Наука гражданского права



Тип работы:  Курсовая работа
Бесплатно:  Антиплагиат
Объем: 27 страниц
В избранное:   
П Л А Н

ВВЕДЕНИЕ

1. Значение гражданского права

2. Предмет гражданского права

3. Метод гражданского права

4. Принципы гражданского права

5. Наука гражданского права
5.1. Роль науки гражданского права
5.2. Понятийный аппарат гражданско-правовой науки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛИТЕАРТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Гражданское право – это одна из тех отраслей права Республики Казахстан,
которая неразрывно связана с повседневной жизнью и деятельностью граждан,
юридических лиц, государства и его административно-территориальных единиц.
Роль и значение в изучении Гражданского права в условиях перехода к
рыночной экономике как основного регулятора товарно-денежных отношений
возрастает с каждым днем.
Гражданское право как составная часть (элемент) единой правовой системы
обладает присущими ему особыми функциями (задачами). Функции правовой
отрасли также характеризуют ее место в системе права, поскольку отдельные
отрасли различаются по содержанию и характеру выполняемых ими функций.
Основными функциями гражданского права являются регулятивная и
охранительная. Особенностью гражданско-правового регулирования является
преобладание регулятивных задач (в сравнении, например, с функциями,
выполняемыми уголовным правом).
. регулятивная функция, направленная на создание нормальных условий
для функционирования и развития экономики;
. охранительная функция, направленная на защиту гражданских прав от
нарушений. Охранительная функция гражданского права носит преимущественно
компенсационный (восстановительный) характер.
Гражданское право - это система правовых норм, предполагающая не только
их единство, но и дифференциацию на подотрасли и институты. Выделение
отельных подотраслей и институтов основывается на определенной связанности
составляющих их норм.

ЗНАЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Гражданское право – одна из отраслей казахстанского права, роль которой в
жизни общества весьма значительна.1 Воссоздав в своей памяти события
любого, самого обычного дня вашей жизни, легко убедиться в том, что среди
этих событий определенное место занимают явления гражданско-правового
порядка. Войдя в доставляющий вас в академию автобус, вы оплачиваете
проезд, вступая тем самым в отношения по договору перевозки. Прибыв в
академию, вы сдаете пальто в гардероб, заключая при этом договор хранения.
Во время перерыва вы отправляетесь в студенческую столовую обедать, и здесь
тоже сталкиваетесь с гражданскими правоотношениями – с отношениями по
договору купли-продажи. Вам необходимо сдать одежду в химчистку, – для
этого нужно заключить договор подряда. Вы получили по читательскому билету
книгу в библиотеке, а это привело к возникновению отношений по договору
ссуды.
Конечно, пока все идет нормально, без каких бы то ни было шероховатостей,
люди обычно не думают о юридической природе отношений, в которые они
вступают. Но стоит лишь нарушить нормальный ход событий, как правовой
характер этих отношений сразу же даст знать о себе: участники таких
отношений начинают предъявлять друг к другу раз- личные претензии, требуют
исполнения обязательств, обращаются за помощью к компетентным
государственным органам, очень хорошо понимая, что они настаивают именно на
защите своих прав.
Впрочем, это нередко бывает и при отсутствии каких бы то ни было
ненормальностей. Мы упомянули в качестве примеров такие повседневно
встречающиеся гражданско-правовые договоры, совершение и исполнение которых
не связано с соблюдением каких-либо особых требований. Но ведь встречаются
и более сложные отношения. Так, например, покупка жилого дома связана с
регистрацией сделки в Центре по регистрации недвижимости, для получения
наследства необходимо доказать свое право на него, а нередко и оформить это
право. В таких и других подобных случаях уже с самого начала, даже
неискушенному в юриспруденции человеку, становится понятным, что он имеет
дело с предписаниями закона, с которыми ему и надлежит сообразовываться в
процессе приобретения и осуществления гражданских прав.
В еще большей степени значение гражданского права проявляется в тех
отношениях, участниками которых являются организации. Они требуют
соблюдения многочисленных, указанных в законодательстве, условий,
соответствующего оформления и т.д.2
Из приведенных примеров видно, что нормы гражданского права обслуживают
весьма широкий круг общественных отношений. Их действие распространяется и
на граждан, и на организации, а в некоторых случаях – и на государство.
Однако общественные отношения между теми же субъектами не всегда
приобретают вид гражданских правоотношений. Они могут быть вообще лишены
правового характера, как это, например, имеет место в случаях шефства,
соревнования и т.п. Становясь правовыми, они могут относиться не к
гражданскому, а к конституционному, административному праву или к какой-
либо иной отрасли права. Система казахстанского права одним лишь
гражданским правом не исчерпывается. Последнее имеет свои границы.
Установить эти границы – значит, обеспечить одновременно разрешение двух
задач: во-первых, определить понятие гражданского права как отрасли права
и, во-вторых, поскольку оно является предметом изучения особой дисциплины,
выявить сущность этой дисциплины, определить понятие науки гражданского
права.
Разрешение указанных задач имеет большое теоретическое и практическое
значение. Точный критерий, отграничивающий гражданское право от других
отраслей права, используется законодателем в процессе систематизации
гражданских законов – при издании гражданского кодекса и официальных
сборников, включающих в себя отдельные группы гражданско-правовых
нормативных актов.
Вместе с тем этот критерий важен и для тех государственных органов,
которые призваны обеспечивать охрану гражданских прав путем их оформления,
а также путем разрешения споров между участниками гражданского оборота.
Опираясь на определение, разработанное в науке, суды и другие
государственные органы получают возможность с гораздо меньшими трудностями
выявить природу спорного правоотношения и применить к нему нужный закон.
Из всего сказанного следует, что без определения понятия гражданского права
его глубокое и всестороннее изучение было бы неосуществимым.
Что же такое гражданское право как отрасль права и как отрасль
юридической науки? Обратимся сначала к его характеристике как отрасли
права.

