательство.
В комментируемой статье договор выступает как юридический факт, на
основе которого возникает, изменяется или прекращается правоотношение.
Следовательно, договор является одним из основании возникновения
гражданских прав и обязанностей (ст. 7 ГК РК).
В соответствии с п. 1 ст. 148 ГК РК сделки могут быть односторонними и
двух- или многосторонними (договоры). Следовательно, договор является
сделкой и на него распространяются правила о двух- и многосторонних
сделках, в частности, о форме и регистрации сделки, о признании сделки
недействительной и т.д.
Понятие "односторонние и многосторонние сделки" следует отличать от
понятия "односторонние и взаимные договоры". Односторонняя сделка не
относится к договорам, так как для ее совершения не требуется соглашения
сторон, достаточно волеизъявления одной стороны.
Односторонние и взаимные договоры различаются в зависимости от
характера распределения прав и обязанностей сторон. В одностороннем
договоре у одной стороны возникают только права, у другой - только
обязанности (например, договор займа). Во взаимном договоре каждая из
сторон имеет права и несет обязанности (по договору купли-продажи продавец
приобретает право требовать от покупателя уплаты денег за переданную вещь и
одновременно обязан передать эту вещь покупателю, а продавец имеет право
требовать передать ему вещь и обязан уплатить плату за эту вещь).
Отличие договора от других сделок и других юридических фактов в том,
что договор есть соглашение сторон. Поэтому в соответствии с п. 3 ст. 148
ГК РК для совершения договора необходимо выражение согласованной воли двух
сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя
сделка).
Подавляющее большинство договоров являются двусторонней сделкой,
поскольку из договора возникает, как правило, обязательственное
правоотношение, а для обязательства характерно наличие двух сторон,
интересы которых противоположны: одна имеет право требования (кредитор),
другая - корреспондирующую этому праву обязанность (должник).
Примером многостороннего обязательства может служить договор о
совместной деятельности (ст. 228 ГК РК). Особенностью этого договора
является то, что стороны его обязуются совместно действовать для достижения
общей цели, то есть, в данном случае интересы сторон направлены на
достижение общей цели и в результате деятельности возникает общая
собственность. Недаром договор о совместной деятельности (простое
товарищество) помещен не в разделе "Обязательственное право", а в разделе,
посвященном праву собственности сразу после главы об общей собственности
(ст. 228 ГК РК).
К многосторонним договорам применимы, как правило, общие положения о
договоре. Однако некоторые нормы неприменимы в силу особенностей
многосторонних договоров, о которых речь шла выше. В частности, вряд ли
можно применить к многостороннему договору положения о публичном договоре
(ст. 387 ГК РК), о договоре в пользу третьего лица (ст. 391 ГК РК),
определенная специфика должна быть с применением норм о заключении
договора.

Условия заключения договоров.
Порядок и процедура заключения договоров определяются правилами главы
23 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.
Заключение договора связывается с достижением соглашения по всем его
существенным условиям. Договор не считается заключенным при отсутствии
согласования хотя бы по одному из таких условий.
Для того чтобы стороны могли достигнуть соглашения и тем самым
заключить договор, необходимо, чтобы, хотя бы одна сторона сделала
предложение о заключении договора, а другая – приняла это предложение.
Гражданский Кодекс устанавливает, что договор заключается посредством
направления оферты – предложения заключить договор одной из сторон, и ее
акцепта – принятия предложения другой стороной. В соответствии с этим
сторона, делающая предложение именуется оферентом, а сторона, принимающая
предложение, – акцептантом. Договор считается заключенным, когда оферент
получит акцепт от акцептанта.
Однако не всякое предложение приобретает силу оферты. Оферта содержит
следующие признаки:
▪ предложение должно быть достаточно определенным и выражать явное
намерение лица заключить договор;
▪ предложение должно содержать все существенные условия договора;
▪ предложение должно быть обращено к одному или нескольким конкретным
лицам.
