Наследственная масса как имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя



Тип работы:  Дипломная работа
Бесплатно:  Антиплагиат
Объем: 61 страниц
В избранное:   
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
1. Введение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

2. Глава 1. Основные понятия наследственного права
1.1 Понятие наследственных правоотношений ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.2 Субъектный состав наследственных правоотношений ... ... ... ... ... .14
1.3 Наследование по закону и наследование по завещанию ... ... ... ... ... .18

Глава 2. Наследственная масса как имущественные и некоторые
личные неимущественные права и обязанности наследодателя
2.1 Наследственная трансмиссия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
2.2 Понятие составных элементов наследственной массы (права
и обязанности) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ..37

Глава 3. Особенности наследования отдельных видов имущества
3.1 Наследование доли в уставном капитале. Наследование предприятия ... 43
3.2. Вещи домашнего обихода, квартиры ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...50
3.3. Объекты авторского права, патент. Компенсация морального
вреда третьим лицам ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .57

3. Заключение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..62

4. Список использованной литературы и нормативных актов ... ... ... ... .65

ВВЕДЕНИЕ

В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час,
когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и
близким. Старшее поколение, воспитанное в духе все вокруг государственное,
а значит, и мое, теряется в нынешней ситуации. Появление частной
собственности у значительного числа граждан должно сформировать новое
отношение к вопросу передачи своей собственности в случае смерти. И думать
об этом нужно заранее.
Все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного
права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
другим обстоятельствам. В пункте 2 статьи 26 Конституции РК прямо указано
Право наследования гарантируется законом.
Большинству хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросами
наследственного права. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в
наследственное имущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этой
ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а
родственники часто становятся врагами. Чтобы по возможности избежать
подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследственного
права.
Весьма значительным для наследственных правоотношений, прежде всего,
считается объект этих отношений, то есть то, что называют наследственной
массой, в которую включаются права и обязанности умершего гражданина,
переходящие к его наследникам. Наследственная масса, независимо от того,
сосредоточена ли она в одном месте или нет, в момент открытия наследства
выступает юридически как единый комплекс, какие бы права и обязанности не
входили в его состав. В основном по наследству передаются имущественные
права и обязанности наследодателя. Поэтому, законодатель, говоря о
наследстве, часто употребляет термин имущество, либо такое выражение как
наследственное имущество. Права наследодателя составляют актив
наследства, обязанности - его пассив. В случаях, указанных в законе, в
порядке наследования переходят и некоторые личные неимущественные права
наследодателя. Поэтому правильнее здесь нужно говорить о наследственной
массе, а не о наследственном имуществе, так как вольно или невольно
сужается круг объектов наследственного права. Наследоваться по
законодательству РК может имущество, принадлежащее наследодателю на
законных основаниях. Ни самовольно возведенные строения или помещения, ни
захваченные земельные участки не могут переходить по праву наследования.
Таким образом, права наследодателя на имущество должны быть безусловно
подтверждены.
Появление у многих граждан дорогостоящей собственности делает
небезразличным для них вопрос о судьбе этого имущества после их смерти, что
приводит к увеличению случаев оформления завещаний, когда еще при жизни
собственник распределяет свои имущественные и некоторые личные
неимущественные права и обязанности между теми, кого он хотел бы иметь
своим правопреемником после смерти. Урегулировать все вопросы передачи
имущества наследникам, конечно же, предпочтительнее до смерти
наследодателя. Для этого составляется завещание, которое заверяется
нотариусом и приобретает форму юридически оформленной воли наследодателя
после смерти. Здесь уместна формула, выведенная еще в римском праве: воля
умершего – закон.
Имущественные интересы, похоже, все чаще становятся для нас важнее
родственных уз. Вообще, всегда ли надо писать завещание? Если в семье
нормальные отношения и есть наследники по закону, вовсе не обязательно
прибегать к этому нотариальному действию. Наследники по закону, в случае
отсутствия завещания, получат все в равных долях. Но если самыми близкими
людьми являются двоюродные братья и сестры, племянники, племянницы, дяди,
тети, которые наследниками по закону являются во вторую и третью очередь,
тогда без завещания не обойтись.
Основная цель настоящей работы - раскрыть сущность наследственных
правоотношений, рассмотреть виды наследственной массы, показать особенности
наследования отдельного имущества, разобраться в наследовании по закону и
по завещанию, и обозначить перспективы развития наследования.
Задачи исследования:
• изучения действующего законодательства РК, связанного с правом
наследования;
• рассмотрение разнообразие наследственной массы;
• отметить специальные правила наследования ряда имущества;
• обратить внимание на особенности перехода по наследству отдельных
видов имущества;
• выявление и анализ проблем, связанных с наследственными
правоотношениями, постановка вопросов, оставленных законодателем без
надлежащего внимания;
• анализ судебной практики по делам о наследовании;
После 1991 года, когда произошел распад бывшего СССР и появились новые
формы собственности - различные хозяйственные товарищества и акционерные
общества, образовался целый ряд проблем, связанных с наследованием, которые
требуют скорейшего разрешения на законодательном уровне. На данном этапе
вопросы наследственного права регулируются многими нормативно-правовыми
актами, прежде всего, Конституцией РК 1995 года. Связь наследственного
права с нормами Конституции проследить очень легко, так как право
наследования тесно связано с правом личной собственности, которая
охраняется государством, то есть Конституцией РК. Таким образом, можно
говорить о том, что нормы высшего законодательного акта РК являются
непосредственно гарантией реализации каждым гражданином РК своих прав в
сфере наследственных правоотношений и право наследования гарантируется
законом.
Вторым важнейшим источником наследственного права является Раздел VI
Гражданского кодекса РК, посвященный наследственным правоотношениям и
играющий в настоящее время решающую роль при урегулировании вопросов
наследственного права. Также регламентируют права наследования нормы ЗОБСа,
а также различных инструкций и постановлений. Возникающие в практике
применения норм наследственного права коллизионные вопросы проходят
рассмотрение в Верховном Суде РК и отражаются в издаваемых им
постановлениях. Кроме вышеперечисленных нормативно-правовых актах
немаловажное значение имеет Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г.
Минске 22 января 1993 года и ратифицированная 4 августа 1994 года.