1Гражданское право именуется также цивильным правом, наука гражданского
права – цивилистикой, специалисты в этой области – цивилистами. (Прим.
ред.).
2Казахстан, наряду с другими постсоветскими государствами, отказался от
командно-административных методов руководства экономической жизнью,
последовательно утверждая рыночные принципы управления экономикой. Ядром
рыночных отношений является равенство их участников. Прогресс Казахстана в
таких сферах как привлечение иностранных инвестиций, банковская
деятельность, права на землю и недра, внешнеэкономическая деятельность и
др. обусловлен именно рыночными преобразованиями, эффективность которых, в
свою очередь, самым прямым образом зависит от гражданского права – главного
правового инструмента рынка (Прим.ред.).

ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Всякая отрасль права характеризуется двумя моментами: во-первых,
определенным предметом регулирования, т.е. теми общественными отношениями,
которые ею нормируются, закрепляются и охраняются и, вовторых, определенным
методом регулирования, т.е. тем специфическим способом, при помощи которого
государство на основе данной совокупности юридических норм обеспечивает
нужное ему поведение людей как участников правоотношений.
Предметом гражданского права являются, прежде всего, имущественные
отношения.
Основная особенность имущественных отношений, отличающая их от всех
других общественных отношений, состоит в том, что они обладаютопределенной
экономической ценностью. Но для того, чтобы иметь экономическую ценность,
они должны быть связаны либо со средствами производства, хотя бы последние
были даны самой природой, как, например, земля, либо с продуктами
человеческого труда, даже если последние и не создавались в процессе
материального производства, как, например, продукты духовного творчества
(произведения науки, литературы, искусства). При этом, само собой
разумеется, что подавляющая масса имущественных отношений устанавливается
по поводу таких материальных благ, которые создаются в процессе
производственной деятельности людей, выступая в качестве либо средств
производства, либо предметов потребления. Сообразно с этим, имущественные
отношения можно было бы определить как такие общественные отношения,
которые обладают определенной экономической ценностью ввиду их связи со
средствами производства, предметами потребления или иными продуктами труда
человека.
Имущественные отношения выражаются в разнообразных формах, а это приводит
к тому, что они регулируются и охраняются не только гражданским правом, но
также и некоторыми другими отраслями права. Нормы гражданского права
регулируют имущественные отношения лишь в определенной форме их выражения.
Эта форма, и должна быть выявлена для того, чтобы можно было установить
предмет гражданского права. Отграничение гражданского права от других
отраслей права в области охраны имущественных отношений производится по
стоимостному признаку. Так, если кто-либо совершит покушение на кражу, он
будет привлечен к уголовной, а не к гражданской ответственности, ибо
покушение, посягая на существующий порядок общественных отношений, не
причиняет никакого имущественного ущерба собственнику, не затрагивает
принадлежащего ему имущества как определенной стоимости. Если же преступное
деяние причиняет ущерб имуществу, преступник привлекается одновременно и к
уголовной, и к гражданской ответственности.
Но при этом меры уголовного наказания обращаются против личности
преступника, а натуральное или денежное возмещение причиненного ущерба
обеспечивается на основе норм гражданского права. Следовательно, не только
регулирование, но и охрана имущественных отношений осуществляется
гражданско-правовыми нормами лишь постольку, поскольку эти отношения
выступают в стоимостной форме.
Помимо имущественных, предметом гражданско-правового регулирования
являются также личные неимущественные отношения. Отношения этого рода сами
по себе не имеют какой-либо экономической ценности, ибо в наших условиях
честь, достоинство, имя, авторство, приводящие к возникновению личных
отношений, непереводимы на деньги. Они неотчуждаемы и неотделимы от
личности гражданина, выражая только ему присущие и только его
характеризующие индивидуальные качества. Но, не обладая экономической
ценностью, личные неимущественные отношения приобретают для их участников
другое, не менее важное, а может быть и более существенное значение,
заключающееся в том, что в этих отношениях проявляется индивидуальность
личности, оцениваемая обществом по ее действительным достоинствам и
недостаткам. Когда, например, автор требует устранения искажений его
произведения, он не преследует при этом никаких имущественных целей, а
добивается того, чтобы обществу была обеспечена возможность оценить его
способности на основе труда, действительно им созданного.
Точно такой же смысл имеет юридическая охрана имени, чести, достоинства,
а также и всех иных чисто личных благ. Учитывая отмеченные моменты, личные
неимущественные отношения можно было бы определить как такие общественные
отношения, в которых выражается индивидуальность личности и воплощается ее
оценка со стороны об- щества.
Личные неимущественные отношения также регулируются действующим
гражданским законодательством далеко не в полном их объеме. Существуют
такие личные блага, которые носят совершенно самостоятельный характер и
поэтому нуждаются в юридической охране независимо от того состоит ли их
обладатель в каких-либо других общественных отношениях, регулируемых
нормами права. Примером подобных благ могут служить честь и достоинство
гражданина. Наряду с этим бывают и такие личные отношения, которые
находятся в тесной связи с имущественными отношениями их участников и
только в одном комплексе с этими отношениями могут быть урегулированы. Так,
например, единый акт авторского творчества по созданию произведений науки,
литературы и искусства приводит к одновременному возникновению тесно связан-
ных между собою личных и имущественных отношений. Различие между двумя
названными видами отношений и должно быть принято во внимание при
определении предмета гражданско-правового регулирования.
Действующее гражданское законодательство охватывает не любые, а лишь
такие личные неимущественные отношения, которые связаны с регулируемыми им
имущественными отношениями. Таким образом, граница между гражданским правом
и другими отраслями права проходит: для имущественных отношений – по линии
их стоимостной формы, для личных неимущественных отношений – по линии их
связи со стоимостными имущественными отношениями. Однако личные
неимущественные отношения бывают двух видов: связанные с имущественными
(например, авторские отношения) и не связанные с ними (например, честь и
достоинство гражданина). Первые регулируются гражданским правом по общему
правилу, а вторые – либо могут быть законодательными актами исключены из
сферы гражданско-правового регулирования, либо в силу существа личного
неимущественного права вообще не подлежат такому регулированию. Изложенная
позиция получила свое отражение в законодательстве. Ст.1 ГК гласит:
1. Гражданским законодательством регулируются товарно-денежные и иные
основанные на равенстве участников имущественные отношения, а также
связанные с имущественными личные неимущественные отношения ...
2. Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными,
регулируются гражданским законодательством, поскольку иное не предусмотрено
законодательными актами либо не вытекает из существа личного
неимущественного отношения.