При отсутствии любого из названных признаков предложение может
рассматриваться только как вызов на оферту. Оферта может быть адресована
одному или нескольким конкретным лицам. При несоблюдении в сделанном
предложении хотя бы одного из перечисленных требований оно не считается
офертой, а признается лишь вызовом на оферту, который ни к чему не
обязывает того, кто его сделал. В качестве приглашения делать оферту
выступает реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу
лиц.
Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным
лицам предложение, которое:
▪ достаточно определенно;
▪ содержит указание на все существенные условия;
▪ выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.
Таким образом, оферта представляет собой сообщение о желании вступить
в договор, из условий которого вытекает, что сообщение будет связывать
оферента, как только лицо, которому оферта адресована, примет его путем
вполне определенного действия, воздержания от действия или встречным
обязательством.
Оферта может представлять собой развернутый проект договора, либо
заказ, исходящий от стороны, которая нуждается в определенных услугах.
Договор заключается в момент получения лицом, направившем оферту, ее
акцепта.
Акцептом является полное и безоговорочное согласие лица, которому
адресована оферта, принять это предложение. Если согласие на предложение
заключить договор сопровождается дополнениями или изменениями условий,
содержащихся в оферте, то оно не имеет силы акцепта.
Намерение принять предложение должно быть четко выражено. Очевидно,
что акцепт должен соответствовать условиям оферты. При выяснении, состоялся
ли акцепт, иногда встречается ряд трудностей, поскольку предполагаемый
акцепт может быть отказом и встречной офертой.
При использовании современных средств электронно-вычислительной
техники для заключения договоров последние считаются заключенными не только
при условии, что акцепт сообщен, но также и при поступлении обратной
информации о получении акцепта оферентом на компьютер акцептанта
Для признания соответствующих действий получателя оферты акцептом не
требуется выполнять условия оферты в полном объеме. Для признания указанных
действий акцептом достаточно, чтобы лицо, получившее оферту (в том числе
проект договора), приступило к исполнению на условиях, указанных в оферте,
и в установленный для ее акцепта срок.
Признаки акцепта:
▪ оферта принята безоговорочно в том виде, в каком сформулирована, без
внесения каких-либо встречных предложений;
▪ из закона, обычаев делового оборота или из особенностей прежних деловых
отношений сторон следует, что умолчание является проявлением воли стороны
заключить договор (молчаливый акцепт);
▪ действия по выполнению указанных в оферте условий, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
Подобные действия должны совершаться лицом, получившим оферту, в срок,
который установлен для ее акцепта. К их числу относятся отгрузка товара,
предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей денежной
суммы.
Оферта и акцепт порождают в соответствии с законом определенные
обязательства для лиц, их совершающих:
▪ оферта связывает оферента возможностью ее принятия в установленные
сроки;
▪ акцепт обусловливает признание договора состоявшимся.
Обладающие необходимыми признаками оферта и акцепт порождают
определенные юридические последствия для совершивших их лиц.
✓ Оферта связывает направившее лицо с момента ее получения адресатом.
✓ Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока,
установленного для ее акцепта. Иное допускается оговорить в самой оферте
либо может вытекать из существа предложения или обстановки, в какой она
была сделана.
✓ Если в оферте установлен срок для акцепта, договор считается
заключенным, если акцепт получен оферентом в пределах указанного срока.
✓ Если срок для акцепта не установлен в оферте, то ее юридическое
действие зависит от того, в какой форме она сделана. При устной форме
оферты договор считается заключенным при немедленном заявлении об акцепте
другой стороной. При письменной форме оферты договор считается
заключенным, если акцепт получен оферентом до окончания срока,
установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок не
установлен – в течение нормально необходимого для этого времени.
✓ Акцепт не признается опоздавшим, если сторона, направившая оферту,
немедленно не уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием.
Заключенным договор считается и при условии, что сторона, направившая
оферту, немедленно сообщит другой стороне о принятии акцепта,
полученного с опозданием.
Важным при заключении договоров является время и место заключения
договора. Соглашение считается состоявшимся в тот момент времени, когда
оферент получил согласие акцептанта. Этот момент и признается временем
заключения договора.
Временем заключения реальных договоров будет считаться не момент
получения оферентом акцепта, а момент передачи имущества одной стороной
другой стороне.