Глава 1. Основные понятия наследственного права

1.1. Понятие наследственных правоотношений

Согласно ст.1040 ГК РК наследство – это совокупность имущества и
имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам
(наследникам) в порядке, установленном законом.
Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это
имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности
наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое
переходят к наследникам на основании норм наследственного права.
Наследственное право - представляет собой совокупность норм, которые
регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его
наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право
регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не
являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования, то есть при
жизни наследодателя, например, отношения по составлению завещания, либо
после наследственных правоотношений, как отношения по разделу имущества,
относящиеся уже к процессуальным правоотношениям. Предметом любого права
являются общественные отношения, регулируемые нормами данного права. Сфера
влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия
наследственных отношений, так как наследственные правоотношения являются
частью наследственного права.
Здесь хочется отметить, что не все авторы считают, что при
наследовании имеет место универсальное правопреемство, то есть преемство во
всех правах и обязанностях наследодателя. Попытки отрицания самой категории
наследственного правопреемства высказывал Н.Д. Егоров. Он считал, что при
наследовании речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем
не в самих правах, а в объектах этих прав. Автор выводил за пределы
наследства пассив (долги, обременяющие наследство). Он придерживался
позиции, высказанной В.И. Серебровским: Долги являются ... только
обременением наследства, но не его составной частью. Долги могут
уменьшить наследственное имущество (наследство), даже полностью его
исчерпать, но сами в состав наследственного имущества не входят. Если бы
долги входили в состав наследственного имущества, то они уже никак не могли
бы обременять его.[1] Точка зрения автора основана на толковании
неудачно сформулированных норм ГК РСФСР 1922 года. Поддержки ни в научной
литературе, ни законодателя она не получила. По-видимому, та же судьба
уготована еще более парадоксальным взглядам на сей счет Н.Д. Егорова. В
данной работе будем исходить из понятия, что при наследовании переход прав
и обязанностей наследодателя к его наследникам переходит в порядке
правопреемства.
Под наследственными правоотношениями ( или наследованием) -
понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав
умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в
порядке, установленном законом.
Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие
или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не
прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и как правило, в
том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у
умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях
умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего
лица, как бы заменяя его. Все права и обязанности, переходящие на новое
лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей
совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается
общим или универсальным правопреемством. Характерной чертой этого
правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей
происходит непосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо
от наследодателя, а не от других лиц.[2]
Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется
наследственное правопреемство. От универсального наследственного преемства
отличают преемство частное или сингулярное. Сингулярный преемник
приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и
обязанностей, а только отдельное право и приобретает его не непосредственно
от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать
наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное
действие - предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем
по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или
несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д. Такое преемство в
отдельных правах умершего наследованием не является.
Для прекращения в отношении лица всех юридических отношений,
связывавших его с другими лицами до этого момента, и возникновения права на
фактическое осуществление перехода имущественных и некоторых личных
неимущественных прав от этого лица к другому необходимо наступление одного
из юридических фактов, с которыми закон связывает такие последствия. Такими
фактами закон признает:
1. смерть гражданина;
2. объявление гражданина умершим.
При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие
наследства. Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен, поскольку
с ним связано следующее:
1) Именно им определяются лица, которые выступят наследниками, а значит и
потенциальные лица, участвующие в деле.
2) Не каждый из наследников сможет в силу определенных причин выступить
сам при принятии наследства. То есть с этого момента определяется, будет
ли наследник сам участвовать в процессе принятия наследства или его
интересы будет представлять иное лицо - представитель (как правило,
законный). С данным фактом связана проблема защиты наследственных прав
несовершеннолетних лиц.
3) Именно этот момент определяет состав наследственной массы. Только то
имущество, которое принадлежало наследодателю, и возникающие из основания
его принадлежности наследодателю права и обязанности, могут составлять
наследственную массу. Это, в свою очередь, может повлиять на объем
предъявляемых требований при рассмотрении дела в суде, подведомственность
рассмотрения дела судом, место нотариального оформления наследственных
прав при отсутствии спора между наследниками, охрану самого наследства и,
в конце концов, на размер налога на имущество, переходящее в порядке
наследования, и, возможно, даже на сам факт уплаты налога.
4) Законодательство, применимое к наследственным правоотношениям, его
временной фактор.
5) Именно момент открытия наследства является точкой отсчета течения срока
для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками
наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и,
наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей
(в том числе права собственности) по наследству.
Таким образом, моментом открытия наследства, а на юридическом языке
временем открытия наследства, признается согласно ст.1042 ГК РК день
смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день вступления в
законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления
умершим гражданина пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших
смертью или дающих основания предполагать его гибель от определенного
несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день
его предполагаемой гибели.
Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством
органов ЗАГС о смерти наследодателя. В случае, если органы ЗАГС по каким-
либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, лицо, которому
было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке,
заявив требование об установлении факта смерти лица в определенное время и
при определенных обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти
гражданина день его предполагаемой гибели, эта дата записывается в
свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда. Кроме
того, факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены
извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных
действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного
комиссариата или другим органом Министерства обороны.
Большое значение при возникновении и реализации наследственных
правоотношений имеет понятие “места открытия наследства”. Вопрос о месте
открытия наследства является важным, так как именно по месту открытия
наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о
принятии наследства или отказе от него. Часто случается, что человек
проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть
наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что местом открытия
наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя,
а если оно не известно - место нахождения имущества или его основной части
(ст.1043 ГК РК).
Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает. Например, если гражданин РК находился в
зарубежной командировке и там умер, то местом открытия наследства будет его
последнее постоянное место жительства в РК. Местом жительства
несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под
опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей,
усыновителей или опекунов (ст.16 ГК РК). В случае неясности, в каком из
нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место
открытия наследства устанавливается судом в порядке особого производства
(ст.-- ГПК РК). Заявление об установлении места открытия наследства
подается в суд по месту жительства заявителя (ст. --- ГПК РК).
Документом, подтверждающим место открытия наследства, может быть
справка жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации или
справка с места работы умершего о месте нахождения наследственного
имущества. При отсутствии вышеназванных документов место открытия
наследства может быть подтверждено вступившим в законную силу решением суда
о его установлении.
Значение места открытия определяется, во-первых: тем, что условия
приобретения наследственного имущества различаются по законодательству той
или иной страны для тех или иных наследственных отношений; во-вторых: место
открытия наследства определяет место нотариального оформления
наследственных прав наследников при отсутствии спора между ними, а также
применения мер по охране самого наследства.

