Методы исследования доказательств в уголовном процессе
Введение.
Глава 1. Понятие и содержание теории доказательств.
1.1. Системность теории доказательств.
1.2. Основа и обоснованное в теории доказательств.
1.3. Объект уголовно-процессуального познания.
1.4. Исследования доказательств и доказывание обстоятельств основной
вопрос теории уголовно-процессуального познания.
Глава 2. Общая характеристика доказательств в уголовном процессе.
2.1. Понятие доказательств в уголовном процессе
2.2. Источники доказательств
2.3. Свойства доказательств
Глава 3. Исследование и анализ полученных доказательств.
3.1. Методы исследования доказательств в уголовном процессе.
3.1.1. Всесторонность, полнота и объективность исследования
обстоятельств дела.
3.1.2. Непосредственность процесса
3.1.3. Принцип устности.
3.1.4. Оценка доказательств по внутреннему убеждению
3.2. Анализ полученных доказательств.
3.3. Сопоставление доказательств.
3.4. Собирание дополнительных доказательств их достаточность.
3.5. Проверка источников доказательств.
3.5.1.Показания свидетелей.
3.5.2. Показания обвиняемого и подозреваемого
3.5.3. Заключение эксперта.
3.5.4. Проверка вещественных доказательств.
3.5.5. Протоколы следственных и судебных действий. Документы как
источники доказательств
Заключение.
Список литературы.
Введение
Основным содержанием производства по уголовным делам, начиная от
их возбуждения и кончая пересмотром вышестоящими судами, является
работа с доказательствами, в тех пределах и формах, которые определяются
задачами, стоящими перед каждой конкретной стадией уголовного
процесса. “С доказательственной деятельностью так или иначе связаны все
процессуальные отношении Права и обязанности в этой области являются
существен ной частью их процессуальной компетенции. Конечно, было бы
неправильно сводить весь уголовный процесс к доказыванию. Но все же
доминирующая роль доказывания в уголовном процессе является
несомненной”[1]. Соответственно в уголовно-процессуальном
законодательстве выделена специальная глава – Доказательства.
Если рассматривать совокупность норм уголовно-
процессуального законодательства как систему, т. е. Относительно
стабильный целостный комплекс взаимосвязанных элементов, то нормы
доказательственного права составляют внутри нее подсистему, образующую
с другими подсистемами норм уголовно-процессуального права связи
координации (взаимодействия) и субординации, целенаправленную на
реализацию задач судопроизводства.
Тема доказательства является одной из самых широких и сложных в
уголовном процессе. На основе доказательств строится доказывание в
уголовном деле, правила которого регулируется уголовно-процессуальными
нормами. Эти правила настолько существенно затрагивают права и свободы
человека и гражданина, что их принципиальные основы регулируют нормы
Конституции Республики Казахстан. Статья 77 п.6 Конституции устанавливает,
что обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые
сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. В соответствии
со ст. 77 п.8 Конституции при осуществлении правосудия не допускается
использование доказательств, полученных незаконным способом. На основании
ст. 77 п.7 Конституции никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких родственников.
Нормы о доказательствах и доказывании неразрывно связаны со всеми
нормами уголовно-процессуального права, определяющими задачи
судопроизводства и его принципы, полномочия государственных органов, права,
обязанности и гарантии прав участников процесса, порядок производства
следственных и судебных действий, требования, которым должны отвечать
решения, принимаемые в уголовном процессе. В науке о доказывании в
уголовном процессе используются достижения различных наук, в том числе
логики, психологии, криминалистики, судебной медицины, психиатрии и др.
Важную роль в развитии теории доказательств играет изучение следственной и
судебной практики.
Для раскрытия преступления, изобличения виновного, его справедливого
наказания, а также для того, чтобы не допустить привлечения к уголовной
ответственности невиновных, при производстве по каждому уголовному делу
необходимо правильно выяснить все существенные для разрешения дела
обстоятельства. Задачи уголовного процесса могут быть выполнены только
тогда, когда органы предварительного расследования и суд установят истину
по уголовному делу. Значение доказательств заключается в том, что их
процессуальная форма обеспечивает необходимый уровень истинности
содержащихся в них сведений. “Только с помощью этих явлений (доказательств)
возможно как предварительное, так и судебное установление вины лица в
совершении преступления. Путем исследования таковых в уголовном процессе
устанавливается истина”3.
Вопросы установления истины разрабатывает теория доказательств,
которая является частью науки уголовного процесса и изучает процесс
доказывания при производстве дознания, предварительного следствия и в суде.
Проблемам теории доказательств посвящены многие исследования ученых.
Преступление как общественно опасное деяние отражается в окружающем мире,
оставляя следы, как на материальных предметах, так и в сознании людей.
Используя эти следы, органы предварительного расследования и суд выясняют
обстоятельства совершения преступления. При этом познание осуществляется в
установленных законом формах.
Отражения преступления на материальных объектах и в сознании людей,
используемые для выяснения обстоятельств преступления при производстве по
уголовному делу в порядке, определенном законом, становятся
доказательствами. Сам процесс познания существенных для дела обстоятельств,
происходящий в установленных законом формах, приобретает характер
доказывания. В процессе доказывания уполномоченные на то государственные
органы и должностные лица при участии других субъектов процесса собирают,
проверяют и оценивают доказательства для того, чтобы правильно выяснить
обстоятельства совершения преступления.
Научная классификация доказательств имеет большое учебное и особенно
практическое значение. Она проводится по нескольким основаниям и
представляет собой разветвленную систему. Классификация способствует
систематизации накопленных знаний, необходимым условием установления
истины.
Деление доказательств на виды облегчает их собирание, исследование и
оценку, позволяет учитывать их особенности, но не устанавливает
преимущества одних видов перед другими.
Структурно работа построена следующим образом. Она состоит из трех
глав введения, заключения и списка литературы. В первой главе я попытаюсь
устранить двусмысленность языка науки в отношении понятия и общей
характеристики доказательства. Вторая глава “Классификация доказательств”
мною будет рассмотрена по наиболее существенным признакам, распространенным
в научной литературе и имеющая значение в практической деятельности.
Правильная классификация доказательств возможна лишь тогда, когда четко
определено понятие доказательства, выявлены все его стороны, разграничены
виды источников доказательств. Третья глава раскрывает сущность
исследования судебных доказательств.
Теоретическую и методологическую основу дипломной работы составляют:
обширное научное наследие отечественных и зарубежных правоведов;
практически разработанная заново фундаментальная нормативная база
современного зарубежного и казахстанского права и, прежде всего, таких его
отраслей, как конституционное и уголовное;
правовое осмысление опыта деятельности органов власти РК;
правовые публикации, а также первые учебные издания по проблематике,
методологии и методике даказательственного права.
Глава 1. Понятие и содержание теории доказательств.
1.1. Системность теории доказательств.
Сердцевиной уголовного процесса является познавательная,
доказательственная деятельность, состоящая в установлении органами
судопроизводства в предусмотренном законом порядке обстоятельств уголовного
дела. Эта часть уголовного процесса целостна и настолько автономна, что
совокупность регулирующих ее норм получила в юридической литературе
название доказательственного права, а научные воззрения на данную сторону
процессуальной деятельности традиционно именуются теорией доказательств.
При этом подчеркивается, что современная теория доказательств есть
взаимосвязанная и согласованная система знаний.[2]
Признание за определенной совокупностью взглядов статуса теории
зависит не от чьих-либо утверждений, а обусловлено объективными факторами,
наличием необходимых свойств, делающих эту совокупность системой, поскольку
любая теория представляет собой логическую систему (множество терминов и
определений, связанных логическими отношениями).[3]
Какова же системность традиционной теории доказательств? Вопрос этот
неслучаен. Представление об укоренившейся в советской процессуальной науке
теории доказательств встречается с множеством различных, порой
взаимоисключающих точек зрения. Причем мнения столь разнообразны, что,
например, понятию пределов доказывания дается более десятка определений. В
результате нередко обучающийся запутывается в многочисленных и
противоречивых концепциях и не овладевает центральным институтом уголовного
процесса, не постигая тем самым сути, души процессуальной деятельности,
что затем негативно проявляется в практике правоприменительных органов.
Так, Л. М. Карнеева писала: ..отсутствие необходимой стройности и ясности
в теории доказательств, хотя бы в отражении основных ее понятий, влечет за
собой целый ряд вредных последствий: тормозит ее дальнейшее развитие, не
только не способствует совершенствованию законодательства, но и
отрицательно сказывается на практике его применения.[4]
Противоречивость современной теории доказательств определяется рядом
причин. В плане системности теории главное объяснение видится в следующем.
Структура теории доказательств традиционно сложилась как зеркальное
отражение структуры доказательственного права, т. е. как заранее заданная
законодателем и поэтому юристами не оспариваемая. Система теории
доказательств — это последовательность и взаимосвязь в расположении
элементов ее содержания. Для теории доказательств как научной дисциплины
наиболее целесообразной является схема построения по единому принципу — от
общего к частному. В соответствии с этим выделены Общая и Особенная части
теории доказательств, соответствующие в целом Общей и Особенной частям
доказательственного права[5]. Таково же мнение Г. Ф. Горского, Л. Д.
Кокорева, П. С. Элькинд: Говоря о внутренней системе доказательственного
права, мы подчеркнули четкое разграничение соответствующих правовых норм на
нормы Общей и Особенной частей уголовно-процессуального права. Аналогична и
система теории доказательств.[6]
Не следует отрицать взаимосвязь и принципиальную согласованность
доказательственного права и теории доказательств, поскольку последняя
изучает право и не может не отражать его структуру. Однако ставить знак
равенства между системой доказательственного права и системой теории
доказательств нельзя. Закон закрепляет не все аспекты познавательной
деятельности по уголовному делу, а лишь те, которые, во-первых, могут быть
нормативно определены, переведены в конкретные правовые предписания, а во-
вторых, должны быть урегулированы правом в целях отражения содержания и
специфики познания в такой области, как уголовный процесс. Действительно,
при достаточно подробной правовой регламентации уголовно-процессуального
познания (обстоятельств, подлежащих доказыванию, понятия и видов
доказательств, порядка проведения следственных действий и т. д.)