МЕТОД ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Гражданское право включает в себя определенные этой отраслью права
правила поведения, выполнение которых обеспечивается мерами
государственного принуждения. Но в этом еще нельзя усмотреть чего-либо
специфического только для гражданского права, ибо подобный метод характерен
для права вообще. Чтобы выявить специфику метода гражданско-правового
регулирования, нужно установить, чем он отличается от методов, применяемых
в других отраслях права. Право может действовать методом предписания,
запрета, дозволения и т.п. Какой же метод характерен для гражданско-
правовых норм?
Нормы права реализуются в жизни посредством правоотношений, участники
которых выступают в качестве носителей прав и обязанностей.
Правоотношения возникают на почве применения любых юридических норм,
относящихся к различным отраслям права. Но так как каждая отрасль права
обладает своим особым методом регулирования, это с необходимостью
отражается на структуре связанных с нею правоотношений. Так,
административное право действует методом властных предписаний, и потому
административные правоотношения строятся как отношения власти и подчинения.
Такая же структура характерна и для уголовных правоотношений, в которых
лицо, подвергающееся наказанию, подчиняется органу, назначающему наказание
или приводящему его в исполнение. Элементы подчинения свойственны и многим
другим правоотношениям.
По-иному строятся гражданско-правовые отношения. Конечно, и их субъекты
подчинены определенному порядку, установленному в гражданских законах. Но
элементы власти и подчинения практически полностью устранены из их взаимных
отношений. Как участники гражданского правоотношения они находятся в
положении юридического равенства.
Этим метод гражданского права и отличается от методов, которые в процессе
правового регулирования применяются в других отраслях права.
При разработке того или иного метода государство учитывает характер
отношений, охватываемых данной отраслью права, специфику предмета ее
регулирования. Основную массу отношений, включаемых в сферу действия
гражданского права, составляют имущественные отношения в их стоимостной
форме. Но стоимостные отношения иначе как на началах равенства строиться не
могут. Поэтому регулирование указанных отношений по принципу юридического
равенства их субъектов и воспринято гражданским правом в качестве его
специфического метода.1
Следовательно, для выявления сущности каждой отрасли права решающее
значение имеет ее предмет, поскольку от него зависит и им определяется
также и метод правового регулирования. Но если границы предмета известны, а
его определяющая роль установлена, то наряду с предметом в общем
определении понятия отрасли права должно быть отведено место и для показа
свойственного ей особого, специфического метода правового регулирования.
Предметом гражданского права являются имущественные отношения
стоимостного характера, а также личные неимущественные отношения. Эти
отношения регулируются
гражданско-правовыми нормами на началах юридического равенства их
субъектов. С учетом критериев предмета и метода регулирования должно быть
сформулировано общее определение понятия гражданского права.