1.2. Субъектный состав наследственных правоотношений

При определении кто является субъектами наследственных правоотношений,
нет четких позиций. Суханов отмечает, что субъектами наследственного
правоотношения являются наследодатель и наследники.[3] Сергеев и Толстой
считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не
является, так как покойники субъектами правоотношений быть не могут[4].
Наследодатель - это гражданин, после смерти которого его права и
обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим
лицам. Это может быть гражданин РК, иностранный гражданин или лицо, не
имеющее гражданства. При жизни гражданина все его имущество принадлежит
только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в завещании или
входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют.
Наследодателями могут быть и недееспособные или ограниченно дееспособные
граждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а
такое событие, как смерть человека.
Наследник - это лицо, которое призывается к наследованию в связи со
смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект
гражданского права: им может быть и гражданин, и юридическое лицо, и
государство в целом.
При этом социальные образования признаются наследниками, если они
существуют на момент открытия наследства. Например, если гражданин РК
оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства
перестал существовать, то имущество перейдет к государству –
правопреемнику, к Республике Казахстан. Юридические лица, в том числе и
иностранные, могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания
юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как
юридическое лицо на день открытия наследства.
Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Перенять
права и обязанности по наследству могут граждане РК, иностранцы и лица без
гражданства, поскольку они пользуются в Казахстане гражданской
правоспособностью наравне с гражданами РК.
По ст.1044 главы 57 Гражданского Кодекса РК наследниками могут быть
как граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также
зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия
наследства, юридические лица, существующие на день открытия наследства, так
и государство. Государство выступает в качестве субъекта права наследования
в лице административно-территориальной единицы (ее финансовых или иных
уполномоченных на то органов государственного управления), если
наследодатель не указал в завещании иное государственное образование в
качестве наследника, либо речь идет об имуществе, относящемся к объектам
республиканской собственности (например, памятники истории и культуры
национального значения). К спорным моментам относится то, что выморочное
имущество переходит в порядке наследования по закону не к государству, как
это имеет место сейчас, а в коммунальную собственность по месту открытия
наследства.
Итак, рассмотрим первую категорию наследников - это граждане. Они
могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, если находились
в живых к моменту смерти наследодателя (ст.1044 ГК). Если наследодатель
объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся
только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой
гибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в
законную силу. Право наследования входит в содержание гражданской
правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане
могут быть наследниками. Не имеет значения пол, возраст, национальность
гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах
лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной
болезни или слабоумия. Таково общее правило. Наряду с этим закон (ст.1044
ГК) признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия
наследства. Этими лицами при наследовании по закону являются дети
наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Другие
родственники наследодателя (внуки, братья, сестры), родившиеся после
открытия наследства, в число законных наследников не входят.
Глава 59 Гражданского Кодекса РК значительно расширяет круг
наследников, предусматривая шесть последовательных очередей. Наследники
каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников
предшествующих очередей. Теперь наследниками могут быть дяди и тети
наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры (по праву
представления). В основу очередности положена степень родства, которая
определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Все
призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в
равных долях. Ст.1060 главы 59 Гражданского Кодекса РК к кровным
родственникам (родственникам по происхождению) приравниваются усыновленный
и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с
другой стороны.
Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по
завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и т.д.),
зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не
имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он
родился жизнеспособным. Однако, круг граждан, имеющих право быть
наследниками, законодательно ограничен. Согласно ГК существуют несколько
категорий лиц, которые лишаются права наследования в силу своего
недостойного поведения в отношении наследодателя. Недостойность поведения
гражданина во всех случаях должна быть подтверждена в судебном порядке. При
этом следует иметь в виду, что лишение права наследования родителей и
детей за их недостойное и противоправное поведение обязательно при
наследовании как по закону, так и по завещанию (ст.1045 ГК). Исключением из
данного правила будут являться лица, в отношении которых завещатель
составил свое завещание уже после совершения ими недостойного
противоправного поступка.
Вторая категория наследников - юридические лица, которые, в отличие от
граждан, могут быть наследниками только по завещанию (статья --- ГК).
И, наконец, третий случай, когда наследником является само государство.
Статья ---ГК содержит перечень ситуаций, когда наследственное имущество
полностью или частично переходит государству. Наследование всего имущества
имеет место:
когда все наследственное имущество завещано государству и нет оснований для
признания завещания недействительным полностью или в части;
когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют
такого права в силу установленных законом оснований (статья --- ГК);
когда ни один из наследников не принял наследства (статья --- ГК), либо все
отказались в пользу государства (статья --- ГК).
Во всех перечисленных случаях входящее в состав наследства авторское
право либо принадлежавшее отказавшемуся наследнику право на долю в
авторском вознаграждении прекращается[5].