значительная его часть остается вне прямого нормативного воздействия. Это —
мыслительная работа следователя, прокурора, судей, производимая скрытно, в
сознании, и регулируемая не нормами права, а закономерностями логики,
оправданного мышления, как обыденного, так и специального юридического.
Здесь уголовно-процессуальный закон либо вообще не содержит каких-либо
правил, либо ограничивается общими, по существу, философскими положениями.
Таковы, например, правила всесторонности, полноты и объективности
исследования обстоятельств дела (ст. 22 УПК РК), оценки доказательств (ст.
71 УПК р).
Таким образом, в законе урегулированы лишь отдельные аспекты
процессуально-познавательной деятельности, значительная же ее часть не
охватывается правовыми нормами. Следовательно, не на все вопросы,
возникающие в процессе познания по уголовному делу, можно найти ответы в
законе. Это требует выхода за пределы нормативных предписаний и обращения к
общетеоретическим, методологическим положениям, которые в совокупности с
нормативными позволяют получить достаточно полную картину уголовно-
процессуального познания.
Первопричина противоречивости традиционной теории доказательств —
узконормативный подход к ее формированию, систематизация научных взглядов в
полном соответствии со структурой доказательственного права. В
действительности же объем теории намного шире, чем совокупность положений,
непосредственно урегулированных правом. И дело даже не в том, что в предмет
теории уголовно-процессуального познания наряду с нормами права входят и
практическая деятельность по их применению, и история развития теории
доказательств, и ее сопоставление с аналогичными науками в других странах,
а в том, что познание в уголовном процессе, будучи разновидностью
познавательной деятельности человека вообще, подчиняется всем
закономерностям общей теории познания, гносеологии.
Из этого следуют два вывода. Первый — познание в уголовном процессе
методологически регулируется значительно большей, чем система
доказательственного права, теоретической системой — материалистической
гносеологией. Второй — система теории уголовно-процессуального познания
производна от системы общефилософской теории познания и поэтому должна, с
одной стороны, в целом соответствовать последней, а с другой — отражать
специфику познавательной деятельности в уголовном процессе. Поэтому в
решении проблемы системности теории уголовно-процессуального познания надо
исходить не из системы доказательственного права, а из системы
закономерностей гносеологии, которые необходимо перевести в уголовный
процесс, преломив через призму его особенностей.
1.2. Основа и обоснованное в теории доказательств.
Всякая теория есть система идеальных образов [понятий], отражающих
сущность исследуемого объекта, его внутренне необходимые связи, законы его
функционирования и развития[7]. Следовательно, формирование теории
заключается в выработке системы понятий, положений, раскрывающих сущность и
содержание тех явлений действительности, которые выступают объектом данной
познавательной деятельности. Такая система не может быть произвольной,
поскольку структура теории должна соответствовать структуре изучаемого
объекта, упорядоченность которого не зависит от познающего субъекта.
Как же производится построение теоретической системы? Принципиальное
решение этого вопроса предлагает материалистическая диалектика.
В любом исследуемом объекте имеются такие стороны и отношения,
которые являются главными, определяющими. Эти стороны [отношения], —
отмечает А. П. Шептулин, — отражаются в категории „основа, а все
необходимые стороны и связи, которые формируются под непосредственным
воздействием основы и поэтому выводятся из нее, отражаются в категории
обоснованное[8]. Таким образом, в соответствии со структурой объекта в
теории надо различать основу — исходные, отправные положения и
обоснованное—все иные понятия, суждения, базирующиеся на основе и
производные от нее.
Выводимость, т. е. получение обоснованного из основы, — главное
условие построения теоретической системы. Создается она при помощи таких
методов диалектики, как исторический и логический. Историческое означает
рассмотрение объекта в движении, развитии от его начальных, простейших форм
к сложным. Логическое же есть соответствие мыслей (идеальных образов)
объективному устройству окружающей действительности. Логическое в самом
широком смысле — это необходимое в движении мыслей[9].
Для выработки теоретической системы следует определить объект
данного вида познавательной деятельности, выявить главное свойство объекта,
т. е. решить основной вопрос теории, найти ее основу и, опираясь на эту
основу, логически от простого к сложному вывести обоснованное. В результате
должна быть сформирована теория или система понятий как некоторая
целостность, каждый элемент которой, находясь во взаимозависимости и
взаимосвязи со всеми иными элементами, занимает строго определенное место.
1.3. Объект уголовно-процессуального познания.
В философии объект определяется как то, что противостоит субъекту,
на что направлена его предметно-практическая и познавательная
деятельность.[10] Объектом познания выступают явления, вещи, процессы
реального мира, которые выделены из окружающей действительности для
приобретения знания о них с целью решения практических задач, стоящих перед
субъектом.
Какие же явления, вещи, процессы действительности изучаются органами
судопроизводства при расследовании уголовных дел, образуя объект уголовно-
процессуального познания?
Содержание объекта познания по уголовному делу предопределено
главной особенностью познавательной деятельности в уголовном процессе — ее
ретроспективным характером. Расследуемое преступление для органов
судопроизводства — это всегда событие прошлого. Его познание представляет
собой процедуру опосредствованного, выводного получения знания о прошлых
предметах на основе знаний о настоящих или о других прошлых предметах.[11]
Центральное место в объекте уголовно-процессуального познания
занимает само преступление. Однако этим, как полагают некоторые юристы,
объект не ограничивается. В противном случае надо признать непостижимость
такого объекта, поскольку как прошлое событие он недоступен следователю,
прокурору, суду. Органы судопроизводства вынуждены включать в круг
познавательного интереса, т. е. в объект, наряду с преступлением множество
иных явлений, которые приобрели следы преступления и сохранили их к моменту
расследования уголовного дела. Именно благодаря им — следам преступления —
удается приобрести знание о самом преступлении.
Таким образом, органам уголовного судопроизводства как субъектам
ретроспективного познания противостоят две группы явлений действительности:
1) прошлое событие преступления, ограниченное пространственно-временными
рамками и потому недоступное непосредственному восприятию следователем,
прокурором, судьями; 2) материальные объекты (люди, вещи, документы),
отразившие следы прошлого преступления, сохранившие их к моменту
расследования и вследствие этого изучаемые непосредственно.
В единстве все это образует объект уголовно-процессуального
познания, располагаясь в его структуре как цели и средства, ибо первые
постигаются при помощи вторых. Исходя из изложенного, объект познания по
уголовному делу можно определить как прошлое преступное событие, а также
сохранившиеся (настоящие) его следы, исследование которых необходимо для
решения задач уголовного судопроизводства.
Такое понимание объекта познания по уголовному делу основано не
только на философской характеристике ретроспективного познания, но и на
положениях уголовно-процессуального закона. В ряду норм, регламентирующих
познавательную деятельность органов судопроизводства, центральное место
занимают ст. 15 и 16 Основ (ст. 68 и 69 УПК р). В них выражена сущность
познания в уголовном процессе и, в частности, очерчен его объект. В первой
из указанных статей дан перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу, т. е. выделена та часть объекта, которая выступает
конечным результатом, целью познания. Во второй статье названа другая часть
объекта — служащая средством достижения данной цели, а именно
доказательства.
1.4. Исследования доказательств, доказывание обстоятельств основной
вопрос теории уголовно-процессуального познания.
С выявлением объекта познания в уголовном процессе, определяется
круг явлений действительности, оказавшихся в поле зрения органа
судопроизводства. Какой же аспект, свойство данного объекта имеют
определяющее значение для понимания содержания познавательной деятельности
по уголовному делу, т. е. играет роль основы теории уголовно-
процессуального познания?
Предпосылки решения этого вопроса заложены в структуре объекта.
Наличие в нем двух составляющих: прошлого преступного события и его следов
ставит проблему правовой, процессуальной природы этих элементов (их
понятия, содержания, соотношения, места, значения, режима исследования).
Используя терминологию закона, основной вопрос теории уголовно-
процессуального познания можно сформулировать как вопрос о понятии и
соотношении обстоятельств и доказательств по уголовному делу.
Однако в такой формулировке юристами он не ставится, а
рассматривается лишь с одной стороны — как проблема понятия доказательств.
После принятия Основ уголовного судопроизводства (1958г.), закрепивших
понятие доказательств (ст. 16), в процессуальной науке не было, пожалуй,
иной проблемы, подвергшейся столь глубокому и всестороннему исследованию. В
результате получены решения, действительная ценность и последствия которых
до сих пор не выявлены. В процессуальной науке произошел принципиальный
переворот в трактовке одного из центральных понятий — понятия
доказательств.
В 40—50-е годы в советской правовой литературе доказательства
отождествлялись с фактами, обстоятельствами уголовного дела. Судебные
доказательства, — писал А. Я. Вышинский, — это обычные факты, те же
происходящие в жизни явления, те же люди, те же действия людей[12]. Хотя в
принятых 1958 г. Основах речь шла не о фактах, а о фактических данных,
долгое время после этого многие юристы продолжали трактовать доказательства
как факты. Например, известный процессуалист М. А. Чельцов писал: Факты,
из которых выводится существование предмета доказывания, носят название
доказательственных фактов или доказательств[13].
Дальнейшее исследование сущности процессуальных доказательств
связано с изменением методов решения этой проблемы и прежде всего с
применением теории отражения и теории информации. Многие юристы показали
несостоятельность отождествления доказательств и фактов (подразумевая под
последними явления, события действительности). Указывалось, в частности, на
объективность фактов, исключающую возможность их собирания и проверки,
тогда как относительно доказательств эти действия прямо предусмотрены
законом (ст. 70 УПК р); на свершенность фактов, что предопределяет
опосредованность их установления, тогда как доказательства должны
исследоваться непосредственно (ст. 240 УПК р Р). Была выдвинута и
обоснована информационная концепция доказательств. В уголовном процессе
одним из первых ее предложил В. Я. Дорохов[14], а в гражданском — О. В.
Иванов[15]. Информационная концепция доказательств получила в литературе
широкую поддержку и в настоящее время разделяется большинством юристов.
Вместе с тем некоторые авторы отстаивают своего рода промежуточное мнение,
полагая, что процессуальными доказательствами являются и информация, и так
называемые доказательственные факты[16].
Информационный подход к процессуальным доказательствам позволил
принципиально по-новому взглянуть на сущность этой правовой категории.