1 Из равенства субъектов вытекает преимущественная диспозитивность
гражданско-правового регулирования, т.е. предоставление самим сторонам
права выбора того, как построить свои взаимоотношения: в соответствии с
правилом, предусмотренным правовой нормой, или по иным правилам.
В юридической науке распространенным является взгляд, что сущность любой
отрасли права определяется предметом ее регулирования, а метод
регулирования имеет для ее характеристики лишь вспомогательное, но не
решающее значение. Как право в целом, будучи явлением надстроечного
характера, определяется экономическим базисом общества, так и метод
правового регулирования представляет собой момент вторичного порядка,
зависящий от предмета регулирования, от содержания тех реальных
общественных отношений, которые регулируются данной отраслью права. Однако
от этих положений отходят некоторые авторы, когда обращаются к решению
конкретной задачи – к определению понятия гражданского права.
Так, например, М.М. Агарков утверждал, что разграничениебгражданского и
административного права должно идти по линии отграничения имущественных
отношений от организационных отношений.1 Различие же между названными
отношениями он усматривал в том, что организационные отношения строятся как
отношения власти и подчинения.2 Но элементы власти и подчинения, точно
так же, как начало юридического равенства, характеризуют не предмет, а
метод регулирования. Стало быть, именно метод, а не предмет регулирования
выдвигался (М.М. Агарковым в качестве решающего признака отграничения
гражданского права от права административного.
Некоторые авторы, исходя из того, что гражданское право регулирует
имущественные отношения, предлагали вообще произвести коренную перестройку
с тем, чтобы изъять имущественные отношения из всех других отраслей права и
переключить их в полном объеме в сферу действия гражданского права.3 При
этом забывалось, что задача науки состоит в объяснении реальных фактов, а
не в том, чтобы подогнать эти факты под то или иное теоретическое
построение. Система права есть явление объективное, которое должно получить
соответствующее научное обоснование. В ее исследовании нельзя двигаться
обратным путем: вначале изобрести теорию системы права, а затем ломать то,
что фактически существует и действует.
В литературе был выдвинут еще один критерий предметного определения
гражданского права – критерий гражданского оборота.4 Но и этот критерий не
выдерживает критической проверки.
Понятие гражданского оборота употребляется в науке в двух смыслах: в
юридическом и экономическом. Под гражданским оборотом в юридическом смысле
понимают совокупность тех предусмотренных законом фактов, в силу которых
возникают гражданские правоотношения. Оборот в таком его понимании не может
быть использован
для выявления сущности гражданского права, ибо теоретическое определение,
основанное на этом критерии, неспособно сказать ничего большего, кроме
того, что гражданское право регулирует отношения, предусмотренные
гражданским законом. Но это равносильно тому, как если бы мы сказали, что
гражданское право есть гражданское право. Под гражданским оборотом в
экономическом смысле понимают совокупность имущественных отношений,
складывающихся в сфере производства и обмена. Но так как эти отношения
регулируются не только гражданским правом, критерий экономического оборота
также не обеспечивает должного решения интересующей нас проблемы.

1 М.М. Агарков. Предмет и система советского гражданского права. Избранные
труды по гражданскому праву. Т.2. М., АО Центр ЮрИфоР, 2002. C.290-291.
2 Там же.
3 .И.Г. Мревлишвили. Предмет и система советского социалистического
гражданского права. Советское государство и право. 1954, №7.
4 Д.М. Генкин. Предмет советского гражданского права. Советское
государство и право, 1938. №4. См. также Р.О. Халфина. О предмете
советского гражданского права. Советское государство и право. 1954. № 87.

Право частное и публичное
Исходные основания для деления права на публичное и частное обычно
усматривают в формуле Ульпиана об устремленности права к Римскому
государству в целом или обращенному к пользе отдельных лиц. По характеру
дошедших до нас источников эта позиция совершенно справедлива. Насколько
известно, более ранних источников о делении права на публичное и частное у
нас нет. Однако теоретические выводы, вытекающие из анализа римского права
с учетом высказывания Ульпиана, позволяют утверждать, что там и в той мере,
где и поскольку возникает товарное обращение, должно было появиться и
частное право, как бы оно ни именовалось на языке законодателя. Без риска
впасть в ошибку, предсказывая прошлое, мы, тем самым, более точно
определили бы историческую протяженность времени существования частного
права от зарождения товарных отношений до их всеобщей распространенности.
Небольшой перерыв в воцаренности этой правовой системы – от падения Рима
до появления творчества глоссаторов в XI столетии – кончается очередным ее
возрождением во все более нарастающих масштабах, достигших вследствие
кодификации XIX и XX вв. своих огромных объемов в формировании капитализма
и общества, опирающегося на товарное производство.
Право рассматривается нами как система правил поведения (норм), исходящих
от государства, выражающих волю государства и господствующие или всеобщие
интересы, охраняемых реальными мерами государственной защиты или
возможностью их применения.1
Из этого определения следует, что право воплощает два компонента:
субъективный и объективный. Но трактуют эти компоненты по-разному.
Авторы, которые не различают право и законодательство, обычно специально
этих вопросов не касаются. Они говорят о значении волевого момента в
области гражданского (частного) права, но не соединяют его только с
законодательством или только с правом. М.И. Брагинский,2 например, признает
гражданское и частное право тождественными, но не называет прямо частное
право ни отраслью права, ни отраслью законодательства.
Другие признают размежевание права и законодательства. При этом право
объявляется объективным феноменом, а законодательство, по их мнению, носит
субъективный (волевой) характер. Таков, например, взгляд В.Ф. Попандопуло,
который объявил закон, указ, постановление т.н. первичным элементом
(клеточкой) законодательства.3
В связи с этим необходимо отметить следующее.
Во-первых, право, так же как и законодательство, не может появиться без
государственной деятельности. В этом смысле и то, и другое субъективны. Но
при формировании отраслей законодательства классифицирующий критерий
избирает законодатель (жилищное законодательство, гражданское
законодательство, морское законодательство и т.п.), а при законодательном
закреплении права все зависит от объективной природы правовых отраслей, и,
стало быть, нельзя включить уголовно-правовую норму в гражданское право, а
гражданско-правовую норму – в административное право и т.п. Попытки
объективизации права как лежащего вне законодательства, а в реальных
общественных отношениях уже предпринимались в истории, но не находили
убедительных объяснений. Тщетно определить право как систему норм и
объявить ее творцом не государство, а реальные отношения. Не нужно
смешивать право и правоотношение.
Во-вторых, понятие клеточки было выдвинуто Энгельсом при его оценке
Капитала Маркса, где некое простейшее в буржуазной экономике явление –
товар – позволяет постепенно обнаружить природу капитализма в целом как
экономической системы. В системе же