1.3. Наследование по закону и по завещанию

Гражданское законодательство РК устанавливает два основания
наследования. В соответствии со статьей --- ГК наследование осуществляется
по закону и по завещанию. Наследование по закону - это наследование на
условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем.
Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе
наследникам в соответствии с установленной очередностью.
Наряду с этим наследодателю предоставляется право в конкретных пределах
самостоятельно распорядиться своими правами и обязанностями, переходящими
по наследству. При наследовании по завещанию наследодатель сам в
соответствии с законом определяет круг лиц, которые станут его
правопреемниками, а также условия и порядок будущего правопреемства. Такое
распоряжение наследодателя принадлежащими ему правами и обязанностями на
случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме, называется
завещанием. В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо
чаще, чем наследование по завещанию. Причины разные: одни не задумываются о
дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, считая, что наследники сами
разберутся между собой, другие просто не успевают составить завещание.
Итак, для наследования нужны основания – либо завещание, либо по
закону и это не может быть предметом соглашения. Если нет наследников ни по
завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к государству
(статья --- ГК). Наследование по закону имеет место тогда, когда:
- не составлено завещания;
- завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и
обязанностей;
- завещание признано недействительным;
- наследник по завещанию отказался принять наследство,
- наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии
другого назначенного наследника.
С момента открытия наследства наследники приобретают право
наследования. Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника.
Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. В
соответствии со статьей --- ГК РК принятие наследства осуществляется путем
подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о
принятии наследства. Законодательство предусматривает и такой способ
принятия наследства, как фактическое вступление во владение наследственным
имуществом. Указанные действия должны быть совершены в течении шести
месяцев со дня открытия наследства. В соответствии с частью - статьи ---
ГК РК лица, для которых право наследования возникает лишь в случае
непринятия наследства другими наследниками (статьи ---, ---, --- ГК РК),
могут заявить о своем согласии принять наследство в течении оставшейся
части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев,
то она удлиняется до трех месяцев.
Согласно статьи --- Гражданского кодекса, при наследовании по закону
наследниками в равных долях являются в первую очередь дети (в том числе
усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок
умершего, родившийся после его смерти. При отсутствии наследников первой
очереди или при непринятии ими наследства и в случае, когда все наследники
первой очереди лишены завещателем права наследования, к наследованию по
закону призываются наследники второй очереди. Таковой являются: братья и
сестры умершего, его дед и бабушка со стороны отца и матери.
Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного
года до его смерти, относятся к числу наследников по закону, но не входят в
круг наследников первой или второй очереди. При наличии других наследников
указанные лица наследуют наравне с наследниками той очереди, которая
призывается к наследованию.
Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко
времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы
наследником. Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при
наследовании по закону их умершему родителю. К числу наследников по закону
также относятся и нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не
менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они
наследуют наравне с наследником той очереди, которая призывается к
наследованию.
Здесь необходимо остановиться на понятиях “нетрудоспособность” и
“иждивенство”. Нетрудоспособность лица может быть обусловлена возрастом или
состоянием здоровья. По возрасту к нетрудоспособным относятся женщины,
достигшие 58 лет, мужчины - 63 лет, а также лица, не достигшие 16, а
учащиеся - 18 лет. По состоянию здоровья к нетрудоспособным законодатель
относит инвалидов I, II и III групп. При этом не имеет значения, назначена
ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами,