Единая масса фактов, противостоящая органам судопроизводства, согласно
прежним представлениям, оказалась разделенной на две качественно
разнородных группы: а) собственно факты, подлежащие доказыванию по
уголовному делу; б) доказательства, при помощи которых эти факты
устанавливаются. Логично предположить, что такое изменение в понимании
одной из центральных процессуальных категорий должно было повлечь цепную
реакцию пересмотра всех иных, связанных с доказательствами, понятий, и
привести в итоге к формированию новой системы понятий, т. е. к новой
теории. Ведь одним из важнейших критериев истинности знания является ее
непротиворечивость. . . Каждый раз, когда в какой-либо теории обнаруживали
логическое противоречие, она подвергалась пересмотру[17]. Однако в теории
доказательств этого не произошло. Отдельные аспекты данной теории получают
новые решения, (например, в трактовке предмета и пределов доказывания,
классификации доказательств, содержании процесса доказывания), но
системного, цельного подхода ко всей теории с точки зрения изменившейся
концепции доказательств в процессуальной науке не наблюдается. Объясняется
это главным образом тем, что не ставится и не решается основной вопрос
теории, что, в свою очередь, обусловлено неточным пониманием содержания и
структуры объекта познания по уголовному делу.
Достаточно глубоко изучив доказательства, юристы оставили без
должного внимания другую основополагающую процессуальную категорию — факты
обстоятельств уголовного дела. Во многом это вызвано неравным нормативным
закреплением обстоятельств и доказательств. Если относительно обстоятельств
законодатель практически ограничился их общим перечнем (ст. 68 УПК р), то
доказательства получили весьма подробную регламентацию. Так, гл. V УПК р
полностью (кроме ст. 68) посвящена доказательствам. В плане правового
регулирования познания по уголовному делу это вполне оправдано, поскольку
работа с доказательствами (средствами) составляет большую часть
процессуальной деятельности, тогда как для обстоятельств (целей) достаточно
их обозначения. Однако с точки зрения науки нужен иной, более
сбалансированный подход к рассмотрению обстоятельств и доказательств. Так
как взаимосвязь обстоятельств и доказательств есть взаимосвязь целей и
средств, то всякая попытка исследовать один из этих элементов вне связи с
другими обречена на неудачу. Здесь кроется определенный парадокс. С одной
стороны, невозможно говорить о целях и средствах, не проводя четкого
разграничения между ними, но, с другой, цель может быть постигнута только
через средства, а они, в свою очередь, могут быть поняты только в
сопоставлении с целями.
В основу дифференциации фактов и доказательств может быть положен
ряд критериев. Исходный философский, общеметодологический критерий дает
теория отражения. В соответствии с ней обстоятельства дела есть объекты
отражаемые, а доказательства — объекты отражающие, т. е. обстоятельства в
результате взаимодействия оставляют, передают свои признаки, а
доказательства приобретают и сохраняют их в виде следов фактов к моменту
расследования дела. Отсюда вытекает еще один критерий разграничения
обстоятельств и доказательств — первые устанавливаются опосредованно, так
как недоступны для непосредственного изучения органами судопроизводства, а
вторые исследуются непосредственно, ибо воспринимаются чувственно, лично
следователем, прокурором, судьями.
Следующий критерий предлагает теория информации. В структуре
уголовно-процессуального познания в силу его ретроспективности
доказательства выступают в качестве информации, сигнала. Такая информация
относится к числу материализованных явлений (люди, вещи, документы),
содержащих сведения об обстоятельствах совершенного преступления. Сами же
обстоятельства на основе информации (доказательств) мысленно
реконструируются следователем, прокурором, судьями в виде идеальных образов
и представляют собой знание.
Таково принципиальное научное разграничение обстоятельств и
доказательств, подтверждение которому можно найти в ряде норм уголовно-
процессуального права. Это — ст. 68, 69, 72, 74—77, 83 и другие УПК р
(соотношение обстоятельств и доказательств как целей и средств); ст. 70 УПК
р (положения о собирании, истребовании, представлении доказательств,
свидетельствующие о материальной природе доказательств); ст. 240 УПК р
(принцип непосредственности исследования доказательств); ст. 301 УПК р
(требования обоснованности и мотивированности процессуальных решений,
например приговора, указывающие на идеальный характер приобретаемого по
уголовному делу знания, и др.).
Обстоятельства и доказательства выступают фундаментом, стержнем всей
процессуальной деятельности, являются базой принятия решений по уголовному
делу, а для системного, теоретического объяснения уголовно-процессуального
познания служат в качестве основного его вопроса.
Правильность решения основного вопроса любой теории нетрудно
проверить. Проверку можно производить в двух направлениях: а) от основы к
обоснованному; б) от обоснованного к основе. Первый путь показывает
формирующую, системообразующую роль основы в определении производных от нее
понятий и построении теории в целом. Второй позволяет проконтролировать
системность уже имеющейся теории, сопоставляя ее с данной основой.
Сказанное дает возможность, с одной стороны, сконструировать теорию
уголовно-процессуального познания, опираясь на предложенную основу, а с
другой — проверить обоснованность устоявшихся в юридической литературе
понятий и суждений.
После того, как определяющая сторона (отношение) в исследуемом
целом будет выделена, она превращается в исходное начало для построения
системы понятий, благодаря которой достигается теоретическое осмысление
сущности исследуемого объекта, одна за другой выводятся все присущие ему
необходимые стороны (свойства) и отношения, их взаимосвязь[18]. Располагая
таким исходным началом, можно рассмотреть несколько проблем теории познания
в уголовном процессе.
1. Прежде всего это проблема названия данной теории. Ее нельзя
именовать теорией доказательств, поскольку в ней описываются не только
собственно доказательства, но и обстоятельства дела. Правильнее говорить о
теории уголовно-процессуального познания. Это оправданно с точки зрения как
особенного, так и общего, ибо отражает не только специфику познания в
уголовном процессе, но и действие в нем всех философских, методологических
положений, регулирующих познавательную деятельность органов
судопроизводства. Данное обозначение теории подчеркивает выход за пределы
узконормативного подхода к познанию по уголовному делу и обращение к общей
теории познания, гносеологии.
2. Проблема предмета и пределов уголовно-процессуального познания.
В качестве предмета познания выступает тот круг свойств объекта,
исследование которого позволяет решить задачи данной познавательной
деятельности. Поскольку уголовный процесс есть познание правовое, то его
предметом является определенная система юридических свойств объекта. Эти
свойства выясняются как в обстоятельствах (по мнению автора, четыре
свойства: уголовно-правовое, гражданско-правовое, криминогенное и уголовно-
процессуальное), так и в доказательствах (относимости, допустимости,
достоверности, достаточности). Если понятие предмета уголовно-
процессуального познания указывает на качественную сторону объекта, то
количественную его сторону характеризуют пределы. Их образует необходимая
совокупность обстоятельств и доказательств для достоверного выяснения всех
юридических свойств, устанавливаемых по уголовному делу.
3. Проблема содержания и структуры уголовно-процессуального
познания. Это одна из наиболее крупных проблем, последовательное решение
которой требует постановки ряда частных вопросов.
Прежде всего в соответствии с двумя составляющими объекта —
доказательствами и обстоятельствами в самом процессе познания по уголовному
делу необходимо различать две части: а) познание доказательств; б) познание
обстоятельств. Каждая из них характеризуется собственным порядком,
процессуальным режимом осуществления. Если исследование доказательств есть
процесс создания надлежащих средств, то установление обстоятельств
представляет собой процесс использования, применения этих средств
(доказательств) путем аргументации, обоснования ими выводов об
обстоятельствах дела, т. е. их доказывания. Отсюда следует, что при
разграничении доказательств и обстоятельств все уголовно-процессуальное
познание доказыванием называть нельзя. Доказывание — часть познания по
уголовному делу, связанная только с обстоятельствами. Исследование
доказательств — другая часть уголовно-процессуального познания, но не
доказывание. Последнее возможно тогда, когда есть с помощью чего
доказывать, т. е. доказательства. Не случайно уголовно-процессуальный закон
обязывает доказывать обстоятельства (ст. 68 УПК р), но не доказательства.
Итак, вывод первый — уголовно-процессуальное познание состоит из
двух частей: а) исследования доказательств; б) доказывания обстоятельств.
После такой общей градации процесса познания по уголовному делу
можно перейти к более детальному его анализу. При этом необходимо
учитывать, что каждая часть объекта (доказательства и обстоятельства)
предстает в процессе познания с двух сторон — фактической (как явление) и
юридической (как сущность). Ограничимся общей схемой уголовно-
процессуального познания — от явления к сущности доказательств и на их
основе от явления к сущности фактов.
Вывод второй — процесс познания по уголовному делу развивается по
четырем уровням в соответствии с двумя сторонами каждой части изучаемого
объекта.
Каждый из этих уровней характеризуется собственными способами и
средствами познания, а также исходным и конечным результатом. Деятельность
на первом уровне есть собирание доказательств, дающих сырой
информационный материал (доказательства-явления). На втором уровне путем
проверки постигается доброкачественность собранного материала, выясняются
юридические свойства доказательств (доказательства-сущности). На третьем
уровне происходит мысленный переход от доказательств к фактическим
обстоятельствам (фактам-явлениям), а на четвертом, завершающем уровне
делаются выводы о наличии или отсутствии юридических обстоятельств дела
(фактов-сущностей). Результаты познания излагаются (обосновываются,
мотивируются) в процессуальных решениях.
Вывод третий — уголовно-процессуальное познание не сводится к
собиранию, проверке и оценке доказательств, как традиционно считается в
юридической литературе. Наряду с этими способами в познании по уголовному
делу надо различать оценку обстоятельств.
Все рассмотренные понятия получили данную трактовку потому, что,
будучи обоснованными, производны, зависимы от основы — категорий
доказательств и обстоятельств уголовного дела. Таково требование и
необходимое свойство системности теории. Какой бы вопрос познания в
уголовном процессе ни ставился, его решение неизменно отправляет к этим
исходным процессуальным категориям. Любой исследуемый объект может получить
различные теоретические объяснения. Главное, чтобы предложенная теория была
системой, т. е. такой совокупностью понятий, организация которой есть
взаимосвязь основы и обоснованного. Современное состояние уголовно-
процессуальной науки требует уточнения основы теории познания по уголовному
делу и соответственно всей системы образующих ее понятий.
Глава 2. Общая характеристика доказательств в уголовном процессе.