Договоры, подлежащие в обязательном порядке государственной
регистрации, считаются заключенными с момента его регистрации, если иное не
установлено законом.
Если в договоре не указано место его заключения, договор признается
заключенным в месте жительства гражданина или в месте нахождения
юридического лица, направившего оферту.
2. Виды договоров и их классификация

Многочисленные гражданско-правовые договоры обладают как общими
свойствами, так и определенными различиями, позволяющими отграничивать их
друг от друга. Для того, чтобы правильно ориентироваться во всей массе
многочисленных и разнообразных договоров, принято осуществлять их деление
на отдельные виды. Деление договоров на отдельные виды имеет не только
теоретическое, но и важное практическое значение. Оно позволяет участникам
гражданского оборота достаточно легко выявлять и использовать в своей
деятельности наиболее существенные свойства договоров, прибегать на
практике к такому договору, который в наибольшей мере соответствует их
потребностям. Поскольку договоры являются разновидностью сделок, на них
распространяется и деление сделок на различные виды.
Ниже приводится такое деление, которое имеет отношение только к
договорам и не применяется к односторонним сделкам.
Гражданско–правовые договоры различаются в зависимости от их
юридической направленности:
Основные и предварительные договоры.
Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц.
Односторонние и взаимные договоры.
Возмездные и безвозмездные договоры.
Свободные и обязательные договоры.
Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения.

Основные и предварительные договоры.

Основной договор непосредственно порождает права и обязанности сторон,
связанные с перемещением материальных благ: передачей имущества,
выполнением работ, оказанием услуг и т. д. Предварительный договор – это
соглашение сторон о заключении основного договора в будущем. Большинство
договоров – это основные договоры, предварительные договоры встречаются
значительно реже. В соответствии со статьей 390 ГК РК по предварительному
договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче
имущества, выполнении работ или оказании услуг основной договор на
условиях, предусмотренных предварительным договором.
Предварительный договор обязательно должен быть заключен в письменной
форме путем подписания единого документа, который на практике носит форму
соглашения о намерениях, определять существенные условия будущего основного
договора. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны
обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном
договоре не определен, то основной договор подлежит заключению в течение
года с момента заключения предварительного договора. Если в указанные выше
сроки основной договор не будет заключен и ни одна из сторон не сделает
другой стороне предложения заключить такой договор, предварительный договор
прекращает свое действие.
В предварительном договоре стороны могут оговорить отдельные условия
будущего договора. Это может быть предоставление скидок, рассрочки платежа.
Эти условия могут носить двусторонний и односторонний характер.
В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, в
пределах срока его действия уклоняется от заключения основного договора,
применяются правила, предусмотренные пунктом 5 статьи 390 ГК РК для
заключения обязательных договоров: ...В случаях, когда сторона, заключившая
предварительный договор, уклоняется от заключения предусмотренного им
договора, она обязана возместить другой стороне вызванные этим убытки, если
иное не предусмотрено законодательством или договором. Так же сторона
вправе требовать возмещение понесенных убытков. Такие убытки включают
потери вследствие не заключения договора и неполучения
предусматривавшегося по нему исполнения.
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора должна
возместить другой стороне причиненные этим убытки.

Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц.

Указанные договоры различаются в зависимости от того, кто может
требовать исполнение договора. Как правило, договоры заключаются в пользу
их участников и право требовать исполнения таких договоров принадлежит
только их участникам. Вместе с тем встречаются и договоры в пользу лиц,
которые не принимали участия в их заключении, но имеют право требовать их
исполнения.
В соответствии со статьей 391 ГК РК договором в пользу третьего лица
признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан
произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в
договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения
обязательства в свою пользу.
Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или
договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения
воспользоваться своим правом по договору, стороны не могут расторгать или
изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица (п.2 ст. 391 ГК
РФ). Указанное правило введено в целях защиты интересов третьего лица,
которое в своей хозяйственной деятельности может рассчитывать на исполнение
того права, которое оно получило по договору, заключенному в его пользу.