пенсия или нет. Имеет значение лишь сам факт достижения установленного
возраста или получения инвалидности. Надо также отметить и то, что
достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных
основаниях (например, у военных, шахтеров и т.д.), права считаться
“нетрудоспособным” не дает. Как это ни парадоксально, но и продолжение
работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права
считаться нетрудоспособным.
Нетрудоспособность, связанная с возрастом, проверяется по паспорту,
свидетельству о рождении (а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет
необходима также и справка учебного заведения); нетрудоспособность же,
связанная с состоянием здоровья, - по пенсионной книжке или справке ВТЭК.
Теперь предстоит разобраться с понятием иждивение. Закон РК О
государственных пособиях по инвалидности, по возрасту и по потере
кормильца определяет иждивенцев как членов семьи умершего, которые
находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую
помощь, которая была для них основным и постоянным источников средств к
существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная
материальная помощь не может служить основанием к признанию лица
иждивенцем.
Законодатель не связывает факт иждивенства с обязательным совместным
проживанием лица, получавшего содержание, и наследодателя. Отсюда вывод -
иждивенцем может быть признан и гражданин, проживающий отдельно, но
получавший от наследодателя постоянную материальную помощь, которая
являлась для него основным и постоянным источником средств к существованию.
В качестве иждивенцев могут наследовать как посторонние лица, так и
состоявшие в родстве с наследодателем - нетрудоспособные дед, бабка, братья
или сестры и т.д.
Доказательством факта нахождения на иждивении могут быть следующие
документы:
справка местной администрации;
справка, выданная КСК;
справка с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев;
справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери
кормильца;
решение суда об установлении факта нахождения на иждивении.
Доказательством же факта нетрудоспособности иждивенца, связанной с
возрастом, может служить паспорт, свидетельство о рождении, а для учащихся
в возрасте от 16 до 18 лет еще и справка из учебного заведения.
Нетрудоспособность по состоянию здоровья может быть подтверждена пенсионной
книжкой или справкой ВТЭК.
Наследование по завещанию. В настоящее время в России все заметнее
становится тенденция возрастания роли завещания при определении дальнейшей
судьбы наследственной массы после смерти ее собственника. Если раньше
многим было просто нечего завещать и в составлении подобного документа не
было необходимости, то теперь многие граждане имеют в собственности такое
дорогостоящее имущество, как, например, жилые помещения, и вопрос их
наследования должен быть четко урегулирован. Если гражданин не желает,
чтобы его имущество досталось наследникам по закону, составление завещания
просто необходимо. В противном случае может возникнуть ситуация, когда
после смерти гражданина его имущество достанется совсем не тем лицам,
которым бы он хотел его завещать.
В соответствии с частью - статьи -- ГК РК “каждый гражданин может
оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая
предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким
лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а
также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим
общественным организациям”. Заметим, что в силу этой же статьи Гражданского
кодекса наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного,
нескольких или даже всех наследников по закону.
Действующее законодательство, подробно регламентируя наследование по
завещанию, вместе с тем не содержит определения самого понятия “завещание”.
В нашей литературе наиболее распространено определение завещания как
односторонней сделки, выражающей личное распоряжение гражданина на случай
своей смерти, сделанное в установленной законом форме и направленное,
прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами,
названными завещателем своими наследниками, в порядке, установленном
завещателем.[6]
Наиболее существенной особенностью этой сделки является, в первую
очередь, то, что она совершается на случай смерти и является основанием
наследования. Посредством завещания наследодатель изменяет порядок
наследования по закону. Примером может служить то, что каждый гражданин
вправе завещать свое имущество как в целом, так и в части, включая и