2.1. Понятие доказательств в уголовном процессе
Понятие доказательств определено в ст. 69 УПК: Доказательствами по
уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в
определенном законом порядке органы дознания, следователь и суд
устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния,
виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела.
Факты, с которыми закон связывает доказательства, образуют две
относительно самостоятельные группы:
обстоятельства, которые составляют в своей совокупности предмет
доказывания по уголовному делу;
факты, не входящие в предмет доказывания (промежуточные,
вспомогательные, побочные).[19]
Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве – это юридически
значимые фактические обстоятельства, которые предусмотрены в уголовно-
процессуальном законе и подлежат доказыванию для принятия решений по делу в
целом или по отдельным правовым вопросам.
В ст. 68 УПК перечислены те фактические обстоятельства, которые при
разрешении любого дела имеют правовое значение. Это обстоятельства,
характеризующие событие преступления (время, место, способ и другие
обстоятельства совершения преступления); виновности обвиняемого в
совершении преступления и мотивы преступления; обстоятельства отягчающие
или смягчающие наказание (ст. 60-63 УК), а также иные обстоятельства,
характеризующие личность обвиняемого; характер и размер ущерба,
причиненного преступлением; обстоятельства, способствовавшие совершению
преступления (ст. 68 УПК)[20].
Таким образом, доказательства это:
а) фактические данные, под которыми необходимо понимать сведения об
имевшем место в прошлом событии преступления;
б) фактические данные, на основании которых устанавливаются наличие
или отсутствие общественно опасного деяния, виновного лица, совершившего
это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела;
в) фактические данные, которые устанавливаются только показаниями
свидетеля, показаниями потерпевшего, показаниями подозреваемого,
показаниями обвиняемого, заключением эксперта, вещественными
доказательствами, протоколами следственных и судебных действий и иными
документами;
г) фактические данные, собранные в установленном законом порядке.
Ст. 70 УПК определяет способы собирания доказательств, а соответствующие
нормы - порядок производства различных следственных действий;
д) фактические данные, проверенные и оцененные по внутреннему
убеждению.
Доказательствами могут быть любые фактические данные, все, что
служит установлению истины, если соблюдены законные правила доказывания.
Закон определяет доказательства как фактические данные, имея в виду,
что только сведения о конкретных фактах объективной действительности могут
быть доказательствами по уголовному делу. Утверждения, предположения,
догадки, общие заявления, что преступление совершил тот или иной человек,
без приведения конкретных фактических данных, не могут служить
доказательствами. Доказательствами являются фактические данные, собираемые
органами расследования, судом в окружающей их действительности. Эти данные
существуют независимо от сознания лиц, осуществляющих доказывание,
аккумулируясь в памяти других людей (обвиняемый, подозреваемый, свидетель)
или фиксируясь в той или иной форме в виде следов преступления на
предметах, в документах. В процессе доказывания по уголовному делу эти
фактические данные становятся достоянием следователя, судей и используются
в интересах установления истины.
Некоторые ученые (М.С. Строгович, П.С. Элькинд, В.Д. Арсеньев, И.М.
Гуткин) под доказательствами, фактическими данными, о которых говорится в
ст. 69 УПК, понимают не информацию, сведения о тех или иных
обстоятельствах, а сами факты объективной реальности, которые
устанавливаются при доказывании по уголовному делу, а иногда и то и
другое[21].
Мне кажется, это не соответствует смыслу закона и природе
доказывания. Сами факты, представляющие интерес для органов расследования и
суда, не могут быть познаны иначе, как путем доказывания, с помощью
доказательств. Доказательства - это не сами факты, подлежащие установлению
по делу, а сведения об этих фактах, информация о них, их отображения.
Только отдельные обстоятельства, факты могут быть восприняты
следователем, судьей непосредственно. Это те факты и состояния, которые
сохранились ко времени расследования, рассмотрения судом дела[22].
К этой группе можно отнести:
1) некоторые факты, относящиеся к материальным последствиям
совершенного преступления (например, последствия пожара, обезображенное
лицо потерпевшего, испорченная вещь)
2) сохранившиеся продукты преступной деятельности (подделанный
документ, фальшивая банкнота и др.);
3) найденные предметы преступного посягательства (похищенный
костюм, часы и др.);
4) обстановка на месте совершения преступления;
5) некоторые факты, характеризующие внешность преступника (черты
лица, рост, цвет волос и др.)[23].
Иногда доказательствами называют факты, установленные по делу, из
которых можно сделать вывод о других фактах, существенных для дела, т. е.
доказательственные факты (побег с места преступления, обладание похищенной
вещью и т. п.). Но каждый доказательственный факт, существуя реально, сам
может быть установлен лишь с помощью доказательств, доказан, и только после
этого он может использоваться для установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию.
2.2. Источники доказательств
Источники получения фактических данных (сведений об интересующих
следствие и суд обстоятельствах) делятся на следующие виды: показания
свидетеля, показания потерпевшего, показания подозреваемого, показания
обвиняемого, заключение эксперта, акты ревизий и документальных проверок,
вещественные доказательствами, протоколы следственных и судебных действий и
иные документами.. Перечень этих видов доказательств установлен законом (ч.
2 ст. 69 УПК) и является исчерпывающим. Фактические данные, полученные из
иных, не предусмотренных законом источников, не имеют доказательственного
значения, они недопустимы.
Показания свидетеля — это его устное сообщение об обстоятельствах,
имеющих значение для дела, сделанное в ходе допроса и запротоколированное в
установленном законом порядке. Свидетельские показания являются самым
распространенным видом доказательств. Они фигурируют в каждом уголовном
деле. Предметом свидетельских показаний могут служить любые обстоятельства,
подлежащие установлению по делу, в том числе о личности обвиняемого,
потерпевшего и о взаимоотношениях с ними (ст. 74 УПК). Но в силу ч. 1 ст.
51 Конституции р никто не обязан свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников.
Перечень близких родственников дан в п. 9 ч. 1 ст.
Показания потерпевшего — это его устное сообщеие об обстоятельствах,
имеющих значение для дела, сделанное в ходе допроса и запротоколированное в
установленном законом порядке. Предмет и порядок допроса потерпевшего
совпадает с предметом и порядком допроса свидетеля. При этом необходимо
знать, что в соответствии со ст. 75 УПК дача показаний не только
обязанность, но и его право. Это предполагает получение показаний как по
инициативе процессуального органа, так и по инициативе самого потерпевшего.
Показания обвиняемого — это его устное сообщение по вопросам,
составляющим содержание предъявленного ему обвинения, а также об иных
обстоятельствах, имеющих значение для дела, и об имеющихся в деле
доказательствах, данное при его допросе и зафиксированное в установленном
законом порядке. (ст. 77, 150-152 УПК).
Дача показаний является для обвиняемого правом, а не обязанностью.
Он не несет ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо
ложных показаний, что является одной из гарантий обеспечения права
обвиняемого на защиту. Показания обвиняемого имеют двойственную природу. С
одной стороны, они являются источником доказательственной информации, с
другой — средством защиты от предъявленного обвинения.
Показания подозреваемого — это его устное сообщение по поводу
известных ему обстоятельств совершения преступления, в котором он
подозревается, сделанное при допросе и зафиксированное в установленном
законом порядке. (ст. 76, 123, 150-162 УПК).
Предметом показаний подозреваемого могут быть любые обстоятельства,
входящие в предмет доказывания по уголовному делу. Дача показаний право, а
не обязанность подозреваемого. Он не несет ответственности за отказ от дачи
показаний и дачу заведомо ложных показаний. Не являются показаниями
объяснения подозреваемого, данные при его задержании и изложенные в
протоколе задержания.
Заключение эксперта — это представленные по поручению органов
предварительного расследования или суда в установленном законом порядке
мотивированные выводы лица, обладающего специальными познаниями в науке,
технике, искусстве или ремесле, об обстоятельствах, существенных для дела,
полученные в результате их исследования с применением этих познаний (ст.
78, 80 УПК).
По общему правилу эксперт дает заключение от своего имени и несет за
него персональную ответственность. Оно подлежит проверке и оценке на общих
основаниях, не имея заранее установленной силы и преимуществ перед другими
доказательствами. Согласно ч. 3 ст. 80 УПК, заключение эксперта не является
обязательным для лица, производящего дознание, следователя, прокурора и
суда. Однако несогласие процессуальных органов с заключением эксперта
должно быть мотивировано.
Вещественные доказательства — это предметы, которые служили орудиями
преступления или сохранили на себе следы преступления, или были объектами
преступных действий обвиняемого, а также деньги и иные ценности, нажитые
преступным путем, и все другие предметы, которые могут служить средствами к
обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела,
выявлению виновных либо к опровержению обвинения или смягчению вины
обвиняемого (ст. 83 УПК).
Вещественные доказательства в самом общем виде можно определить как
материальные следы (последствия) преступления или иного расследуемого
деяния. В качестве вещественных доказательств выступают предметы
материального мира (вещи), которые подвергались в результате исследуемого
события какому-то видоизменению, перемещению или были созданы преступными
действиями.
В отличие от личных показаний субъектов процесса, содержащих
словесное описание обстоятельств, имеющих значение для дела, вещественные
доказательства дают доказательственную информацию своими свойствами
(наличием преступного воздействия, фактом обнаружения их в определенное
время в определенном месте или у определенного лица и пр.). Также
доказательственное значение имеют их физические свойства (например, размер
и конфигурация следа), местонахождение (например, похищенная вещь,
обнаруженная у обвиняемого) либо факт их создания.
Акт ревизии или документальной проверки – это составленный в
соответствии с ведомственными нормативными актами документ, в котором
отражаются результаты таковой (ревизии или документальной проверки),
сведения о том, как соблюдаются в учреждении, предприятии или организации
правила и инструкций, регулирующие совершение операций с товарно-
материальными и денежными средствами, обеспечение их сохранности,
постановку бухгалтерского учета и отчетности, а также некоторые другие
вопросы. Акты ревизий и документальных проверок до изменения УПК от
17.12.95 считались разновидностью иных документов. Критерии иных
документов и порядок вовлечения их в уголовный процесс также применимы к
актам ревизий и документальных проверок. В то же время сами акты ревизий и
документальных проверок (заключения аудиторов) являются источниками
доказательств (ч. 2 ... продолжение
Глава 1. Понятие и содержание теории доказательств.