1 О.С. Иоффе. Понятие права и его типы. Гражданское законодательство.
Статьи Комментарии. Практика. Под ред. А.Г. Диденко. Вып.12. Алматы, 2001.
С. 50-51.
2 М.И.Брагинский. О месте гражданского права в системе право публичное–
право частное. Проблемы современного гражданского права. Под ред.
В.Н.Литовкина, В.А.Рахмиловича. Городец-Москва, 2000. С. 46-80.
3 Частное и публичное право как отрасли права. Цивилистические записки.
Москва, 2002, С. 17 и сл.
законодательства, говорит В.Ф. Попандопуло, такую функцию выполняют закон,
указ и другие формы нормотворчества. Закон, например, Конституция (закон!)
есть элементарная клеточка права?! Едва ли с этим можно согласиться. Так
же как норма образует элементарную клеточку права, статья является
элементарной клеточкой закона – одна, несколько отдельных, в зависимости от
числа статей, выражающих правовую норму. Движение по вертикали от статей
закона приводит к выявлению субинститутов, институтов, подотраслей и
отраслей законодательства, а нормативные акты служат формой выражения
законодательства и различных его подразделений.
В-третьих, нормы права и статьи законодательства могут предлагаться
любыми субъектами, но принятие их зависит только от соответствующего
нормотворческого органа. Напротив, систематизация того и другого доступна и
государству и гражданам. Однако официальной признается только компетентная
государственная систематизация. Что же касается частной систематизации, то
она осуществляется отдельными субъектами или группой субъектов для удобства
отыскания и применения соответствующих статей правовых источников. Но как
неофициальная (частная) она не имеет обязательной силы и не может служить
даже основанием ссылок на определенный нормативный акт. В той же работе
утверждается, что частное право зиждется на равенстве, а все остальные
правовые подразделения – на неравенстве (подчинении). Этим автор
подкрепляет свой вывод, относящийся к системе права и разделяющий ее на две
отрасли: частное (равенство) и все остальное (неравенство, подчинение).
Признание частного права другим наименованием гражданского права и
самостоятельной правовой отраслью сомнений не вызывает. Но объявление всех
остальных отраслей всего лишь второй отраслью права как опирающейся на
неравенство, подчинение, не может быть поддержано. Для проверки его
обоснованности имеется вполне надежный критерий – общая часть отраслевого
законодательства, или отраслевого права. Применительно к гражданскому
(частному) праву нет нужды доказывать осуществимость этого требования: там
Общая часть существует со времен разработки пандектной гражданско-правовой
системы и не выделяется при институционной системе, пока она не заменяется
системой пандектной. Напротив, создание общей части при образовании единой
отрасли взамен всех остальных (кроме частного) правовых отраслей
невозможно. Кто этому не верит, пусть попробует вывести общую часть,
скажем, для материального и процессуального права, или для всех других
отраслей права одновременно. Из этой попытки ничего не выйдет. Поэтому и
невозможно принять объявленный применительно к ним противоестественный
вывод.
Переходя от общих рассуждений к частному праву, начнем с общепризнанного
для него тезиса: частное право покоится на товарном производстве и товарном
обращении. Там, где их нет отсутствует и частное право. Но оно появляется
лишь в определенной части или целиком там, где товарное обращение только
возможно или уже сложилось как полнокровная система. Небезынтересно, что
каждый тип общества имеет свою правовую систему. Система рабовладельческого
римского права отлична от права феодализма, феодальная – от права
капитализма, советская или постсоветская (тип которой пока не назван)
отлична от других стран. Но частное право сопутствует всем этим эпохам в
ограниченном или полнообъемном масштабе. Почему? Потому что в каждой из
них, в определенной или полной мере, имеется товарное производство. А чтобы
вещи относились друг к другу как товары, указывал Маркс, их обладатели
должны относиться друг к другу как лица. В этом и заключается, т.н.,
товарное равенство. Оно носит частный характер как производное__от частно-
товарных отношений и служит вторым наименованием гражданского права,
регулирующего свой предмет на началах равенства.1
О равенстве частно-товарных отношений, в каком бы обществе они ни
складывались, говорят не только сопутствующие им правовые нормы, но и
слагаемые о них народные мифы. Приведем один из них. Прусский король,
разъезжая долгое время по своему королевству, остановился передохнуть в
одном крестьянском хозяйстве, которое так ему понравилось, что он предложил
хозяину продать хозяйство ему. Крестьянин отказался.
– Но я же король, - сказал король. - Если ты не согласишься продать, я
могу его отнять.
– Отнимайте, – возразил крестьянин. – Но, – продолжал он, – тогда я
перестану верить, что в моем государстве существует право.
Если бы мифический король задел не собственника, а что-нибудь выходящее
за пределы частного права, крестьянин едва ли вступил бы с ним в спор. А в
сфере частного права его защитило равенство с королем.
Гражданское право, являющееся одновременно правом частным, базируется на
началах равенства, свойственного самим регулируемым отношениям. Эти
качества могут быть загублены королем или диктатором, но не вытравлены кем-
нибудь из них, как бы они того ни желали.