Должник в договоре, заключенном в пользу третьего лица, вправе
выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы
выдвинуть против кредитора (п.3 ст. 391 ГК РК). Так, если грузополучатель
предъявляет к перевозчику требования о ненадлежащем качестве доставленного
груза, последний вправе ссылаться на то, что качество груза ухудшилось по
вине работников грузоотправителя, осуществлявших его погрузку.
Договор в пользу третьего лица может возникать не только по соглашению
сторон, но и в силу соответствующих указаний норм законодательства.
Примером могут являться договор перевозки груза и некоторые виды договора
личного страхования. В соответствии с договором об организации перевозок
грузов у транспортной организации и грузоотправителя возникает взаимная
обязанность предъявить груз и подать под погрузку транспортные средства. А
это в свою очередь несет за собой заключение договоров перевозки грузов.
Можно проиллюстрировать применение норм о договоре в пользу третьего
лица в отдельных видах договоров на примере договоров страхования.
В п. 2 ст. 12 Указа о страховании закреплено, что законодательством
об обязательном страховании на страхователя может быть возложена
обязанность осуществления страхования третьего лица. При добровольном
страховании страхователи могут в договоре страхования определить третье
лицо в качестве застрахованного.
При страховании имущества застрахованный, не являющийся страхователем,
должен иметь интерес в сохранении этого имущества.
При страховании риска ответственности за ненадлежащее исполнение
договора, а также предпринимательского риска может быть застрахован риск
только самого страхователя.
В соответствии с п. 3 ст. 12 Указа о страховании согласия третьего
лица на заключение договора, в котором оно будет определено в качестве
застрахованного, не требуется, однако по добровольным видам страхования
возражение этого лица против заключения данного договора влечет
невозможность его заключения, а если он был заключен - изменение или
расторжение договора. При имущественном страховании страхователь обязан
известить третье лицо о своем намерении застраховать его имущество или
связанные с ним интересы с точным обозначением объекта страхования.
В п. 4 ст. 12 Указа о страховании закреплено, что в случае, если на
страхователе лежит обязанность страхования третьего лица, данное лицо
вправе требовать у страхователя отчета о выполнении этой обязанности, а в
случаях, предусмотренных законодательством, получения документа,
свидетельствующего о том, что оно является застрахованным.
При невыполнении или ненадлежащем выполнении страхователем своей
обязанности по страхованию третьего лица последний вправе потребовать в
судебном порядке своего страхования. Кроме того, страхователь при
наступлении страхового случая несет ответственность перед застрахованным на
тех же условиях, на каких должно было бы быть выполнено страховое
возмещение при надлежащем страховании (пп. 1 и 2 ст. 6 Указа о
страховании).
Особо оговаривается в Указе о страховании замена застрахованного и
выгодоприобретателя.
В соответствии со ст. 29 Указа о страховании в случае, когда по
договору страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда
застрахована ответственность лица, иного, чем страхователь, последний
вправе, поскольку иное не предусмотрено договором, в любое время до
наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив
об этом страховщика (п. 1).
Не являющийся страхователем застрахованный, названный в договоре
личного страхования, а также страхования имущества, может быть заменен
другим лишь с согласия самого застрахованного и страховщика (п. 2).
Если страхование третьего лица вытекает из требований законодательства
об обязательном страховании, замена застрахованного осуществляется в
порядке, установленном указанным законодательством и основанном на нем
договоре (п. 3).
В соответствии со ст. 30 Указа о страховании страхователь вправе до
наступления страхового случая заменить не являющегося застрахованным
выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом страховщика (п. 1).
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как
он выполнил определенные обязанности по договору страхования, вытекающие из
его соглашения со страхователем, или предъявил страховщику требование о
выплате страхового возмещения (п. 2).
Замена ... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Понятие и виды договоров
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ С УЧАСТИЕМ БАНКОВ
КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАХОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Понятие обязательства
Страховое правоотношение: и его роль и значение в системе право
АСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА ВСЛЕДСТВИЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА
Договор банковского обслуживания в Республике Казахстан
Правовое регулирование страховой деятельности в Республике Казахстан
ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЕ И ВИДЫ СТРАХОВАНИЕ
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ДОГОВОРОВ
Дисциплины