1.1. Системность теории доказательств.
1.2. Основа и обоснованное в теории доказательств.
1.3. Объект уголовно-процессуального познания.
1.4. Исследования доказательств и доказывание обстоятельств основной
вопрос теории уголовно-процессуального познания.
Глава 2. Общая характеристика доказательств в уголовном процессе.
2.1. Понятие доказательств в уголовном процессе
2.2. Источники доказательств
2.3. Свойства доказательств
Глава 3. Исследование и анализ полученных доказательств.
3.1. Методы исследования доказательств в уголовном процессе.
3.1.1. Всесторонность, полнота и объективность исследования
обстоятельств дела.
3.1.2. Непосредственность процесса
3.1.3. Принцип устности.
3.1.4. Оценка доказательств по внутреннему убеждению
3.2. Анализ полученных доказательств.
3.3. Сопоставление доказательств.
3.4. Собирание дополнительных доказательств их достаточность.
3.5. Проверка источников доказательств.
3.5.1.Показания свидетелей.
3.5.2. Показания обвиняемого и подозреваемого
3.5.3. Заключение эксперта.
3.5.4. Проверка вещественных доказательств.
3.5.5. Протоколы следственных и судебных действий. Документы как
источники доказательств
Заключение.
Список литературы.
Введение
Основным содержанием производства по уголовным делам, начиная от
их возбуждения и кончая пересмотром вышестоящими судами, является
работа с доказательствами, в тех пределах и формах, которые определяются
задачами, стоящими перед каждой конкретной стадией уголовного
процесса. “С доказательственной деятельностью так или иначе связаны все
процессуальные отношении Права и обязанности в этой области являются
существен ной частью их процессуальной компетенции. Конечно, было бы
неправильно сводить весь уголовный процесс к доказыванию. Но все же
доминирующая роль доказывания в уголовном процессе является
несомненной”[1]. Соответственно в уголовно-процессуальном
законодательстве выделена специальная глава – Доказательства.
Если рассматривать совокупность норм уголовно-
процессуального законодательства как систему, т. е. Относительно
стабильный целостный комплекс взаимосвязанных элементов, то нормы
доказательственного права составляют внутри нее подсистему, образующую
с другими подсистемами норм уголовно-процессуального права связи
координации (взаимодействия) и субординации, целенаправленную на
реализацию задач судопроизводства.
Тема доказательства является одной из самых широких и сложных в
уголовном процессе. На основе доказательств строится доказывание в
уголовном деле, правила которого регулируется уголовно-процессуальными
нормами. Эти правила настолько существенно затрагивают права и свободы
человека и гражданина, что их принципиальные основы регулируют нормы
Конституции Республики Казахстан. Статья 77 п.6 Конституции устанавливает,
что обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые
сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. В соответствии
со ст. 77 п.8 Конституции при осуществлении правосудия не допускается
использование доказательств, полученных незаконным способом. На основании
ст. 77 п.7 Конституции никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких родственников.
Нормы о доказательствах и доказывании неразрывно связаны со всеми
нормами уголовно-процессуального права, определяющими задачи
судопроизводства и его принципы, полномочия государственных органов, права,
обязанности и гарантии прав участников процесса, порядок производства
следственных и судебных действий, требования, которым должны отвечать
решения, принимаемые в уголовном процессе. В науке о доказывании в
уголовном процессе используются достижения различных наук, в том числе
логики, психологии, криминалистики, судебной медицины, психиатрии и др.
Важную роль в развитии теории доказательств играет изучение следственной и
судебной практики.
Для раскрытия преступления, изобличения виновного, его справедливого
наказания, а также для того, чтобы не допустить привлечения к уголовной
ответственности невиновных, при производстве по каждому уголовному делу
необходимо правильно выяснить все существенные для разрешения дела
обстоятельства. Задачи уголовного процесса могут быть выполнены только
тогда, когда органы предварительного расследования и суд установят истину
по уголовному делу. Значение доказательств заключается в том, что их
процессуальная форма обеспечивает необходимый уровень истинности
содержащихся в них сведений. “Только с помощью этих явлений (доказательств)
возможно как предварительное, так и судебное установление вины лица в
совершении преступления. Путем исследования таковых в уголовном процессе
устанавливается истина”3.
Вопросы установления истины разрабатывает теория доказательств,
которая является частью науки уголовного процесса и изучает процесс
доказывания при производстве дознания, предварительного следствия и в суде.
Проблемам теории доказательств посвящены многие исследования ученых.
Преступление как общественно опасное деяние отражается в окружающем мире,
оставляя следы, как на материальных предметах, так и в сознании людей.
Используя эти следы, органы предварительного расследования и суд выясняют
обстоятельства совершения преступления. При этом познание осуществляется в
установленных законом формах.
Отражения преступления на материальных объектах и в сознании людей,
используемые для выяснения обстоятельств преступления при производстве по
уголовному делу в порядке, определенном законом, становятся
доказательствами. Сам процесс познания существенных для дела обстоятельств,
происходящий в установленных законом формах, приобретает характер
доказывания. В процессе доказывания уполномоченные на то государственные
органы и должностные лица при участии других субъектов процесса собирают,
проверяют и оценивают доказательства для того, чтобы правильно выяснить
обстоятельства совершения преступления.
Научная классификация доказательств имеет большое учебное и особенно
практическое значение. Она проводится по нескольким основаниям и
представляет собой разветвленную систему. Классификация способствует
систематизации накопленных знаний, необходимым условием установления
истины.
Деление доказательств на виды облегчает их собирание, исследование и
оценку, позволяет учитывать их особенности, но не устанавливает
преимущества одних видов перед другими.
Структурно работа построена следующим образом. Она состоит из трех
глав введения, заключения и списка литературы. В первой главе я попытаюсь
устранить двусмысленность языка науки в отношении понятия и общей
характеристики доказательства. Вторая глава “Классификация доказательств”
мною будет рассмотрена по наиболее существенным признакам, распространенным
в научной литературе и имеющая значение в практической деятельности.
Правильная классификация доказательств возможна лишь тогда, когда четко
определено понятие доказательства, выявлены все его стороны, разграничены
виды источников доказательств. Третья глава раскрывает сущность
исследования судебных доказательств.
Теоретическую и методологическую основу дипломной работы составляют:
обширное научное наследие отечественных и зарубежных правоведов;
практически разработанная заново фундаментальная нормативная база
современного зарубежного и казахстанского права и, прежде всего, таких его
отраслей, как конституционное и уголовное;
правовое осмысление опыта деятельности органов власти РК;
правовые публикации, а также первые учебные издания по проблематике,
методологии и методике даказательственного права.
Глава 1. Понятие и содержание теории доказательств.
1.1. Системность теории доказательств.
Сердцевиной уголовного процесса является познавательная,
доказательственная деятельность, состоящая в установлении органами
судопроизводства в предусмотренном законом порядке обстоятельств уголовного
дела. Эта часть уголовного процесса целостна и настолько автономна, что
совокупность регулирующих ее норм получила в юридической литературе
название доказательственного права, а научные воззрения на данную сторону
процессуальной деятельности традиционно именуются теорией доказательств.
При этом подчеркивается, что современная теория доказательств есть
взаимосвязанная и согласованная система знаний.[2]
Признание за определенной совокупностью взглядов статуса теории
зависит не от чьих-либо утверждений, а обусловлено объективными факторами,
наличием необходимых свойств, делающих эту совокупность системой, поскольку
любая теория представляет собой логическую систему (множество терминов и
определений, связанных логическими отношениями).[3]
Какова же системность традиционной теории доказательств? Вопрос этот
неслучаен. Представление об укоренившейся в советской процессуальной науке
теории доказательств встречается с множеством различных, порой
взаимоисключающих точек зрения. Причем мнения столь разнообразны, что,
например, понятию пределов доказывания дается более десятка определений. В
результате нередко обучающийся запутывается в многочисленных и
противоречивых концепциях и не овладевает центральным институтом уголовного
процесса, не постигая тем самым сути, души процессуальной деятельности,
что затем негативно проявляется в практике правоприменительных органов.
Так, Л. М. Карнеева писала: ..отсутствие необходимой стройности и ясности
в теории доказательств, хотя бы в отражении основных ее понятий, влечет за
собой целый ряд вредных последствий: тормозит ее дальнейшее развитие, не
только не способствует совершенствованию законодательства, но и
отрицательно сказывается на практике его применения.[4]
Противоречивость современной теории доказательств определяется рядом
причин. В плане системности теории главное объяснение видится в следующем.
Структура теории доказательств традиционно сложилась как зеркальное
отражение структуры доказательственного права, т. е. как заранее заданная
законодателем и поэтому юристами не оспариваемая. Система теории
доказательств — это последовательность и взаимосвязь в расположении
элементов ее содержания. Для теории доказательств как научной дисциплины
наиболее целесообразной является схема построения по единому принципу — от
общего к частному. В соответствии с этим выделены Общая и Особенная части
теории доказательств, соответствующие в целом Общей и Особенной частям
доказательственного права[5]. Таково же мнение Г. Ф. Горского, Л. Д.
Кокорева, П. С. Элькинд: Говоря о внутренней системе доказательственного
права, мы подчеркнули четкое разграничение соответствующих правовых норм на
нормы Общей и Особенной частей уголовно-процессуального права. Аналогична и
система теории доказательств.[6]
Не следует отрицать взаимосвязь и принципиальную согласованность
доказательственного права и теории доказательств, поскольку последняя
изучает право и не может не отражать его структуру. Однако ставить знак
равенства между системой доказательственного права и системой теории
доказательств нельзя. Закон закрепляет не все аспекты познавательной
деятельности по уголовному делу, а лишь те, которые, во-первых, могут быть
нормативно определены, переведены в конкретные правовые предписания, а во-
вторых, должны быть урегулированы правом в целях отражения содержания и
специфики познания в такой области, как уголовный процесс. Действительно,
при достаточно подробной правовой регламентации уголовно-процессуального
познания (обстоятельств, подлежащих доказыванию, понятия и видов
доказательств, порядка проведения следственных действий и т. д.)
значительная его часть остается вне прямого нормативного воздействия. Это —
мыслительная работа следователя, прокурора, судей, производимая скрытно, в
сознании, и регулируемая не нормами права, а закономерностями логики,
оправданного мышления, как обыденного, так и специального юридического.