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Принципами того или иного законодательства или законодательного института
являются его основные положения, основные начала, служащие фундаментом всей
его системы. Такие положения вытекают из концепции законодательного акта и
нередко формулируются его текстом.
Хотя такие формулировки носят весьма абстрактный характер, но имеют
вполне конкретную практическую направленность. Нередко, во-первых, они
являются нормами прямого действия. Во- вторых, учитываются при разработке
новых либо изменении старых законодательных документов. В-третьих, на
принципы законодательства следует ориентироваться при необходимости
применении аналогии права, в-четвертых, такие принципы должны приниматься
во внимание при толковании, т.е. выяснении подлинного содержания нормы
права либо должного содержания условий договора (см., например, ст.ст. 6,
392 ГК). В-пятых, опираясь на принципы законодательства, можно найти путь к
преодолению противоречий между юридическими нормами, если таковые
обнаруживаются.
Правовая наука уделяла в прошлом немало внимания принципам права,
отдельных отраслей и институтов. Так, среди принципов советского
гражданского права выделялись такие из них, как верховенство
государственной собственности перед всеми ее негосударственными видами и
формами, обязательность подчинения спускаемому сверху плановому заданию при
заключении, толковании и исполнении гражданско-правового договора,
недопустимость конкуренции в экономических отношениях и т.п.
Все эти принципы отражали централизованную, командно-приказную систему
регулирования экономикой и ушли в прошлое вместе с этой системой.
В настоящее время следует изучать и применять новые принципы гражданского
права (гражданского законодательства), отвечающие условиям сложившейся и
развивающейся
рыночной экономики с теми ее особенностями, какие складываются в
Республике Казахстан. Поскольку принципы права (принципы гражданского
права) во многом строятся
на теоретической, научной основе, некоторые из них поразному формулируются
учеными.1
Прежде всего, попытаемся их выделить в общей массе законодательных
положений. Как нам представляется, можно назвать такие принципы
гражданского законодательства:
а) равенство субъектов гражданско-правовых отношений;
б) неприкосновенность собственности;
в) свобода гражданско-правового договора;
г) защита предпринимателей и потребителей как основных субъектов
гражданско-правовых отношений;
д) невмешательство государства и всех третьих лиц в частные дела и личную
жизнь;
е) защищенность гражданских прав.
Названные принципы гражданского права характеризуют его как частное
право, которое еще со времени римского права противопоставлялось праву
публичному, строящемуся на принципах: строгое и безусловное подчинение
негосударственных участников публичных правоотношений законным требованиям
государственных органов – субъектов таких правоотношений, издание
государством обязательных нормативных и индивидуальных актов, получение для
совершения многих действий государственных разрешений и т.п. Именно
принципы гражданского законодательства специально выделены Концепцией
правовой политики Республики Казахстан, одобренной Указом Президента РК от
20 сентября 2002 г., в качестве показателя глобального разделения правовой
системы государства на публичное и частное право.2
Охарактеризуем каждый из названных принципов гражданского права.
Равенство субъектов гражданско-правовых отношений. Такое равенство
обусловлено общеметодологической предпосылкой: субъектами гражданских
правоотношений являются неподчиненные друг другу субъекты, которые законом
признаются равными и в приобретении, и в осуществлении, и в защите
гражданских прав,
равными в обязанностях и ответственности за их нарушение. Никто из
субъектов гражданского права не вправе приказывать друг другу и потому в
основе их отношений лежит взаимное соглашение, о чем будет сказано ниже.
Более конкретно равенство субъектов означает:
а) государство или его административно-территориальные единицы, вступая в
гражданские правоотношения, не имеют каких-либо преимуществ либо привилегий
перед своими гражданско-правовыми партнерами – гражданином или юридическим
лицом;
в) иностранные граждане и иностранные юридические лица приобретают такие
же гражданские права и обязанности и в таком же порядке, что и
казахстанские граждане и юридические лица.
Некоторые исключения из такого равенства возможны лишь в силу прямых
предписаний законодательных актов (см., например, Указ Президента РК О
правовом положении иностранных граждан в Республике Казахстан).
Неприкосновенность собственности. Важность данного принципа вытекает из
того, что собственность является фундаментом всей экономической системы
страны.
Данный принцип подчеркивает отказ от прежних установлений, позволявших
государству вмешиваться во все отношения, связанные с негосударственной
собственностью. Поэтому принцип неприкосновенности нашел закрепление и в
Конституции Республики Казахстан (ст.ст. 6, 26). Неприкосновенность
собственности означает, прежде всего, признание за собственником
возможности использовать свое имущество по личному свободному усмотрению
для достижения любой не запрещенной законом цели (см. ст. 188 ГК). Это
также означает недопустимость ее принудительного прекращения независимо от
того, выплачивается или не выплачивается собственнику какая-либо
компенсация. Должно действовать непременное правило: принудительное
прекращение собственности допустимо лишь при наличии на это оснований,
непосредственно предусмотренных законом (см., например, ст. 249 ГК).
Недостаточно поэтому ссылаться на то, что прекращение права собственности
допустимо лишь по решению суда. Само решение должно опираться на точное
законное основание. Возможности собственника, конечно, не беспредельны, но
пределы четко очерчиваются законом: законодательные запреты (например, при
использовании собственного оружия либо опасных веществ), недопустимость
использования собственности с нарушением прав и законных интересов других
лиц. Помимо права собственности гражданское законодательство
предусматривает некоторые другие вещные права, позволяющие их обладателю
непосредственно использовать предоставленное им имущество в своих
интересах: право землепользования (см. Земельный кодекс), право
хозяйственного ведения (ст.ст. 196-201 ГК), право оперативного управления
(ст.ст. 202-228 ГК). Такие права в отличие от права собственности всегда
производны, над обладателями подобных вещных прав стоит собственник
имущества. Границы правомочий таких вещных прав устанавливаются не только