предметы домашнего хозяйства и обихода. В этом случае применение статьи ---
ГК, предоставляющей преимущественное право наследования этих предметов
наследникам, проживавшим совместно с наследодателем, исключается. И
завещатель может распределить свое имущество между назначенными им
наследниками в любых долях.
Другая, не менее важная, особенность наследования по завещанию
заключается в том, что завещание является сделкой, совершаемой лишь одним
лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично.
Следовательно, завещание - односторонняя сделка, носящая строго личный
характер. Поясняя сказанное, следует отметить, что завещание - как
единоличная сделка - может быть составлено лишь от имени одного лица. Если
же завещание содержит волеизъявления двух и более лиц, то оно может быть
признано недействительным. Здесь же следует сказать, что являясь сделкой,
носящей строго личный характер, завещание согласно статьи – Закона РК О
нотариате не может быть совершено через представителя, даже действующего
по доверенности или на основании закона (родителей, опекунов и т.д.).
Относительно завещаемой наследственной массы можно отметить, что
наследодатель вправе распорядиться только своим имуществом.
Действительность завещания относительно оговоренной в нем наследственной
массы определяется только на момент открытия наследства, и, сделав
завещательные распоряжения относительно своего имущества, гражданин не
лишен права распоряжаться этим имуществом: например, продавать или дарить
его по своему усмотрению.
Приведем пример из адвокатской практики: В Ленинском суде г. Энска на
днях наконец-то закончился длившийся почти шесть лет процесс по пяти искам
членов семьи всемирно известного авиаконструктора, дважды Героя труда,
кавалера многих орденов Ленина академика Александра Яковлева, который умер
летом 1989 года. Его дети и внуки никак не могли разобраться, что, кому и
сколько завещал их покойный отец и дед, поскольку, по мнению некоторых
участников конфликта, воля наследодателя в завещании была заявлена
недостаточно отчетливо Суть дела: наследственное имущество состояло из
дачи, которую в 1947 году специальным правительственным постановлением,
подписанным Сталиным., построили на средства Наркомата авиапромышленности;
денежных средств; авторских прав; имущества.
С родственниками отношения у академика были, однако, неровными. У него
было два сына, один из которых умер довольно рано, оставив дочь. У второго
сына авиаконструктора, Сергея, было два сына от разных жен. Первая жена
Сергея, с которой он развелся, и ее сын были любимцами академика. Яковлев
даже прописал невестку у себя в московской квартире. Личные симпатии
ученого отразились в завещании. В соответствии с ним любимому внуку
доставалась дача со всем имуществом, но с условием, что он обязан сохранять
всю обстановку в точности в том виде, как она выглядела при жизни деда (эта
туманная формулировка и запутала все дело). Все остальное имущество
академик завещал жене, но она умерла раньше мужа, а завещание он менять не
стал. Сын же Сергей унаследовал авторские права отца. В квартире на
Строительном проспекте уже без всякого завещания оставалась жить любимая
невестка, поскольку жилплощадь муниципальная и никем не наследуется.
Такой расклад совершенно не устроил Сергея Яковлева и его племянницу
(внучку ученого). Они решили, что тоже имеют право на часть наследства, о
чем подали во Ленинский суд г.Энкска иски, требуя себе по 16 части
имущества, в том числе и дома в Буковке (по праву представления).
В общих чертах позиции сторон были таковы. Сергей Яковлев с
племянницей утверждали, что дача, как и все имущество, являлась общей
собственностью покойных супругов. Причем в завещании не указано, что внук
его именно наследует - он обязан лишь его сохранить. Другая сторона не
оспаривала имущество, находившееся в московской квартире. Пускай оппоненты
забирают себе полагающуюся им долю. Однако на даче им ничего не
принадлежит. Доказали, что никаких семейных денег туда не вкладывалось.
Нашлись также записи секретарши академика о его заработках и тратах. Из них
следовало, что вся зарплата Яковлева уходила на обычные бытовые нужды, а
дача обустраивалась на деньги от премий, то есть на его личные средства.
При этом весь антиквариат в Буковке - это подарки лично конструктору от
разных людей и организаций. Никакой доли жены академика там нет, а значит,
и прав на Буковку у сына и внучки тоже нет. Не менее сложно было доказать
и то, что воля наследодателя была направлена именно на передачу имущества