Здесь уголовно-процессуальный закон либо вообще не содержит каких-либо
правил, либо ограничивается общими, по существу, философскими положениями.
Таковы, например, правила всесторонности, полноты и объективности
исследования обстоятельств дела (ст. 22 УПК РК), оценки доказательств (ст.
71 УПК р).
Таким образом, в законе урегулированы лишь отдельные аспекты
процессуально-познавательной деятельности, значительная же ее часть не
охватывается правовыми нормами. Следовательно, не на все вопросы,
возникающие в процессе познания по уголовному делу, можно найти ответы в
законе. Это требует выхода за пределы нормативных предписаний и обращения к
общетеоретическим, методологическим положениям, которые в совокупности с
нормативными позволяют получить достаточно полную картину уголовно-
процессуального познания.
Первопричина противоречивости традиционной теории доказательств —
узконормативный подход к ее формированию, систематизация научных взглядов в
полном соответствии со структурой доказательственного права. В
действительности же объем теории намного шире, чем совокупность положений,
непосредственно урегулированных правом. И дело даже не в том, что в предмет
теории уголовно-процессуального познания наряду с нормами права входят и
практическая деятельность по их применению, и история развития теории
доказательств, и ее сопоставление с аналогичными науками в других странах,
а в том, что познание в уголовном процессе, будучи разновидностью
познавательной деятельности человека вообще, подчиняется всем
закономерностям общей теории познания, гносеологии.
Из этого следуют два вывода. Первый — познание в уголовном процессе
методологически регулируется значительно большей, чем система
доказательственного права, теоретической системой — материалистической
гносеологией. Второй — система теории уголовно-процессуального познания
производна от системы общефилософской теории познания и поэтому должна, с
одной стороны, в целом соответствовать последней, а с другой — отражать
специфику познавательной деятельности в уголовном процессе. Поэтому в
решении проблемы системности теории уголовно-процессуального познания надо
исходить не из системы доказательственного права, а из системы
закономерностей гносеологии, которые необходимо перевести в уголовный
процесс, преломив через призму его особенностей.
1.2. Основа и обоснованное в теории доказательств.
Всякая теория есть система идеальных образов [понятий], отражающих
сущность исследуемого объекта, его внутренне необходимые связи, законы его
функционирования и развития[7]. Следовательно, формирование теории
заключается в выработке системы понятий, положений, раскрывающих сущность и
содержание тех явлений действительности, которые выступают объектом данной
познавательной деятельности. Такая система не может быть произвольной,
поскольку структура теории должна соответствовать структуре изучаемого
объекта, упорядоченность которого не зависит от познающего субъекта.
Как же производится построение теоретической системы? Принципиальное
решение этого вопроса предлагает материалистическая диалектика.
В любом исследуемом объекте имеются такие стороны и отношения,
которые являются главными, определяющими. Эти стороны [отношения], —
отмечает А. П. Шептулин, — отражаются в категории „основа, а все
необходимые стороны и связи, которые формируются под непосредственным
воздействием основы и поэтому выводятся из нее, отражаются в категории
обоснованное[8]. Таким образом, в соответствии со структурой объекта в
теории надо различать основу — исходные, отправные положения и
обоснованное—все иные понятия, суждения, базирующиеся на основе и
производные от нее.
Выводимость, т. е. получение обоснованного из основы, — главное
условие построения теоретической системы. Создается она при помощи таких
методов диалектики, как исторический и логический. Историческое означает
рассмотрение объекта в движении, развитии от его начальных, простейших форм
к сложным. Логическое же есть соответствие мыслей (идеальных образов)
объективному устройству окружающей действительности. Логическое в самом
широком смысле — это необходимое в движении мыслей[9].
Для выработки теоретической системы следует определить объект
данного вида познавательной деятельности, выявить главное свойство объекта,
т. е. решить основной вопрос теории, найти ее основу и, опираясь на эту
основу, логически от простого к сложному вывести обоснованное. В результате
должна быть сформирована теория или система понятий как некоторая
целостность, каждый элемент которой, находясь во взаимозависимости и
взаимосвязи со всеми иными элементами, занимает строго определенное место.
1.3. Объект уголовно-процессуального познания.
В философии объект определяется как то, что противостоит субъекту,
на что направлена его предметно-практическая и познавательная
деятельность.[10] Объектом познания выступают явления, вещи, процессы
реального мира, которые выделены из окружающей действительности для
приобретения знания о них с целью решения практических задач, стоящих перед
субъектом.
Какие же явления, вещи, процессы действительности изучаются органами
судопроизводства при расследовании уголовных дел, образуя объект уголовно-
процессуального познания?
Содержание объекта познания по уголовному делу предопределено
главной особенностью познавательной деятельности в уголовном процессе — ее
ретроспективным характером. Расследуемое преступление для органов
судопроизводства — это всегда событие прошлого. Его познание представляет
собой процедуру опосредствованного, выводного получения знания о прошлых
предметах на основе знаний о настоящих или о других прошлых предметах.[11]
Центральное место в объекте уголовно-процессуального познания
занимает само преступление. Однако этим, как полагают некоторые юристы,
объект не ограничивается. В противном случае надо признать непостижимость
такого объекта, поскольку как прошлое событие он недоступен следователю,
прокурору, суду. Органы судопроизводства вынуждены включать в круг
познавательного интереса, т. е. в объект, наряду с преступлением множество
иных явлений, которые приобрели следы преступления и сохранили их к моменту
расследования уголовного дела. Именно благодаря им — следам преступления —
удается приобрести знание о самом преступлении.
Таким образом, органам уголовного судопроизводства как субъектам
ретроспективного познания противостоят две группы явлений действительности:
1) прошлое событие преступления, ограниченное пространственно-временными
рамками и потому недоступное непосредственному восприятию следователем,
прокурором, судьями; 2) материальные объекты (люди, вещи, документы),
отразившие следы прошлого преступления, сохранившие их к моменту
расследования и вследствие этого изучаемые непосредственно.
В единстве все это образует объект уголовно-процессуального
познания, располагаясь в его структуре как цели и средства, ибо первые
постигаются при помощи вторых. Исходя из изложенного, объект познания по
уголовному делу можно определить как прошлое преступное событие, а также
сохранившиеся (настоящие) его следы, исследование которых необходимо для
решения задач уголовного судопроизводства.
Такое понимание объекта познания по уголовному делу основано не
только на философской характеристике ретроспективного познания, но и на
положениях уголовно-процессуального закона. В ряду норм, регламентирующих
познавательную деятельность органов судопроизводства, центральное место
занимают ст. 15 и 16 Основ (ст. 68 и 69 УПК р). В них выражена сущность
познания в уголовном процессе и, в частности, очерчен его объект. В первой
из указанных статей дан перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу, т. е. выделена та часть объекта, которая выступает
конечным результатом, целью познания. Во второй статье названа другая часть
объекта — служащая средством достижения данной цели, а именно
доказательства.
1.4. Исследования доказательств, доказывание обстоятельств основной
вопрос теории уголовно-процессуального познания.
С выявлением объекта познания в уголовном процессе, определяется
круг явлений действительности, оказавшихся в поле зрения органа
судопроизводства. Какой же аспект, свойство данного объекта имеют
определяющее значение для понимания содержания познавательной деятельности
по уголовному делу, т. е. играет роль основы теории уголовно-
процессуального познания?
Предпосылки решения этого вопроса заложены в структуре объекта.
Наличие в нем двух составляющих: прошлого преступного события и его следов
ставит проблему правовой, процессуальной природы этих элементов (их
понятия, содержания, соотношения, места, значения, режима исследования).
Используя терминологию закона, основной вопрос теории уголовно-
процессуального познания можно сформулировать как вопрос о понятии и
соотношении обстоятельств и доказательств по уголовному делу.
Однако в такой формулировке юристами он не ставится, а
рассматривается лишь с одной стороны — как проблема понятия доказательств.
После принятия Основ уголовного судопроизводства (1958г.), закрепивших
понятие доказательств (ст. 16), в процессуальной науке не было, пожалуй,
иной проблемы, подвергшейся столь глубокому и всестороннему исследованию. В
результате получены решения, действительная ценность и последствия которых
до сих пор не выявлены. В процессуальной науке произошел принципиальный
переворот в трактовке одного из центральных понятий — понятия
доказательств.
В 40—50-е годы в советской правовой литературе доказательства
отождествлялись с фактами, обстоятельствами уголовного дела. Судебные
доказательства, — писал А. Я. Вышинский, — это обычные факты, те же
происходящие в жизни явления, те же люди, те же действия людей[12]. Хотя в
принятых 1958 г. Основах речь шла не о фактах, а о фактических данных,
долгое время после этого многие юристы продолжали трактовать доказательства
как факты. Например, известный процессуалист М. А. Чельцов писал: Факты,
из которых выводится существование предмета доказывания, носят название
доказательственных фактов или доказательств[13].
Дальнейшее исследование сущности процессуальных доказательств
связано с изменением методов решения этой проблемы и прежде всего с
применением теории отражения и теории информации. Многие юристы показали
несостоятельность отождествления доказательств и фактов (подразумевая под
последними явления, события действительности). Указывалось, в частности, на
объективность фактов, исключающую возможность их собирания и проверки,
тогда как относительно доказательств эти действия прямо предусмотрены
законом (ст. 70 УПК р); на свершенность фактов, что предопределяет
опосредованность их установления, тогда как доказательства должны
исследоваться непосредственно (ст. 240 УПК р Р). Была выдвинута и
обоснована информационная концепция доказательств. В уголовном процессе
одним из первых ее предложил В. Я. Дорохов[14], а в гражданском — О. В.
Иванов[15]. Информационная концепция доказательств получила в литературе
широкую поддержку и в настоящее время разделяется большинством юристов.
Вместе с тем некоторые авторы отстаивают своего рода промежуточное мнение,
полагая, что процессуальными доказательствами являются и информация, и так
называемые доказательственные факты[16].
Информационный подход к процессуальным доказательствам позволил
принципиально по-новому взглянуть на сущность этой правовой категории.