1 Гражданское право. Т.1. М. БЕК., 1998. С. 37-43; Гражданское право.
Т.1. М. Проспект. С. 16-22; Гражданское право России. Курс лекций. М.
Юристъ., 2001. С. 28-31; Гражданское право. Ч. 1. НОРМА-ИНФРА. М., 1998. С.
12-15; Гражданское право. Ч.1. Минск, 2000. С. 28-34; Гражданское право
Республики Казахстан. Т. 1. Алматы, 1998. С. 15-25; Гражданское право. Ч.
1. Алматы, 2000. С. 21-29.
2 Каз. правда. 3 октября 2002. б) юридические лица в любой их
организационной форме приравниваются в качестве субъектов гражданских
правоотношений к физическим лицам;
законодательством, но и волей собственника. Одним из важнейших принципов
гражданского законодательства является принцип свободы договора. Это
означает, что любое лицо по своему усмотрению и без принуждения извне
вправе решать:
а) вступать или не вступать ему в тот или иной договор;
б) избирать партнера, с которым оно желает заключить договор;
в) определять условия договора.
При этом, конечно, следует учитывать, что и договорный партнер обладает
такими же правами. Поэтому подлинным гражданско-правовым договором может
признаваться лишь добровольное и взаимно принятое соглашение.
С принципом свободы договора нельзя смешивать ограничения, ко- торые
возложили на себя сами участники договора, вступая в него. Подобные
самоограничения становятся обязательными, и односторонний отказ от них
недопустим. Свобода договора, но не свобода от договора. Продавец какого-
либо товара, например, как правило, вправе самостоятельно вступать в
договор с покупателем, по своей воле соглашаться или не соглашаться с
условиями договора, предложенными при его заключении покупателем. Никто не
вправе принудить продавца к принятию того или иного решения. Но если
решение принято, и продавец заключил договор на определенных условиях, то
они становятся для него обязательными, и в дальнейшем он не вправе,
ссылаясь на свободу договора, в одностороннем порядке отказаться от его
исполнения, изменять его условия и т.п. Об этом прямо указано в ст. 401 ГК.
Свобода договора имеет еще одну границу в форме законодательных запретов
либо императивных предписаний правовых норм. Если законом запрещено
совершать какие-либо действия (например, продажу оружия или наркотиков),
то, разумеется, такие действия нельзявключать в договор в качестве его
условия, хотя бы обе стороны были на это согласны.
Договоры, содержащие подобные условия, должны признаваться
недействительными по ст. 158 ГК. Известно, что некоторые нормы гражданского
законодательства носят императивный характер, т.е. должны применяться в
обязательном порядке. Среди них могут быть нормы, ограничивающие свободу
договора для защиты более слабой стороны, ограничения монополизма, борьбы с
недобросовестной конкуренцией, защиты потребителей и т.п.
Условия, предусмотренные императивными законодательными нормами для
данного вида договоров, обязательно входят в содержание каждого конкретного
договора данного вида, независимо от того, включили или не включили стороны
эти условия в текст своего договора.
Свобода договора заключается также в возможности заключать любые по
содержанию договоры независимо от того, предусмотрены они законодательством
или не предусмотрены. Возможны также договоры, содержание которых
охватывает элементы нескольких договорных видов (см. ст.ст. 7, 380 ГК).
Важно лишь, чтобы все условия договоров не нарушали запретов и ограничений,
установленных законодательством (ст. 381 ГК).
Следующим принципом гражданского законодательства можно назвать
недопустимость вмешательства кого-либо в частные дела и личную жизнь. Этот
принцип распространяется на гражданские правоотношения в той мере, в какой
они носят личный неимущественный характер. В ранее действовавшем ГК 1964 г.
он (принцип) был отражен весьма слабо и касался лишь защиты чести и
достоинства, тайны личных записей, дневников и писем. В действующем ГК этот
принцип получил дальнейшее развитие. Он закреплен также Конституцией РК
(ст. 18).
Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела
означает запрет органам власти и управления, родителям, служебным
руководителям и другим лицам влиять на то, как дееспособные граждане или
юридические лица распоряжаются своим имуществом, делят свою прибыль,
используют доходы. Не требуется получения чьих-либо разрешений, выяснения
согласия, предоставления информации, если подобного рода требования не
установлены законом. Запрещено требовать предоставления сведений,
составляющих личную, семейную, коммерческую тайну.
Недопустимость вмешательства кого-либо в частные дела означает также
запрет на вторжения в чужую личную жизнь, личные документы и отношения. Об
этом указано во многих статьях ГК, прежде всего, ст.ст. 115, 125, 144, 156
ГК и др.
К числу принципов гражданского законодательства с полным основанием можно
отнести защиту прав предпринимателей и потребителей. На первый взгляд между
названными субъектами гражданских правоотношений существует полярная
противоположность интересов и потому защита одних не совпадает с защитой
других. Напротив одних (потребителей) нужно защищать от других
(предпринимателей).
Но это – сугубо поверхностное суждение. При бесспорных отдельных
расхождениях защищенность подлинных интересов и предпринимателей и
потребителей ведет к одной конечной цели – развитию предпринимательства,
которое не может осуществляться иначе, чем через все более полное
удовлетворение интересов и нужд потребителей. А это – полное удовлетворение
интересов потребителей, что и составляет главную задачу цивилизованной
экономики. Но, конечно, конкретные средства непосредственной защиты
интересов предпринимателей, с одной стороны, и потребителей, с другой – во
многом различны.
Предприниматели нуждаются в упрощении порядка образования
предпринимательских структур, свободе предпринимательской деятельности,
недопустимости необоснованных проверок и ненужного государственного
контроля, сохранении коммерческой тайны, справедливом налогообложении.
Именно на это направлены ст. 10 ГК, иные законы, содержащие гражданско-
правовые нормы, например, Закон О частном предпринимательстве. Но свобода
предпринимательства без государственного регулирования может привести к
монопольному положению некоторых из предпринимателей и их объединений, к
ограничению конкуренции и к другим негативным последствиям, нарушающим в
итоге интересы потребителей. Поэтому законодательством, в том числе
гражданским, вводятся меры, направляющие развитие предпринимателей в нужное
для общества русло, даже если это ограничивает их свободу, особенно
свободу, переходящую в произвол. Здесь можно назвать ст. 11 ГК, Законы
О недобросовестной конкуренции, О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности и другие акты. Закон запрещает под видом
коммерческой тайны скрывать информацию по вопросам, имеющим важный
публичный интерес.
Закон возлагает на предпринимателя риск убытков, могущих возникнуть в
ходе предпринимательства даже без вины предпринимателя (например, § 2 гл.
25, § 3 гл. 47 Особенной части ГК).
Еще более полно гражданское законодательство защищает интересы
потребителей. Здесь можно назвать множество гражданско-правовых норм,
например, в Общей части ГК ст. 10, 358, 387 и 389, § 6 гл. 29; § 2 гл. 32
Особенной части ГК. Сохраняет полную силу Закон О защите прав
потребителей, принятый еще 5 июня 1991 г.
И если интересы потребителей очень часто грубо нарушаются, то виной тому
не отсутствие законодательных средств защиты, а то, что они на практике
почти не применяются.
И, наконец, среди принципов гражданского законодательства следует назвать
такую необходимую черту гражданских прав, как их защищенность. Право без
надежной обеспеченной государственной защиты превращается ... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Гражданское процессуальное право
Наука гражданского процессуального права
ПОНЯТИЕ, ОБЪЕКТЫ, СУБЪЕКТЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Гражданское право как отрасль права
Формирование системы установления финансов в банках
Конституционное право Республики Казахстан – отрасль права и юридической науки
Типы права
Предмет и методы гражданского процессуального права
ПОНЯТИЯ О СДЕЛКАХ, ВИДЫ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК
КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО
Дисциплины