Буковки в собственность внуку. Пришлось привлечь маститых ученых-правоведов
в качестве экспертов текста завещания, а также обратиться с той же просьбой
в отдел нотариата Минюста. Заключения экспертов гласили, что воля
наследодателя в завещании четко направлена на то, чтобы отдать все в
распоряжение внуку.
Суд постановил: жена академика никакой супружеской доли в Буковке не
имела, при этом воля покойного в завещании выражена вполне четко. Значит,
дача со всем имуществом - собственность внука. Соответственно, его отец
должен вернуть часть вещей, находившихся в доме, то есть витрину с
орденами. Невестка же академика никому никаких денег не должна. Как уверяет
теперь уже полноправный собственник Буковки, скоро там откроется дом-музей
знаменитого авиаконструктора.[7]
В соответствии со статьей --- ГК завещание должно быть составлено
письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно
подписано завещателем и нотариально удостоверено. Таким образом,
завещание - это, прежде всего, письменный документ. Законодательство не
допускает составление устных завещаний, а также доказывание факта завещания
в судебном порядке, если завещатель высказал распоряжение в устной форме,
хотя бы и в присутствии свидетелей.
Гражданский Кодекс РК уделяет завещанию большое внимание. Статья ---
предусматривает закрытые завещания, которые передаются в заклеенном
конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые
ставят на конверте свои подписи. Статья --- раскрывает новое понятие -
завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Гражданин, находящейся в явно
угрожающем его жизни положении и лишенный возможности составить по всем
правилам завещание, может изложить свою волю в простой письменной форме или
на словах в присутствии двух свидетелей. Такое завещание необходимо
утвердить судом по требованию заинтересованных лиц либо свидетелей до
истечения срока, установленного для принятия наследства.
Важное значение имеют указанные в завещании место и время его
составления. Нотариальная форма завещания является обязательной. Тем не
менее законодательством Казахстана предусмотрены конкретные случаи, когда
нотариальная форма завещания может быть и не соблюдена в силу тех или иных
обстоятельств. В этих ситуациях завещания, составленные с учетом требований
законодательства, удостоверенные соответствующими полномочными должностными
лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным
Рассмотрим пример: В июне 1993 года скончался профессор Смирнов. После
смерти отца Евгений Смирнов собрался было уже принять наследство покойного,
но неожиданно узнал у нотариуса, что отец за неделю до смерти завещал свою
трехкомнатную квартиру на Профсоюзной улице, дачу, машину и все остальное
имущество Скворцову, сыну своей последней жены. Завещание было удостоверено
заместителем главного врача больницы по лечебной части. Смирнов решил, что
это несправедливо, и обратился к адвокату. После этого был подан иск о
признании завещания недействительным.
По ходатайству адвоката в суде допросили ряд свидетелей, в том числе
внука и жену покойного. Оказалось, что в последние годы жизни профессор был
едва ли вменяем. Он стал забывать свой адрес и телефон, иногда не узнавал
даже родственников, постоянно заговаривался и часто вообще не понимал, где
находится. Свидетельские показания подтверждались медицинскими документами:
адвокат представил суду выписку из истории болезни от 1991 года, в которой
у больного зафиксированы резкое снижение памяти, утрата сознания, нарушение
мозгового кровообращения и т. д.
Однако замглавврача НИИ скорой помощи им. Склифосовского, выступавшая
свидетелем со стороны ответчика, утверждала, что она лично прочла текст
завещания наследодателю. Профессор не имел возражений по завещанию и лично
подписал этот документ. Врач заявила, что Смирнов-старший психически был
совершенно ... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Наследование: права, обязанности и имущество наследодателя
Открытие наследства и субъективный состав наследственных правоотношений в Республике Казахстан
Гражданское право
Особенности наследственного права в феодализме и буржуазном строе: историко-правовой анализ
Нотариат как основной институт механизма наследования
Наследственное право РК
История возникновения и развитие нотариата
Правовое Регулирование Наследования: Теоретические Аспекты и Практические Задачи Права Частной Собственности Гражданина в Республике Казахстан
Субъекты наследственного правоотношения
Наследственное право: понятия, принципы и порядок наследования имущества
Дисциплины