Единая масса фактов, противостоящая органам судопроизводства, согласно
прежним представлениям, оказалась разделенной на две качественно
разнородных группы: а) собственно факты, подлежащие доказыванию по
уголовному делу; б) доказательства, при помощи которых эти факты
устанавливаются. Логично предположить, что такое изменение в понимании
одной из центральных процессуальных категорий должно было повлечь цепную
реакцию пересмотра всех иных, связанных с доказательствами, понятий, и
привести в итоге к формированию новой системы понятий, т. е. к новой
теории. Ведь одним из важнейших критериев истинности знания является ее
непротиворечивость. . . Каждый раз, когда в какой-либо теории обнаруживали
логическое противоречие, она подвергалась пересмотру[17]. Однако в теории
доказательств этого не произошло. Отдельные аспекты данной теории получают
новые решения, (например, в трактовке предмета и пределов доказывания,
классификации доказательств, содержании процесса доказывания), но
системного, цельного подхода ко всей теории с точки зрения изменившейся
концепции доказательств в процессуальной науке не наблюдается. Объясняется
это главным образом тем, что не ставится и не решается основной вопрос
теории, что, в свою очередь, обусловлено неточным пониманием содержания и
структуры объекта познания по уголовному делу.
Достаточно глубоко изучив доказательства, юристы оставили без
должного внимания другую основополагающую процессуальную категорию — факты
обстоятельств уголовного дела. Во многом это вызвано неравным нормативным
закреплением обстоятельств и доказательств. Если относительно обстоятельств
законодатель практически ограничился их общим перечнем (ст. 68 УПК р), то
доказательства получили весьма подробную регламентацию. Так, гл. V УПК р
полностью (кроме ст. 68) посвящена доказательствам. В плане правового
регулирования познания по уголовному делу это вполне оправдано, поскольку
работа с доказательствами (средствами) составляет большую часть
процессуальной деятельности, тогда как для обстоятельств (целей) достаточно
их обозначения. Однако с точки зрения науки нужен иной, более
сбалансированный подход к рассмотрению обстоятельств и доказательств. Так
как взаимосвязь обстоятельств и доказательств есть взаимосвязь целей и
средств, то всякая попытка исследовать один из этих элементов вне связи с
другими обречена на неудачу. Здесь кроется определенный парадокс. С одной
стороны, невозможно говорить о целях и средствах, не проводя четкого
разграничения между ними, но, с другой, цель может быть постигнута только
через средства, а они, в свою очередь, могут быть поняты только в
сопоставлении с целями.
В основу дифференциации фактов и доказательств может быть положен
ряд критериев. Исходный философский, общеметодологический критерий дает
теория отражения. В соответствии с ней обстоятельства дела есть объекты
отражаемые, а доказательства — объекты отражающие, т. е. обстоятельства в
результате взаимодействия оставляют, передают свои признаки, а
доказательства приобретают и сохраняют их в виде следов фактов к моменту
расследования дела. Отсюда вытекает еще один критерий разграничения
обстоятельств и доказательств — первые устанавливаются опосредованно, так
как недоступны для непосредственного изучения органами судопроизводства, а
вторые исследуются непосредственно, ибо воспринимаются чувственно, лично
следователем, прокурором, судьями.
Следующий критерий предлагает теория информации. В структуре
уголовно-процессуального познания в силу его ретроспективности
доказательства выступают в качестве информации, сигнала. Такая информация
относится к числу материализованных явлений (люди, вещи, документы),
содержащих сведения об обстоятельствах совершенного преступления. Сами же
обстоятельства на основе информации (доказательств) мысленно
реконструируются следователем, прокурором, судьями в виде идеальных образов
и представляют собой знание.
Таково принципиальное научное разграничение обстоятельств и
доказательств, подтверждение которому можно найти в ряде норм уголовно-
процессуального права. Это — ст. 68, 69, 72, 74—77, 83 и другие УПК р
(соотношение обстоятельств и доказательств как целей и средств); ст. 70 УПК
р (положения о собирании, истребовании, представлении доказательств,
свидетельствующие о материальной природе доказательств); ст. 240 УПК р
(принцип непосредственности исследования доказательств); ст. 301 УПК р
(требования обоснованности и мотивированности процессуальных решений,
например приговора, указывающие на идеальный характер приобретаемого по
уголовному делу знания, и др.).
Обстоятельства и доказательства выступают фундаментом, стержнем всей
процессуальной деятельности, являются базой принятия решений по уголовному
делу, а для системного, теоретического объяснения уголовно-процессуального
познания служат в качестве основного его вопроса.
Правильность решения основного вопроса любой теории нетрудно
проверить. Проверку можно производить в двух направлениях: а) от основы к
обоснованному; б) от обоснованного к основе. Первый путь показывает
формирующую, системообразующую роль основы в определении производных от нее
понятий и построении теории в целом. Второй позволяет проконтролировать
системность уже имеющейся теории, сопоставляя ее с данной основой.
Сказанное дает возможность, с одной стороны, сконструировать теорию
уголовно-процессуального познания, опираясь на предложенную основу, а с
другой — проверить обоснованность устоявшихся в юридической литературе
понятий и суждений.
После того, как определяющая сторона (отношение) в исследуемом
целом будет выделена, она превращается в исходное начало для построения
системы понятий, благодаря которой достигается теоретическое осмысление
сущности исследуемого объекта, одна за другой выводятся все присущие ему
необходимые стороны (свойства) и отношения, их взаимосвязь[18]. Располагая
таким исходным началом, можно рассмотреть несколько проблем теории познания
в уголовном процессе.
1. Прежде всего это проблема названия данной теории. Ее нельзя
именовать теорией доказательств, поскольку в ней описываются не только
собственно доказательства, но и обстоятельства дела. Правильнее говорить о
теории уголовно-процессуального познания. Это оправданно с точки зрения как
особенного, так и общего, ибо отражает не только специфику познания в
уголовном процессе, но и действие в нем всех философских, методологических
положений, регулирующих познавательную деятельность органов
судопроизводства. Данное обозначение теории подчеркивает выход за пределы
узконормативного подхода к познанию по уголовному делу и обращение к общей
теории познания, гносеологии.
2. Проблема предмета и пределов уголовно-процессуального познания.
В качестве предмета познания выступает тот круг свойств объекта,
исследование которого позволяет решить задачи данной познавательной
деятельности. Поскольку уголовный процесс есть познание правовое, то его
предметом является определенная система юридических свойств объекта. Эти
свойства выясняются как в обстоятельствах (по мнению автора, четыре
свойства: уголовно-правовое, гражданско-правовое, криминогенное и уголовно-
процессуальное), так и в доказательствах (относимости, допустимости,
достоверности, достаточности). Если понятие предмета уголовно-
процессуального познания указывает на качественную сторону объекта, то
количественную его сторону характеризуют пределы. Их образует необходимая
совокупность обстоятельств и доказательств для достоверного выяснения всех
юридических свойств, устанавливаемых по уголовному делу.
3. Проблема содержания и структуры уголовно-процессуального
познания. Это одна из наиболее крупных проблем, последовательное решение
которой требует постановки ряда частных вопросов.
Прежде всего в соответствии с двумя составляющими объекта —
доказательствами и обстоятельствами в самом процессе познания по уголовному
делу необходимо различать две части: а) познание доказательств; б) познание
обстоятельств. Каждая из них характеризуется собственным порядком,
процессуальным режимом осуществления. Если исследование доказательств есть
процесс создания надлежащих средств, то установление обстоятельств
представляет собой процесс использования, применения этих средств
(доказательств) путем аргументации, обоснования ими выводов об
обстоятельствах дела, т. е. их доказывания. Отсюда следует, что при
разграничении доказательств и обстоятельств все уголовно-процессуальное
познание доказыванием называть нельзя. Доказывание — часть познания по
уголовному делу, связанная только с обстоятельствами. Исследование
доказательств — другая часть уголовно-процессуального познания, но не
доказывание. Последнее возможно тогда, когда есть с помощью чего
доказывать, т. е. доказательства. Не случайно уголовно-процессуальный закон
обязывает доказывать обстоятельства (ст. 68 УПК р), но не доказательства.
Итак, вывод первый — уголовно-процессуальное познание состоит из
двух частей: а) исследования доказательств; б) доказывания обстоятельств.
После такой общей градации процесса познания по уголовному делу
можно перейти к более детальному его анализу. При этом необходимо
учитывать, что каждая часть объекта (доказательства и обстоятельства)
предстает в процессе познания с двух сторон — фактической (как явление) и
юридической (как сущность). Ограничимся общей схемой уголовно-
процессуального познания — от явления к сущности доказательств и на их
основе от явления к сущности фактов.
Вывод второй — процесс познания по уголовному делу развивается по
четырем уровням в соответствии с двумя сторонами каждой части изучаемого
объекта.
Каждый из этих уровней характеризуется собственными способами и
средствами познания, а также исходным и конечным результатом. Деятельность
на первом уровне есть собирание доказательств, дающих сырой
информационный материал (доказательства-явления). На втором уровне путем
проверки постигается доброкачественность собранного материала, выясняются
юридические свойства доказательств (доказательства-сущности). На третьем
уровне происходит мысленный переход от доказательств к фактическим
обстоятельствам (фактам-явлениям), а на четвертом, завершающем уровне
делаются выводы о наличии или отсутствии юридических обстоятельств дела
(фактов-сущностей). Результаты познания излагаются (обосновываются,
мотивируются) в процессуальных решениях.
Вывод третий — уголовно-процессуальное познание не сводится к
собиранию, проверке и оценке доказательств, как традиционно считается в
юридической литературе. Наряду с этими способами в познании по уголовному
делу надо различать оценку обстоятельств.
Все рассмотренные понятия получили данную трактовку потому, что,
будучи обоснованными, производны, зависимы от основы — категорий
доказательств и обстоятельств уголовного дела. Таково требование и
необходимое свойство системности теории. Какой бы вопрос познания в
уголовном процессе ни ставился, его решение неизменно отправляет к этим
исходным процессуальным категориям. Любой исследуемый объект может получить
различные теоретические объяснения. Главное, чтобы предложенная теория была
системой, т. е. такой совокупностью понятий, организация которой есть
взаимосвязь основы и обоснованного. Современное состояние уголовно-
процессуальной науки требует уточнения основы теории познания по уголовному
делу и соответственно всей системы образующих ее понятий.
Глава 2. Общая характеристика доказательств в уголовном процессе.
2.1. Понятие доказательств в уголовном процессе
Понятие доказательств определено в ст. 69 УПК: Доказательствами по
уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в
определенном законом порядке органы дознания, следователь и суд
устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния,
виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела.
Факты, с которыми закон связывает доказательства, образуют две
относительно самостоятельные группы:
обстоятельства, которые составляют в своей совокупности предмет
доказывания по уголовному делу;
факты, не входящие в предмет доказывания (промежуточные,
вспомогательные, побочные).[19]
Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве – это юридически
значимые фактические обстоятельства, которые предусмотрены в уголовно-
процессуальном законе и подлежат доказыванию для принятия решений по делу в
целом или по отдельным правовым вопросам.
В ст. 68 УПК перечислены те фактические обстоятельства, которые при
разрешении любого дела имеют правовое значение. Это обстоятельства,
характеризующие событие преступления (время, место, способ и другие
обстоятельства совершения преступления); виновности обвиняемого в
совершении преступления и мотивы преступления; обстоятельства отягчающие
или смягчающие наказание (ст. 60-63 УК), а также иные обстоятельства,
характеризующие личность обвиняемого; характер и размер ущерба,
причиненного преступлением; обстоятельства, способствовавшие совершению
преступления (ст. 68 УПК)[20].
Таким образом, доказательства это:
а) фактические данные, под которыми необходимо понимать сведения об
имевшем место в прошлом событии преступления;
б) фактические данные, на основании которых устанавливаются наличие
или отсутствие общественно опасного деяния, виновного лица, совершившего
это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела;
в) фактические данные, которые устанавливаются только показаниями
свидетеля, показаниями потерпевшего, показаниями подозреваемого,
показаниями обвиняемого, заключением эксперта, вещественными
доказательствами, протоколами следственных и судебных действий и иными
документами;
г) фактические данные, собранные в установленном законом порядке.
Ст. 70 УПК определяет способы собирания доказательств, а соответствующие
нормы - порядок производства различных следственных действий;
д) фактические данные, проверенные и оцененные по внутреннему
убеждению.
Доказательствами могут быть любые фактические данные, все, что
служит установлению истины, если соблюдены законные правила доказывания.
Закон определяет доказательства как фактические данные, имея в виду,
что только сведения о конкретных фактах объективной действительности могут
быть доказательствами по уголовному делу. Утверждения, предположения,
догадки, общие заявления, что преступление совершил тот или иной человек,
без приведения конкретных фактических данных, не могут служить
доказательствами. Доказательствами являются фактические данные, собираемые
органами расследования, судом в окружающей их действительности. Эти данные
существуют независимо от сознания лиц, осуществляющих доказывание,
аккумулируясь в памяти других людей (обвиняемый, подозреваемый, свидетель)
или фиксируясь в той или иной форме в виде следов преступления на
предметах, в документах. В процессе доказывания по уголовному делу эти
фактические данные становятся достоянием следователя, судей и используются
в интересах установления истины.
Некоторые ученые (М.С. Строгович, П.С. Элькинд, В.Д. Арсеньев, И.М.
Гуткин) под доказательствами, фактическими данными, о которых говорится в
ст. 69 УПК, понимают не информацию, сведения о тех или иных
обстоятельствах, а сами факты объективной реальности, которые
устанавливаются при доказывании по уголовному делу, а иногда и то и
другое[21].
Мне кажется, это не соответствует смыслу закона и природе
доказывания. Сами факты, представляющие интерес для органов расследования и
суда, не могут быть познаны иначе, как путем доказывания, с помощью
доказательств. Доказательства - это не сами факты, подлежащие установлению
по делу, а сведения об этих фактах, информация о них, их отображения.
Только отдельные обстоятельства, факты могут быть восприняты
следователем, судьей непосредственно. Это те факты и состояния, которые
сохранились ко времени расследования, рассмотрения судом дела[22].
К этой группе можно отнести:
1) некоторые факты, относящиеся к материальным последствиям
совершенного преступления (например, последствия пожара, обезображенное
лицо потерпевшего, испорченная вещь)
2) сохранившиеся продукты преступной деятельности (подделанный
документ, фальшивая банкнота и др.);
3) найденные предметы преступного посягательства (похищенный
костюм, часы и др.);
4) обстановка на месте совершения преступления;
5) некоторые факты, характеризующие внешность преступника (черты
лица, рост, цвет волос и др.)[23].
Иногда доказательствами называют факты, установленные по делу, из
которых можно сделать вывод о других фактах, существенных для дела, т. е.
доказательственные факты (побег с места преступления, обладание похищенной
вещью и т. п.). Но каждый доказательственный факт, существуя реально, сам
может быть установлен лишь с помощью доказательств, доказан, и только после
этого он может использоваться для установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию.
2.2. Источники доказательств
Источники получения фактических данных (сведений об интересующих
следствие и суд обстоятельствах) делятся на следующие виды: показания
свидетеля, показания потерпевшего, показания подозреваемого, показания
обвиняемого, заключение эксперта, акты ревизий и документальных проверок,
вещественные доказательствами, протоколы следственных и судебных действий и
иные документами.. Перечень этих видов доказательств установлен законом (ч.
2 ст. 69 УПК) и является исчерпывающим. Фактические данные, полученные из
иных, не предусмотренных законом источников, не имеют доказательственного
значения, они недопустимы.
Показания свидетеля — это его устное сообщение об обстоятельствах,
имеющих значение для дела, сделанное в ходе допроса и запротоколированное в
установленном законом порядке. Свидетельские показания являются самым
распространенным видом доказательств. Они фигурируют в каждом уголовном
деле. Предметом свидетельских показаний могут служить любые обстоятельства,
подлежащие установлению по делу, в том числе о личности обвиняемого,
потерпевшего и о взаимоотношениях с ними (ст. 74 УПК). Но в силу ч. 1 ст.
51 Конституции р никто не обязан свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников.
Перечень близких родственников дан в п. 9 ч. 1 ст.
Показания потерпевшего — это его устное сообщеие об обстоятельствах,
имеющих значение для дела, сделанное в ходе допроса и запротоколированное в
установленном законом порядке. Предмет и порядок допроса потерпевшего
совпадает с предметом и порядком допроса свидетеля. При этом необходимо
знать, что в соответствии со ст. 75 УПК дача показаний не только
обязанность, но и его право. Это предполагает получение показаний как по
инициативе процессуального органа, так и по инициативе самого потерпевшего.
Показания обвиняемого — это его устное сообщение по вопросам,
составляющим содержание предъявленного ему обвинения, а также об иных
обстоятельствах, имеющих значение для дела, и об имеющихся в деле
доказательствах, данное при его допросе и зафиксированное в установленном
законом порядке. (ст. 77, 150-152 УПК).
Дача показаний является для обвиняемого правом, а не обязанностью.
Он не несет ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо
ложных показаний, что является одной из гарантий обеспечения права
обвиняемого на защиту. Показания обвиняемого имеют двойственную природу. С
одной стороны, они являются источником доказательственной информации, с
другой — средством защиты от предъявленного обвинения.
Показания подозреваемого — это его устное сообщение по поводу
известных ему обстоятельств совершения преступления, в котором он
подозревается, сделанное при допросе и зафиксированное в установленном
законом порядке. (ст. 76, 123, 150-162 УПК).
Предметом показаний подозреваемого могут быть любые обстоятельства,
входящие в предмет доказывания по уголовному делу. Дача показаний право, а
не обязанность подозреваемого. Он не несет ответственности за отказ от дачи
показаний и дачу заведомо ложных показаний. Не являются показаниями
объяснения подозреваемого, данные при его задержании и изложенные в
протоколе задержания.
Заключение эксперта — это представленные по поручению органов
предварительного расследования или суда в установленном законом порядке
мотивированные выводы лица, обладающего специальными познаниями в науке,
технике, искусстве или ремесле, об обстоятельствах, существенных для дела,
полученные в результате их исследования с применением этих познаний (ст.
78, 80 УПК).
По общему правилу эксперт дает заключение от своего имени и несет за
него персональную ответственность. Оно подлежит проверке и оценке на общих
основаниях, не имея заранее установленной силы и преимуществ перед другими
доказательствами. Согласно ч. 3 ст. 80 УПК, заключение эксперта не является
обязательным для лица, производящего дознание, следователя, прокурора и
суда. Однако несогласие процессуальных органов с заключением эксперта
должно быть мотивировано.
Вещественные доказательства — это предметы, которые служили орудиями
преступления или сохранили на себе следы преступления, или были объектами
преступных действий обвиняемого, а также деньги и иные ценности, нажитые
преступным путем, и все другие предметы, которые могут служить средствами к
обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела,
выявлению виновных либо к опровержению обвинения или смягчению вины
обвиняемого (ст. 83 УПК).
Вещественные доказательства в самом общем виде можно определить как
материальные следы (последствия) преступления или иного расследуемого
деяния. В качестве вещественных доказательств выступают предметы
материального мира (вещи), которые подвергались в результате исследуемого
события какому-то видоизменению, перемещению или были созданы преступными
действиями.
В отличие от личных показаний субъектов процесса, содержащих
словесное описание обстоятельств, имеющих значение для дела, вещественные
доказательства дают доказательственную информацию своими свойствами
(наличием преступного воздействия, фактом обнаружения их в определенное
время в определенном месте или у определенного лица и пр.). Также
доказательственное значение имеют их физические свойства (например, размер
и конфигурация следа), местонахождение (например, похищенная вещь,
обнаруженная у обвиняемого) либо факт их создания.
Акт ревизии или документальной проверки – это составленный в
соответствии с ведомственными нормативными актами документ, в котором
отражаются результаты таковой (ревизии или документальной проверки),
сведения о том, как соблюдаются в учреждении, предприятии или организации
правила и инструкций, регулирующие совершение операций с товарно-
материальными и денежными средствами, обеспечение их сохранности,
постановку бухгалтерского учета и отчетности, а также некоторые другие
вопросы. Акты ревизий и документальных проверок до изменения УПК от
17.12.95 считались разновидностью иных документов. Критерии иных
документов и порядок вовлечения их в уголовный процесс также применимы к
актам ревизий и документальных проверок. В то же время сами акты ревизий и
документальных проверок (заключения аудиторов) являются источниками
доказательств (ч. 2 ... продолжение
Похожие работы
Дисциплины
- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда