Виды наследования в международном частном праве
ПЛАН
Введение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... .3
Глава I. Понятие наследственного права и
правоотношения в международном частном праве ... ... ... ..4
1.1 Понятие наследования в международном частном праве ... ... ... 4
1.2 Наследственное правоотношение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
Глава II. Виды наследования в международном
частном праве ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11
2.1 Наследование по завещанию ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
2.2 Наследование по закону ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
ГЛАВА III. НАСЛЕДОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ... ... ... ... ..23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
Введение
Национальные правовые доктрины признают наследственное право (law of succession) одним из институтов гражданского права, под которым принято подразумевать совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с переходом прав и обязанностей умершего к другим лицам.
Наследование является одним из важнейших производных способов приобретения права собственности во всех правовых системах западных стран и призвано служить целям упрочения и охраны производственных отношений.
Наследственное право в странах обеих правовых систем исходит из сочетания двух основополагающих принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи. Эти принципы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, причем их соотношение на различных этапах развития этого правового института не оставалось неизменным.
Принцип свободы завещания, непосредственно вытекающий из принципа свободы частной собственности и имеющий ту же логику развития, что и принцип свободы договора, подвергался определенным ограничениям в условиях возрастания роли государства в сфере регулирования имущественных отношений. Свобода завещания, позволяющая частному собственнику определить юридическую судьбу своего имущества после смерти, все больше ограничивается в пользу семьи наследодателя, за которой резервируется известная часть этого имущества, что способствует обеспечению большей стабильности гражданского и торгового оборота .
Наследственное право как институт международного частного права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие при наследовании, т.е. переходе права собственности по специальному основанию от умершего лица к его наследникам.
Целью данной курсовой работы является рассмотрение проблемных теоретических вопросов понятия, значения, видов, основных терминов наследственного права.
Данная тема представляется актуальной, т.к. характеризует важный институт теории международного права, что показывает подход к правовому регулированию наследственных правоотношений.
Глава I. Понятие наследственного права и
правоотношения в международном частном праве
1.1 Понятие наследования в международном частном праве
Наследственное право, как и семейное, традиционно относившееся к числу наиболее консервативных и стабильных институтов гражданского права, на протяжении последних десятилетий претерпело заметные изменения, позволяющие выделить некоторые общие новые тенденции к числу которых следует отнести расширение прав:
пережившего супруга;
усыновленных и внебрачных детей;
ограничение круга наследников по закону.
Единые по своим социально-экономическим функциям нормы наследственного права большинства из рассматриваемых стран не совпадают по своему содержанию, а зачастую обладают существенными особенностями. Так, наследственное право стран континентальной Европы имеет ряд принципиальных отличий от права Англии и США. Основное из них заключается в том, что если в странах континентальной Европы наследование рассматривается как универсальное правопреемство, вследствие чего права и обязанности умершего переходят непосредственно к наследникам, то в Англии и США имущество наследодателя сначала переходит по праву доверительной собственности к так называемому “личному представителю” умершего, который передает наследникам лишь часть, оставшуюся после расчетов с кредиторами.
В странах континентальной Европы нормы наследственного права включены в состав гражданских кодексов и помещены, как правило, вслед за нормами, регулирующими правовое положение физических лиц и семейные отношения. Во Франции нормы, регулирующие наследственные отношения, содержатся в первых двух титулах книги III ГК (“О различных способах, которыми приобретается собственность”), озаглавленных соответственно “О наследовании” и “О дарениях между живыми и в завещаниях”. Наследование по закону рассматривается во французском ГК отдельно от наследования по завещанию, которое регулируется в тесной связи с прижизненными дарениями. Это объясняется наличием в законе общих норм, регулирующих порядок безвозмездного приобретения имущества. В Германии наследственным правоотношениям посвящена отдельная книга V ГГУ (“Наследственное право”). В Швейцарии нормы наследственного права также содержатся в отдельной книге III ШГК (“О наследствах”). Регламентирование ряда вопросов (в частности, связанных с составлением завещания) кодекс относит к компетенции кантонов1.
В странах англо-американской системы права наряду с судебным прецендентом существенная роль в регулировании наследственных отношений принадлежит закону. В Англии среди наиболее важных законов в этой области следует отметить закон о завещаниях 1837 года, закон об администрировании наследств 1925 года, закон о наследстве лиц, не оставивших завещания, 1952 года, закон о наследовании 1975года.
В США принятие законодательства о наследовании отнесено к компетенции отдельных штатов. Во многих из них законы о наследовании включены в своды законов штатов (Вирджиния, Род-Айленд, Теннесси, Южная Каролина и др.). В штате Луизиана, где, как известно, действует прототип французского гражданского кодекса, до настоящего времени сохранилась в основных чертах французская система наследственного права. Существующие и иногда кардинальные различия в регламентации наследственных отношений в рамках отдельных штатов вызвали к жизни потребность в достижении единообразия правовых норм в данной области. Наметившиеся унификационные тенденции выразились, в частности, в разработке единообразного закона о наследовании, принятого пока лишь в нескольких штатах.2
Последние годы в законодательстве большинства западных стран происходят изменения, влекущие за собой расширение наследственных прав усыновленных и внебрачных детей. В результате усыновленные были полностью уравнены в наследственных правах с законнорожденными детьми (закон от 11 июля 1966 г. во Франции; закон от 2 июля 1977 г. в ФРГ; закон от 30 июня 1972 г. в Швейцарии; закон 1958 г. В Англии; законы отдельных штатов США). Что касается внебрачных детей, наследственные права которых почти полностью отрицались, то они также (за некоторыми исключениями) получили равные права с законнорожденными, а их родители могут наследовать после них в принципе так же, как после своих законнорожденных детей (закон от 3 января 1972 г. во Франции; закон от 19 августа 1969 г. в ФРГ; закон от 15 сентября 1975 г. в Швейцарии; закон 1969 г. в Англии; законы отдельных штатов США). Необходимым условием для этого является признание внебрачного ребенка со стороны родителя или установление его происхождения по решению суда. Указанные изменения в законодательстве западноевропейских стран в значительной степени связаны с принятием в рамках Европейского совета Конвенции об усыновлении детей (24 апреля 1967 г.) и Конвенции о правовом положении внебрачных детей (15 сентября 1975 г.) - Некоторыезаконы внесли определенные изменения в объем и характер наследственных прав пережившего супруга в направлении их расширения, что отвечало в первую очередь интересам замужней женщины. Так, во Франции, законодательство которой ставило пережившего супруга на последнее место в числе наследников по закону, в результате чего он призывался к наследованию лишь при отсутствии кровных родственников (включая боковых до 12-й степени), были приняты два закона (от 26 марта 1957 г. и от 3 января 1972 г.), предоставившие ему более широкие возможности для получения наследства. Однако и сейчас переживший супруг в большинстве случаев получает не право собственности, а лишь узуфрукт на часть наследственного имущества, размер которой варьируется в зависимости от разряда наследников. В Англии, законодательство которой и ранее отдавало пережившему супругу предпочтение перед иными наследниками, законом о наследовании (об обеспечении семьи и иждивенцев) 1975 года были расширены его возможности на получение “разумного содержания” из наследственного имущества. Этим же законом аналогичное право было предоставлено более широкому, чем ранее, кругу лиц (бывшей жене, не вступившей в другой брак, детям наследодателя, в том числе внебрачным, и др.). Среди других законов, внесших изменения в регулирование отдельных вопросов наследственных отношений, можно отметить: французский закон от 31 декабря 1976 г., предусмотревший иной режим общности наследственного имущества; закон ФРГ от 28 августа 1969 г., касающийся ряда вопросов оформления завещательных распоряжений, и закон ФРГ от 14 июня 1976 г. о реформе брачно-семейного права, изменивший, в частности, некоторые положения, связанные с правом наследников на обязательную долю.3
В качестве оснований наследования все рассматриваемые правовые системы предусматривают завещание и закон.
Предпосылками возникновения права наследования являются юридические факты, которые в своей совокупности имеют место на момент открытия наследства. Эти юридические факты распадаются на две подгруппы - юридические факты наследования по закону и юридические факты наследования по завещанию.
1.2 Наследственные правоотношения
Основанием возникновения наследственных правоотношений по закону является юридический состав, в который входят:
смерть наследодателя,
открытие наследства и наличие лиц, состоящих с наследодателем в определенной степени близости,
отсутствие завещания.
Наследование по закону может наступить:
при отсутствии завещания вообще;
когда завещана только часть имущества;
если наследник по завещанию не принял наследства;
если наследник по завещанию умер раньше наследодателя;
при признании завещания в целом или частично недействительным;
в случае признания судом наследника по завещанию недостойным152.
Наследование по закону имеет по существу субсидиарное значение, так как применяется только при отсутствии юридически действительного завещания, а также когда оно охватывает лишь часть наследственного имущества.
Важнейшая особенность наследования по закону состоит в том, что наследники - это люди, состоящие в родстве с покойным. При наследовании по закону в самом законе указан перечень тех лиц, к которым должно перейти имущество умершего. Эти лица называются законными наследниками, а группа лиц, обладающих правом такого наследования — кругом наследников по закону. При установлении наследования по закону закон исходит из предположения о наиболее вероятном круге лиц, которых наследодатель призвал бы к наследованию. Определяя круг наследников по закону, законодательство принимает во внимание только такую фактическую близость, которая имеет роль юридического факта. К юридическим фактам относятся факты рождения детей от наследодателя, а внуков и правнуков от детей наследодателя. Причем для наследования после смерти отца необходимо рождение их матерью в зарегистрированном браке с наследодателем — отцом ребенка. Устанавливая круг наследников по закону, закон устанавливает их очередность. Наследниками первой очереди являются дети наследодателя (в том числе и усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. Семейное право различает детей, родившихся от родителей, состоявших в зарегистрированном браке и детей, родившихся от матери, не состоявшей в зарегистрированном браке с отцом своих детей. Если дети родились от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, то они наследуют по закону после смерти любого из своих родителей, независимо от дальнейшей судьбы брака — будет ли он расторгнут или признан недействительным. Если ребенок родился в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным, то они также наследуют после смерти любого из родителей. Если же дети родились от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, то они, как правило, наследуют только после смерти своей матери, но не наследуют после смерти своего отца. Если мать, родившая ребенка от лица, с которым она не состояла в зарегистрированном браке, вступит с ним после рождения ребенка в зарегистрированный брак и это лицо признает себя отцом ребенка, то такой ребенок будет являться наследником по закону как после смерти матери, так и после смерти отца. К детям наследодателя в смысле права наследования приравниваются усыновленные.
В число наследников первой очереди входит переживший супруг. Данное право возникает только тогда, когда между супругами существовал до момента смерти одного из них юридически оформленный брак. К наследникам второй очереди относятся братья и сестры как полнородные, так и неполнородные, дед и бабка умершего как по линии отца, так и по линии матери.
В наследственном праве абсолютного большинства государств устанавливается не только круг предполагаемых наследников, но и определяется последовательность призвания наследников к наследованию, сообразующаяся со степенью их близости к наследодателю. Наследники призываются к наследованию в порядке очередности. По этой причине наследники первой очереди исключают полностью наследников второй очереди. Если хотя бы один из наследников первой очереди жив, то ни один из наследников второй очереди не получает доли в наследстве. Только, если будет установлено, что нет наследников первой очереди или они отказываются принять наследство, или оказались недостойными наследниками и лишены завещателем права наследования, тогда призываются наследники второй очереди.4
Особое место среди наследников по закону имеют лица, которые находились на иждивении умершего. Они присоединяются к иным наследникам той очереди, которая призывается к наследованию. Для наследников иждивенцев установлены некоторые условия. Они должны быть нетрудоспособными и состоять на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Иждивение не обязательно предполагает совместное проживание с наследодателем. Оно может иметь форму предоставления содержания лицу, которое проживало отдельно. Наследниками в качестве иждивенцев могут оказаться дети, находящиеся на иждивении лица, с которым мать не состояла в зарегистрированном браке. Ребенок в таком случае наследует как иждивенец, присуждение ему наследственной доли не означает установления отцовства. Внуки и правнуки как наследники по закону наследуют не наравне с другими наследниками, а при определенных условиях, в особом порядке, который носит название наследование по праву представления, под которым понимается “такой порядок, когда одно лицо в случае смерти другого лица, являвшегося наследником по закону, до открытия наследства как бы заступает его место и приобретает право наследования той доли в наследственном имуществе, которая причиталась бы умершему, если бы он не умер до открытия наследства”.
Право представления применяется только при наследовании по закону и не применяется при наследовании по завещанию. Наследование внуков связывается только с одним фактом — смертью их родителей до открытия наследства. Если родители живы, но они либо не приняли наследства, либо завещатель лишил их этого права как недостойных наследников, право представления не возникает. Не допускается также и отказ от наследства дочерью или сыном умершего в пользу своих детей, т.е. внуков наследодателя, а также его правнуков.
Не могут отказаться от наследства внуки наследодателя в пользу своих детей. Внуки и правнуки при наследовании по праву представления выступают как непосредственные и самостоятельные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Это означает, что они отвечают по долгам самого наследодателя. По долгам своих родителей, умерших до открытия наследства, они отвечают только в том случае, если в порядке самостоятельного призвания к оставшемуся после родителей наследству, они его приняли.
Особенностью наследования по закону является также то, что законом установлен порядок перехода предметов домашней обстановки и обихода, в состав которых чаще всего входят самые необходимые семье предметы. В ряде случаев предметы домашней обстановки и обихода представляют основную наследственную массу. В связи с этим наследники подразделяются на проживающих совместно с наследодателем или раздельно. К наследникам, проживающим совместно, относятся лица, которые проживали с наследодателем не менее года до его смерти в одной квартире и совместно с ним вели общее домашнее хозяйство, т.е. фактически составляли с ним одну семью. При наличии наследников, проживавших совместно с наследодателем, наследство делится на предметы обычной домашней обстановки и обихода и все остальное имущество5.
Доли всех наследников по закону равны. Равенство долей предполагает равенство их друг к другу по своей ценности. Размер доли в наследственном имуществе каждого отдельного наследника будет зависеть от общего числа всех призываемых к наследованию по закону наследников. Если какой-либо из наследников отказывается от принятия своей доли в наследственном имуществе или не является в установленный законом срок, тогда доля отказавшегося или не явившегося делится между всеми остальными признаваемыми наследниками по закону опять же в равных долях, т.е. происходит приращение не принятой доли к долям остальных наследников. Таким образом, при переходе имущества к наследнику по закону имущество переходит в силу одного правового основания непосредственно, одновременно и наследник является универсальным преемником всего имущества. Если имеется несколько наследников, то каждый из них рассматривается как преемник во всем наследстве, “лишь фактически ограничиваемый наличием таких же наследников”6.
Глава II. Виды наследования в международном
частном праве
2.1 Наследование по завещанию.
Завещание (will) представляет собой облеченное в предписанную законом форму волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической судьбы его имущества после смерти. Такое волеизъявление носит, как правило, односторонний характер и является отзывным. Вместе с тем законодательство ряда стран предусматривает возможность составления так называемых совместных завещаний, в которых выражена воля двух или нескольких лиц.7 Англо-американскому праву известны, кроме того, завещания, содержащие взаимные обязательства нескольких лиц по отношению друг к другу (взаимные завещания). Во Франции закон прямо запрещает как совместные, так и взаимные завещания (ст. 968 французского ГК). Швейцарское законодательство не содержит никаких положений по этому вопросу, однако судебная практика признает такие завещания недействительными. Основанием правопреемства по завещанию является следующий юридический состав8:
смерть завещателя,
открытие наследства,
наличие завещания.
По своей правовой природе завещание является специфической односторонней сделкой, которую может осуществить только физическое лицо. Особенности завещания как односторонней сделки проявляются в его признаках. Завещание представляет собой волевое осознанное действие. Оно является проявлением доброй воли лица. Как односторонняя сделка оно не предполагает какого-либо встречного волеизъявления.
Действительность завещания не зависит от того, имеется ли согласие наследников, указанных в завещании, или они возражают против него. Более того, факт существования завещания должен сохраняться в тайне.
Завещание связано с конкретной личностью завещателя и поэтому не может быть совершено через представителя, по доверенности. Завещатель должен иметь ясное представление о существе совершаемых им распоряжении, делать их разумно. Законодатель не устанавливает какой-либо специальной дееспособности для составления завещания. Так как завещание является односторонней сделкой, то оно должно удовлетворять всем условиям действительности юридических сделок, т.е. завещатель должен быть дееспособен на момент совершения завещания. По общему правилу дееспособность гражданина в полном объеме наступает с 18 лет. В то же время законодательство предусматривает возможность наступления в полном объеме в случае вступления лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста в брак. Дееспособность в полном объеме может наступить в порядке эмансипации несовершеннолетнего.
Содержание завещания составляют разнообразные распоряжения завещателя как имущественного, так и неимущественного характера. Главным в содержании завещания является распоряжение о назначении наследников и о распределении между ними наследственного имущества. Содержание завещания должно быть правомерным и не противоречить закону. Одним из принципов наследственного права является принцип свободы завещания, но она не является абсолютной. Практически все из известных национальных норм ограничивают право распоряжения имуществом завещателя в интересах несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, а также нетрудоспособного супруга, родителей (усыновителей) и иждивенцев. Лишение их наследства по завещанию будет недействительным.9
Действующие нормы большинства стран предоставляет гражданину завещателю право завещать все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям. Законодательство предоставляет завещателю право внести в завещание распоряжение о подназначении наследника. Подназначение наследника возможно только в двух случаях, если назначенный в завещании наследник умрет раньше завещателя или же будет признан решением суда умершим вследствие безвестного отсутствия, если он откажется от принятия наследства. Подназначенный наследник не призывается к наследованию, но, если наступает какое-либо из этих двух условий, он может быть призван.
Таким образом, чтобы стать наследником гражданин безусловно должен дожить до момента отпадения назначенного наследника. Правило о подназначении наследника применяется и тогда, когда основной наследник будет в судебном порядке признан недостойным. Гражданские Кодексы большинства стран предусматривают способ распоряжения наследственным имуществом наследодателя, который получил название “завещательный отказ”.
Для завещательного отказа требуется три субъекта — завещатель, устанавливающий отказ, лицо, обязанное его выполнить и отказополучатель. Отказо получателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. Объектом завещательного отказа может быть определенное имущественное право в том же составе и объеме, в каком оно принадлежало наследодателю или в меньшем. Но в большем оно не может быть, т.к. наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя. Если наследник по завещанию, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю в наследстве, то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли. Объект завещательного отказа представляется отказополучателю в форме обязательства наследника. Завещатель может обязать наследника, к которому переходит жилой Дом, предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или определенной частью его. Завещатель может обязать наследника к передаче отдельного права или совокупности прав третьему лицу. Он может также обязать своего наследника передать часть своих имущественных прав нескольким лицам, приобрести для отказополучателя какие-то предметы и передать ему. Целью отказа может быть также пожизненное содержание кого-либо из законных наследников. Завещатель может обязать своего наследника по завещанию передать в собственность отказополучателя какую-то определенную вещь из наследственного имущества. В этом случае отказополучатель получает право требования к наследнику выполнить обязанность, которая наследнику определена завещанием. Но объект завещательного отказа не представляется непосредственно в виде вещи, т.к. право собственности отказополучатель непосредственно из завещания на эту вещь не приобретает. Если завещатель непосредственно в завещании распорядился о передачи конкретной вещи из своего имущества, то в этом случае было бы наследование, а не завещательный отказ.
Право требования вещи или обязательства, которое наследник обязан передать или исполнить для отказополучателя, возникает у последнего с момента принятия наследства. Если лицо, на которое было возложено исполнение завещательного отказа умрет до открытия наследства или не примет наследство, отказавшись от него, обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя, обременяющим наследство, но вместе с тем, в силу завещания он становится и должником отказополучателя. Таким образом, закон предусматривает право завещателя силой завещания обязать избранного им наследника. Наследник по завещанию может принять наследство или отказаться от него. Принять какое-либо одно наследственное право, отказавшись при этом от другого, он не может. Он является универсальным преемником фактически ограниченным наличием таких же универсальных преемников. Отказополучатель приобретает только отдельное право, а не совокупность прав, причем приняв одно право, отказополучатель может отказаться от другого.
Наследодатель может возложить на наследников исполнение каких-либо действий, преследующих ту или иную общеполезную цель, или же указать цеяь, на которую должно быть употреблено имущество, переходящее по наследству.
Исполнение возложения может требовать прокурор, заинтересованный в общеполезной цели государственной организации, а исполнители - завещания. Таким образом, при наследовании по завещанию наследники по завещанию будут являться преемниками всего имущества, т.е. будут универсальные, если им единым актом-завещанием будет передана вся совокупность имущественных и связанных с ними неимущественных прав наследодателя. Если же в завещании распределена между наследниками только часть имущества, а другая, незавещанная делится между наследниками по закону, то в этом случае преемство будет сингулярным (частичным)10.
От завещаний следует отличать договоры о наследовании, в которых одной из сторон является наследодатель, а другой — одно или несколько лиц, управомоченных на получение определенного имущества наследодателя после его смерти. В отличие от завещания, вступившего в силу лишь с момента смерти наследодателя, договор о наследовании обязывает стороны с момента заключения и не может быть расторгнут в одностороннем порядке.11
Завещание как распоряжение на случай смерти гражданина о своем имуществе должно быть облечено в определенную форму. Действительность завещания связывается в первую очередь с письменной формой. Содержание завещания должно быть ясно выражено, не допускать разночтений и неясностей. В нем не должно быть подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и других исправлений. Фамилии, имена и отчества, адрес их места жительства должны быть написаны полностью. В завещании обязательно должно быть указано место и время составления завещания. Оно должно быть собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом.12
Если гражданин по причине физических недостатков, болезни или другим уважительным причинам не может лично расписаться в завещании, то по его поручению в его присутствии и в присутствии нотариуса завещание может подписать другой гражданин13. При этом должны быть указаны причины, в силу которых завещание не было подписано собственноручно завещателем.2
Завещание - односторонняя сделка и на этом основании в силу причин, указанных в законе, оно может быть признано недействительным и не подлежащим исполнению. Завещание может быть признано недействительным, если оно составлено недееспособным лицом. Если завещание было сделано в момент, когда гражданин неспособен был понимать значение своих действий или руководить ими вследствие болезненного состояния, стресса, тяжелого переживания, то такое завещание может быть по иску завещателя или других лиц, чьи наследственные права были нарушены в результате его совершения, оспорено. Недействительным будет также завещание, составленное под влиянием обмана, насилия, угрозы как со стороны законных наследников, так и со стороны посторонних лиц. В общем случае, несоблюдение предписанных законом формальных требований влечет за собой недействительность завещания.
Законодательство стран континентальной Европы предусматривает следующие основные формы завещания:
(а) Собственноручное завещание — это завещание, целиком написанное самим завещателем, подписанное и датированное им, что призвано уменьшить вероятность подлога (вследствие чего машинописные тексты не допускаются). Эта форма является наиболее распространенной в силу простоты составления и возможности соблюдения тайны завещания. В то же время она не лишена недостатков, к числу которых следует отнести опасность гибели или утери завещания, а также такого влияния третьих лиц, которое может повлечь за собой искажение воли завещателя.
(Ь) Завещание в форме публичного акта является завещанием, совершаемым в соответствии с установленной законом процедурой при участии официального должностного лица (как правило, нотариуса). Основное достоинство данной формы — гарантия подлинности завещания и соответствия его содержания действительной воле завещателя. Сохранность завещателя обеспечивается и предусмотренной законодательством возможностью его официального депонирования у нотариуса или иного должностного лица.
(с)Тайное завещание — это завещание, составленное завещателем и в запечатанном виде переданное на хранение нотариусу14, как правило, в присутствии свидетелей. Такая форма, позволяющая обеспечить тайну завещания и его сохранность.15
В Англии, в отличие от стран континентальной Европы, закон предусматривает лишь одну основную форму завещания, не оставляя завещателю свободы выбора.
В соответствии со ст. 9 закона 1837 года завещание должно быть совершено в письменной форме, подписано завещателем (или иным лицом по его указанию) и удостоверено не менее чем двумя свидетелями в его присутствии. В отличие от собственноручных завещаний континентального права, английский закон не требует, чтобы оно было написано рукой самого завещателя. Завещание может быть написано за него другим лицом, отпечатано на машинке и даже оформлено в виде криптограммы. Допускается сочетание рукописного и машинописного текстов. Английская форма завещания в основных чертах была воспринята всеми штатами США, за исключением Луизианы, которая следует французскому образцу. Наблюдающиеся в законодательстве отдельных штатов отличия не носят принципиального характера. Так, в частности, законодательство некоторых штатов (Массачусетс, Мэн, Иллинойс и др.) предусматривает необходимость удостоверения завещания тремя свидетелями. Вместе с тем во многих штатах (Аризона, Арканзас, Калифорния и др.) указанная форма завещания не является единственной. В этих штатах допускаются (правда, в ограниченных пределах) собственноручные завещания, аналогичные тем, которые предусмотрены законодательством стран континентальной Европы. Наряду с рассмотренными формами завещаний законодательство устанавливает упрощенный порядок совершения завещаний в особых, исключительных обстоятельствах, когда обращение к обычным формам невозможно или крайне затруднительно, а также применительно к отдельным категориям лиц (военнослужащим, морякам). Так, согласно ГГУ, лицо, находящееся на местности, с которой прервано сообщение по причине эпидемии или вследствие других исключительных обстоятельств, либо в плавании на немецком судне, может совершить завещание в форме устного заявления в присутствии трех свидетелей (параграфы 2250, 2251). Статья 11 английского закона 1837 года предусматривает, что военнослужащие, находящиеся на действительной службе, и моряки в плавании вправе совершать устные завещания, не требующие подписания или удостоверения свидетелями. Способность к составлению завещания зависит от достижения лицом определенного возраста, а также от того, осознает ли оно значение и последствия своих действий. Во Франции, Швейцарии, Англии, большинстве штатов США способность к составлению завещания возникает в полном объеме с достижением совершеннолетия (18 лет). В ФРГ могут составить завещание несовершеннолетние, достигшие 16 лет (параграф 2229 ГГУ). Во Франции несовершеннолетним, достигшим 16 лет (неэмансипированным), разрешается составлять завещание в отношении половины принадлежащего им имущества, а при отсутствии родственников до шестой степени родства — наравне с совершеннолетними (ст. 904 ФГК). В некоторых штатах США способность к составлению завещания возникает еще раньше (например, в Джоржии — с 14 лет). В Англии военнослужащим и морякам в плавании предоставлено право совершать завещания по достижении 14-летнего возраста. Учитывая необходимость свободного выражения воли завещателем, законодательство и судебная практика признают недействительными завещания, совершенные душевнобольными, слабоумными, а также сделанные под влиянием насилия, угрозы, обмана, заблуждения и т.п..
Содержание завещания составляют в первую очередь распоряжения имущественного характера, однако оно может включать и положения другого рода, например признание внебрачного ребенка, назначение опекуна несовершеннолетнему, назначение исполнителя завещания. Объектом завещания должно быть определенное имущество, принадлежащее завещателю. Лица, приобретающие имущество по завещанию, также должны быть четко определены. В странах континентальной Европы такими лицами являются наследники, рассматриваемые в качестве универсальных правопреемников, к которым переходят как права, так и обязанности наследодателя, отказополучатели (легатарии), то есть сингулярные правопреемники, которые приобретают лишь определенные имущественные права.
В Англии и США в силу существующего порядка распределения наследства, при котором имущество наследодателя переходит сначала к его “личному представителю”, наследники не рассматриваются в качестве универсальных правопреемников. Различие между наследниками и легатариями не проводится. Лица, приобретающие имущество по завещанию, именуются devisееs, если речь идет о реальном имуществе, и lеgatееs, когда наследуется персональное имущество. Поскольку в настоящее время действует единый порядок наследования реального и персонального имущества, различие между теми и другими утратило практическое значение.
Принцип свободы завещания позволяет наследодателю указать в качестве наследника любое лицо, не считаясь с интересами ближайших родственников. Однако, как уже отмечалось, этот принцип определенным образом ограничивается в пользу семьи наследодателя, что неодинаково регламентируется законодательством различных стран. Во Франции законодатель пошел по пути установления так называемой “свободной доли” (quotite disponsible), в пределах которой наследодатель вправе свободно распоряжаться своим имуществом посредством завещания и прижизненных дарений. Остальная часть имущества составляет “резерв” (rеsеrvе) и предназначается ближайшим родственникам наследодателя, к числу которых относятся лишь его прямые родственники — нисходящие и восходящие. Боковые родственники (даже родные братья и сестры), а также переживший супруг не имеют права на “резерв” и, следовательно, могут быть полностью лишены наследства. “Свободная доля” равна половине имущества, если наследодатель оставил одного ребенка, трети - при наличии двух и четверти - при наличии трех и более детей. При отсутствии у наследодателя детей право на “резерв” предоставляется восходящим в размере одной четверти для каждой линии (отцовской и материнской).
2.2 Наследование по закону
Наследование по закону, как уже отмечалось выше, есть наследование без завещания. Определяя круг лиц, имеющих право в этом случае на получение наследственного имущества, законодательство как бы восполняет отсутствующую волю наследодателя.
К числу наследников по закону относятся в первую очередь ближайшие родственники наследодателя, которым он предположительно оставил бы имущество ... продолжение
Введение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... .3
Глава I. Понятие наследственного права и
правоотношения в международном частном праве ... ... ... ..4
1.1 Понятие наследования в международном частном праве ... ... ... 4
1.2 Наследственное правоотношение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
Глава II. Виды наследования в международном
частном праве ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11
2.1 Наследование по завещанию ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
2.2 Наследование по закону ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
ГЛАВА III. НАСЛЕДОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ... ... ... ... ..23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
Введение
Национальные правовые доктрины признают наследственное право (law of succession) одним из институтов гражданского права, под которым принято подразумевать совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с переходом прав и обязанностей умершего к другим лицам.
Наследование является одним из важнейших производных способов приобретения права собственности во всех правовых системах западных стран и призвано служить целям упрочения и охраны производственных отношений.
Наследственное право в странах обеих правовых систем исходит из сочетания двух основополагающих принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи. Эти принципы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, причем их соотношение на различных этапах развития этого правового института не оставалось неизменным.
Принцип свободы завещания, непосредственно вытекающий из принципа свободы частной собственности и имеющий ту же логику развития, что и принцип свободы договора, подвергался определенным ограничениям в условиях возрастания роли государства в сфере регулирования имущественных отношений. Свобода завещания, позволяющая частному собственнику определить юридическую судьбу своего имущества после смерти, все больше ограничивается в пользу семьи наследодателя, за которой резервируется известная часть этого имущества, что способствует обеспечению большей стабильности гражданского и торгового оборота .
Наследственное право как институт международного частного права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие при наследовании, т.е. переходе права собственности по специальному основанию от умершего лица к его наследникам.
Целью данной курсовой работы является рассмотрение проблемных теоретических вопросов понятия, значения, видов, основных терминов наследственного права.
Данная тема представляется актуальной, т.к. характеризует важный институт теории международного права, что показывает подход к правовому регулированию наследственных правоотношений.
Глава I. Понятие наследственного права и
правоотношения в международном частном праве
1.1 Понятие наследования в международном частном праве
Наследственное право, как и семейное, традиционно относившееся к числу наиболее консервативных и стабильных институтов гражданского права, на протяжении последних десятилетий претерпело заметные изменения, позволяющие выделить некоторые общие новые тенденции к числу которых следует отнести расширение прав:
пережившего супруга;
усыновленных и внебрачных детей;
ограничение круга наследников по закону.
Единые по своим социально-экономическим функциям нормы наследственного права большинства из рассматриваемых стран не совпадают по своему содержанию, а зачастую обладают существенными особенностями. Так, наследственное право стран континентальной Европы имеет ряд принципиальных отличий от права Англии и США. Основное из них заключается в том, что если в странах континентальной Европы наследование рассматривается как универсальное правопреемство, вследствие чего права и обязанности умершего переходят непосредственно к наследникам, то в Англии и США имущество наследодателя сначала переходит по праву доверительной собственности к так называемому “личному представителю” умершего, который передает наследникам лишь часть, оставшуюся после расчетов с кредиторами.
В странах континентальной Европы нормы наследственного права включены в состав гражданских кодексов и помещены, как правило, вслед за нормами, регулирующими правовое положение физических лиц и семейные отношения. Во Франции нормы, регулирующие наследственные отношения, содержатся в первых двух титулах книги III ГК (“О различных способах, которыми приобретается собственность”), озаглавленных соответственно “О наследовании” и “О дарениях между живыми и в завещаниях”. Наследование по закону рассматривается во французском ГК отдельно от наследования по завещанию, которое регулируется в тесной связи с прижизненными дарениями. Это объясняется наличием в законе общих норм, регулирующих порядок безвозмездного приобретения имущества. В Германии наследственным правоотношениям посвящена отдельная книга V ГГУ (“Наследственное право”). В Швейцарии нормы наследственного права также содержатся в отдельной книге III ШГК (“О наследствах”). Регламентирование ряда вопросов (в частности, связанных с составлением завещания) кодекс относит к компетенции кантонов1.
В странах англо-американской системы права наряду с судебным прецендентом существенная роль в регулировании наследственных отношений принадлежит закону. В Англии среди наиболее важных законов в этой области следует отметить закон о завещаниях 1837 года, закон об администрировании наследств 1925 года, закон о наследстве лиц, не оставивших завещания, 1952 года, закон о наследовании 1975года.
В США принятие законодательства о наследовании отнесено к компетенции отдельных штатов. Во многих из них законы о наследовании включены в своды законов штатов (Вирджиния, Род-Айленд, Теннесси, Южная Каролина и др.). В штате Луизиана, где, как известно, действует прототип французского гражданского кодекса, до настоящего времени сохранилась в основных чертах французская система наследственного права. Существующие и иногда кардинальные различия в регламентации наследственных отношений в рамках отдельных штатов вызвали к жизни потребность в достижении единообразия правовых норм в данной области. Наметившиеся унификационные тенденции выразились, в частности, в разработке единообразного закона о наследовании, принятого пока лишь в нескольких штатах.2
Последние годы в законодательстве большинства западных стран происходят изменения, влекущие за собой расширение наследственных прав усыновленных и внебрачных детей. В результате усыновленные были полностью уравнены в наследственных правах с законнорожденными детьми (закон от 11 июля 1966 г. во Франции; закон от 2 июля 1977 г. в ФРГ; закон от 30 июня 1972 г. в Швейцарии; закон 1958 г. В Англии; законы отдельных штатов США). Что касается внебрачных детей, наследственные права которых почти полностью отрицались, то они также (за некоторыми исключениями) получили равные права с законнорожденными, а их родители могут наследовать после них в принципе так же, как после своих законнорожденных детей (закон от 3 января 1972 г. во Франции; закон от 19 августа 1969 г. в ФРГ; закон от 15 сентября 1975 г. в Швейцарии; закон 1969 г. в Англии; законы отдельных штатов США). Необходимым условием для этого является признание внебрачного ребенка со стороны родителя или установление его происхождения по решению суда. Указанные изменения в законодательстве западноевропейских стран в значительной степени связаны с принятием в рамках Европейского совета Конвенции об усыновлении детей (24 апреля 1967 г.) и Конвенции о правовом положении внебрачных детей (15 сентября 1975 г.) - Некоторыезаконы внесли определенные изменения в объем и характер наследственных прав пережившего супруга в направлении их расширения, что отвечало в первую очередь интересам замужней женщины. Так, во Франции, законодательство которой ставило пережившего супруга на последнее место в числе наследников по закону, в результате чего он призывался к наследованию лишь при отсутствии кровных родственников (включая боковых до 12-й степени), были приняты два закона (от 26 марта 1957 г. и от 3 января 1972 г.), предоставившие ему более широкие возможности для получения наследства. Однако и сейчас переживший супруг в большинстве случаев получает не право собственности, а лишь узуфрукт на часть наследственного имущества, размер которой варьируется в зависимости от разряда наследников. В Англии, законодательство которой и ранее отдавало пережившему супругу предпочтение перед иными наследниками, законом о наследовании (об обеспечении семьи и иждивенцев) 1975 года были расширены его возможности на получение “разумного содержания” из наследственного имущества. Этим же законом аналогичное право было предоставлено более широкому, чем ранее, кругу лиц (бывшей жене, не вступившей в другой брак, детям наследодателя, в том числе внебрачным, и др.). Среди других законов, внесших изменения в регулирование отдельных вопросов наследственных отношений, можно отметить: французский закон от 31 декабря 1976 г., предусмотревший иной режим общности наследственного имущества; закон ФРГ от 28 августа 1969 г., касающийся ряда вопросов оформления завещательных распоряжений, и закон ФРГ от 14 июня 1976 г. о реформе брачно-семейного права, изменивший, в частности, некоторые положения, связанные с правом наследников на обязательную долю.3
В качестве оснований наследования все рассматриваемые правовые системы предусматривают завещание и закон.
Предпосылками возникновения права наследования являются юридические факты, которые в своей совокупности имеют место на момент открытия наследства. Эти юридические факты распадаются на две подгруппы - юридические факты наследования по закону и юридические факты наследования по завещанию.
1.2 Наследственные правоотношения
Основанием возникновения наследственных правоотношений по закону является юридический состав, в который входят:
смерть наследодателя,
открытие наследства и наличие лиц, состоящих с наследодателем в определенной степени близости,
отсутствие завещания.
Наследование по закону может наступить:
при отсутствии завещания вообще;
когда завещана только часть имущества;
если наследник по завещанию не принял наследства;
если наследник по завещанию умер раньше наследодателя;
при признании завещания в целом или частично недействительным;
в случае признания судом наследника по завещанию недостойным152.
Наследование по закону имеет по существу субсидиарное значение, так как применяется только при отсутствии юридически действительного завещания, а также когда оно охватывает лишь часть наследственного имущества.
Важнейшая особенность наследования по закону состоит в том, что наследники - это люди, состоящие в родстве с покойным. При наследовании по закону в самом законе указан перечень тех лиц, к которым должно перейти имущество умершего. Эти лица называются законными наследниками, а группа лиц, обладающих правом такого наследования — кругом наследников по закону. При установлении наследования по закону закон исходит из предположения о наиболее вероятном круге лиц, которых наследодатель призвал бы к наследованию. Определяя круг наследников по закону, законодательство принимает во внимание только такую фактическую близость, которая имеет роль юридического факта. К юридическим фактам относятся факты рождения детей от наследодателя, а внуков и правнуков от детей наследодателя. Причем для наследования после смерти отца необходимо рождение их матерью в зарегистрированном браке с наследодателем — отцом ребенка. Устанавливая круг наследников по закону, закон устанавливает их очередность. Наследниками первой очереди являются дети наследодателя (в том числе и усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. Семейное право различает детей, родившихся от родителей, состоявших в зарегистрированном браке и детей, родившихся от матери, не состоявшей в зарегистрированном браке с отцом своих детей. Если дети родились от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, то они наследуют по закону после смерти любого из своих родителей, независимо от дальнейшей судьбы брака — будет ли он расторгнут или признан недействительным. Если ребенок родился в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным, то они также наследуют после смерти любого из родителей. Если же дети родились от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, то они, как правило, наследуют только после смерти своей матери, но не наследуют после смерти своего отца. Если мать, родившая ребенка от лица, с которым она не состояла в зарегистрированном браке, вступит с ним после рождения ребенка в зарегистрированный брак и это лицо признает себя отцом ребенка, то такой ребенок будет являться наследником по закону как после смерти матери, так и после смерти отца. К детям наследодателя в смысле права наследования приравниваются усыновленные.
В число наследников первой очереди входит переживший супруг. Данное право возникает только тогда, когда между супругами существовал до момента смерти одного из них юридически оформленный брак. К наследникам второй очереди относятся братья и сестры как полнородные, так и неполнородные, дед и бабка умершего как по линии отца, так и по линии матери.
В наследственном праве абсолютного большинства государств устанавливается не только круг предполагаемых наследников, но и определяется последовательность призвания наследников к наследованию, сообразующаяся со степенью их близости к наследодателю. Наследники призываются к наследованию в порядке очередности. По этой причине наследники первой очереди исключают полностью наследников второй очереди. Если хотя бы один из наследников первой очереди жив, то ни один из наследников второй очереди не получает доли в наследстве. Только, если будет установлено, что нет наследников первой очереди или они отказываются принять наследство, или оказались недостойными наследниками и лишены завещателем права наследования, тогда призываются наследники второй очереди.4
Особое место среди наследников по закону имеют лица, которые находились на иждивении умершего. Они присоединяются к иным наследникам той очереди, которая призывается к наследованию. Для наследников иждивенцев установлены некоторые условия. Они должны быть нетрудоспособными и состоять на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Иждивение не обязательно предполагает совместное проживание с наследодателем. Оно может иметь форму предоставления содержания лицу, которое проживало отдельно. Наследниками в качестве иждивенцев могут оказаться дети, находящиеся на иждивении лица, с которым мать не состояла в зарегистрированном браке. Ребенок в таком случае наследует как иждивенец, присуждение ему наследственной доли не означает установления отцовства. Внуки и правнуки как наследники по закону наследуют не наравне с другими наследниками, а при определенных условиях, в особом порядке, который носит название наследование по праву представления, под которым понимается “такой порядок, когда одно лицо в случае смерти другого лица, являвшегося наследником по закону, до открытия наследства как бы заступает его место и приобретает право наследования той доли в наследственном имуществе, которая причиталась бы умершему, если бы он не умер до открытия наследства”.
Право представления применяется только при наследовании по закону и не применяется при наследовании по завещанию. Наследование внуков связывается только с одним фактом — смертью их родителей до открытия наследства. Если родители живы, но они либо не приняли наследства, либо завещатель лишил их этого права как недостойных наследников, право представления не возникает. Не допускается также и отказ от наследства дочерью или сыном умершего в пользу своих детей, т.е. внуков наследодателя, а также его правнуков.
Не могут отказаться от наследства внуки наследодателя в пользу своих детей. Внуки и правнуки при наследовании по праву представления выступают как непосредственные и самостоятельные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Это означает, что они отвечают по долгам самого наследодателя. По долгам своих родителей, умерших до открытия наследства, они отвечают только в том случае, если в порядке самостоятельного призвания к оставшемуся после родителей наследству, они его приняли.
Особенностью наследования по закону является также то, что законом установлен порядок перехода предметов домашней обстановки и обихода, в состав которых чаще всего входят самые необходимые семье предметы. В ряде случаев предметы домашней обстановки и обихода представляют основную наследственную массу. В связи с этим наследники подразделяются на проживающих совместно с наследодателем или раздельно. К наследникам, проживающим совместно, относятся лица, которые проживали с наследодателем не менее года до его смерти в одной квартире и совместно с ним вели общее домашнее хозяйство, т.е. фактически составляли с ним одну семью. При наличии наследников, проживавших совместно с наследодателем, наследство делится на предметы обычной домашней обстановки и обихода и все остальное имущество5.
Доли всех наследников по закону равны. Равенство долей предполагает равенство их друг к другу по своей ценности. Размер доли в наследственном имуществе каждого отдельного наследника будет зависеть от общего числа всех призываемых к наследованию по закону наследников. Если какой-либо из наследников отказывается от принятия своей доли в наследственном имуществе или не является в установленный законом срок, тогда доля отказавшегося или не явившегося делится между всеми остальными признаваемыми наследниками по закону опять же в равных долях, т.е. происходит приращение не принятой доли к долям остальных наследников. Таким образом, при переходе имущества к наследнику по закону имущество переходит в силу одного правового основания непосредственно, одновременно и наследник является универсальным преемником всего имущества. Если имеется несколько наследников, то каждый из них рассматривается как преемник во всем наследстве, “лишь фактически ограничиваемый наличием таких же наследников”6.
Глава II. Виды наследования в международном
частном праве
2.1 Наследование по завещанию.
Завещание (will) представляет собой облеченное в предписанную законом форму волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической судьбы его имущества после смерти. Такое волеизъявление носит, как правило, односторонний характер и является отзывным. Вместе с тем законодательство ряда стран предусматривает возможность составления так называемых совместных завещаний, в которых выражена воля двух или нескольких лиц.7 Англо-американскому праву известны, кроме того, завещания, содержащие взаимные обязательства нескольких лиц по отношению друг к другу (взаимные завещания). Во Франции закон прямо запрещает как совместные, так и взаимные завещания (ст. 968 французского ГК). Швейцарское законодательство не содержит никаких положений по этому вопросу, однако судебная практика признает такие завещания недействительными. Основанием правопреемства по завещанию является следующий юридический состав8:
смерть завещателя,
открытие наследства,
наличие завещания.
По своей правовой природе завещание является специфической односторонней сделкой, которую может осуществить только физическое лицо. Особенности завещания как односторонней сделки проявляются в его признаках. Завещание представляет собой волевое осознанное действие. Оно является проявлением доброй воли лица. Как односторонняя сделка оно не предполагает какого-либо встречного волеизъявления.
Действительность завещания не зависит от того, имеется ли согласие наследников, указанных в завещании, или они возражают против него. Более того, факт существования завещания должен сохраняться в тайне.
Завещание связано с конкретной личностью завещателя и поэтому не может быть совершено через представителя, по доверенности. Завещатель должен иметь ясное представление о существе совершаемых им распоряжении, делать их разумно. Законодатель не устанавливает какой-либо специальной дееспособности для составления завещания. Так как завещание является односторонней сделкой, то оно должно удовлетворять всем условиям действительности юридических сделок, т.е. завещатель должен быть дееспособен на момент совершения завещания. По общему правилу дееспособность гражданина в полном объеме наступает с 18 лет. В то же время законодательство предусматривает возможность наступления в полном объеме в случае вступления лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста в брак. Дееспособность в полном объеме может наступить в порядке эмансипации несовершеннолетнего.
Содержание завещания составляют разнообразные распоряжения завещателя как имущественного, так и неимущественного характера. Главным в содержании завещания является распоряжение о назначении наследников и о распределении между ними наследственного имущества. Содержание завещания должно быть правомерным и не противоречить закону. Одним из принципов наследственного права является принцип свободы завещания, но она не является абсолютной. Практически все из известных национальных норм ограничивают право распоряжения имуществом завещателя в интересах несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, а также нетрудоспособного супруга, родителей (усыновителей) и иждивенцев. Лишение их наследства по завещанию будет недействительным.9
Действующие нормы большинства стран предоставляет гражданину завещателю право завещать все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям. Законодательство предоставляет завещателю право внести в завещание распоряжение о подназначении наследника. Подназначение наследника возможно только в двух случаях, если назначенный в завещании наследник умрет раньше завещателя или же будет признан решением суда умершим вследствие безвестного отсутствия, если он откажется от принятия наследства. Подназначенный наследник не призывается к наследованию, но, если наступает какое-либо из этих двух условий, он может быть призван.
Таким образом, чтобы стать наследником гражданин безусловно должен дожить до момента отпадения назначенного наследника. Правило о подназначении наследника применяется и тогда, когда основной наследник будет в судебном порядке признан недостойным. Гражданские Кодексы большинства стран предусматривают способ распоряжения наследственным имуществом наследодателя, который получил название “завещательный отказ”.
Для завещательного отказа требуется три субъекта — завещатель, устанавливающий отказ, лицо, обязанное его выполнить и отказополучатель. Отказо получателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. Объектом завещательного отказа может быть определенное имущественное право в том же составе и объеме, в каком оно принадлежало наследодателю или в меньшем. Но в большем оно не может быть, т.к. наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя. Если наследник по завещанию, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю в наследстве, то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли. Объект завещательного отказа представляется отказополучателю в форме обязательства наследника. Завещатель может обязать наследника, к которому переходит жилой Дом, предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или определенной частью его. Завещатель может обязать наследника к передаче отдельного права или совокупности прав третьему лицу. Он может также обязать своего наследника передать часть своих имущественных прав нескольким лицам, приобрести для отказополучателя какие-то предметы и передать ему. Целью отказа может быть также пожизненное содержание кого-либо из законных наследников. Завещатель может обязать своего наследника по завещанию передать в собственность отказополучателя какую-то определенную вещь из наследственного имущества. В этом случае отказополучатель получает право требования к наследнику выполнить обязанность, которая наследнику определена завещанием. Но объект завещательного отказа не представляется непосредственно в виде вещи, т.к. право собственности отказополучатель непосредственно из завещания на эту вещь не приобретает. Если завещатель непосредственно в завещании распорядился о передачи конкретной вещи из своего имущества, то в этом случае было бы наследование, а не завещательный отказ.
Право требования вещи или обязательства, которое наследник обязан передать или исполнить для отказополучателя, возникает у последнего с момента принятия наследства. Если лицо, на которое было возложено исполнение завещательного отказа умрет до открытия наследства или не примет наследство, отказавшись от него, обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя, обременяющим наследство, но вместе с тем, в силу завещания он становится и должником отказополучателя. Таким образом, закон предусматривает право завещателя силой завещания обязать избранного им наследника. Наследник по завещанию может принять наследство или отказаться от него. Принять какое-либо одно наследственное право, отказавшись при этом от другого, он не может. Он является универсальным преемником фактически ограниченным наличием таких же универсальных преемников. Отказополучатель приобретает только отдельное право, а не совокупность прав, причем приняв одно право, отказополучатель может отказаться от другого.
Наследодатель может возложить на наследников исполнение каких-либо действий, преследующих ту или иную общеполезную цель, или же указать цеяь, на которую должно быть употреблено имущество, переходящее по наследству.
Исполнение возложения может требовать прокурор, заинтересованный в общеполезной цели государственной организации, а исполнители - завещания. Таким образом, при наследовании по завещанию наследники по завещанию будут являться преемниками всего имущества, т.е. будут универсальные, если им единым актом-завещанием будет передана вся совокупность имущественных и связанных с ними неимущественных прав наследодателя. Если же в завещании распределена между наследниками только часть имущества, а другая, незавещанная делится между наследниками по закону, то в этом случае преемство будет сингулярным (частичным)10.
От завещаний следует отличать договоры о наследовании, в которых одной из сторон является наследодатель, а другой — одно или несколько лиц, управомоченных на получение определенного имущества наследодателя после его смерти. В отличие от завещания, вступившего в силу лишь с момента смерти наследодателя, договор о наследовании обязывает стороны с момента заключения и не может быть расторгнут в одностороннем порядке.11
Завещание как распоряжение на случай смерти гражданина о своем имуществе должно быть облечено в определенную форму. Действительность завещания связывается в первую очередь с письменной формой. Содержание завещания должно быть ясно выражено, не допускать разночтений и неясностей. В нем не должно быть подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и других исправлений. Фамилии, имена и отчества, адрес их места жительства должны быть написаны полностью. В завещании обязательно должно быть указано место и время составления завещания. Оно должно быть собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом.12
Если гражданин по причине физических недостатков, болезни или другим уважительным причинам не может лично расписаться в завещании, то по его поручению в его присутствии и в присутствии нотариуса завещание может подписать другой гражданин13. При этом должны быть указаны причины, в силу которых завещание не было подписано собственноручно завещателем.2
Завещание - односторонняя сделка и на этом основании в силу причин, указанных в законе, оно может быть признано недействительным и не подлежащим исполнению. Завещание может быть признано недействительным, если оно составлено недееспособным лицом. Если завещание было сделано в момент, когда гражданин неспособен был понимать значение своих действий или руководить ими вследствие болезненного состояния, стресса, тяжелого переживания, то такое завещание может быть по иску завещателя или других лиц, чьи наследственные права были нарушены в результате его совершения, оспорено. Недействительным будет также завещание, составленное под влиянием обмана, насилия, угрозы как со стороны законных наследников, так и со стороны посторонних лиц. В общем случае, несоблюдение предписанных законом формальных требований влечет за собой недействительность завещания.
Законодательство стран континентальной Европы предусматривает следующие основные формы завещания:
(а) Собственноручное завещание — это завещание, целиком написанное самим завещателем, подписанное и датированное им, что призвано уменьшить вероятность подлога (вследствие чего машинописные тексты не допускаются). Эта форма является наиболее распространенной в силу простоты составления и возможности соблюдения тайны завещания. В то же время она не лишена недостатков, к числу которых следует отнести опасность гибели или утери завещания, а также такого влияния третьих лиц, которое может повлечь за собой искажение воли завещателя.
(Ь) Завещание в форме публичного акта является завещанием, совершаемым в соответствии с установленной законом процедурой при участии официального должностного лица (как правило, нотариуса). Основное достоинство данной формы — гарантия подлинности завещания и соответствия его содержания действительной воле завещателя. Сохранность завещателя обеспечивается и предусмотренной законодательством возможностью его официального депонирования у нотариуса или иного должностного лица.
(с)Тайное завещание — это завещание, составленное завещателем и в запечатанном виде переданное на хранение нотариусу14, как правило, в присутствии свидетелей. Такая форма, позволяющая обеспечить тайну завещания и его сохранность.15
В Англии, в отличие от стран континентальной Европы, закон предусматривает лишь одну основную форму завещания, не оставляя завещателю свободы выбора.
В соответствии со ст. 9 закона 1837 года завещание должно быть совершено в письменной форме, подписано завещателем (или иным лицом по его указанию) и удостоверено не менее чем двумя свидетелями в его присутствии. В отличие от собственноручных завещаний континентального права, английский закон не требует, чтобы оно было написано рукой самого завещателя. Завещание может быть написано за него другим лицом, отпечатано на машинке и даже оформлено в виде криптограммы. Допускается сочетание рукописного и машинописного текстов. Английская форма завещания в основных чертах была воспринята всеми штатами США, за исключением Луизианы, которая следует французскому образцу. Наблюдающиеся в законодательстве отдельных штатов отличия не носят принципиального характера. Так, в частности, законодательство некоторых штатов (Массачусетс, Мэн, Иллинойс и др.) предусматривает необходимость удостоверения завещания тремя свидетелями. Вместе с тем во многих штатах (Аризона, Арканзас, Калифорния и др.) указанная форма завещания не является единственной. В этих штатах допускаются (правда, в ограниченных пределах) собственноручные завещания, аналогичные тем, которые предусмотрены законодательством стран континентальной Европы. Наряду с рассмотренными формами завещаний законодательство устанавливает упрощенный порядок совершения завещаний в особых, исключительных обстоятельствах, когда обращение к обычным формам невозможно или крайне затруднительно, а также применительно к отдельным категориям лиц (военнослужащим, морякам). Так, согласно ГГУ, лицо, находящееся на местности, с которой прервано сообщение по причине эпидемии или вследствие других исключительных обстоятельств, либо в плавании на немецком судне, может совершить завещание в форме устного заявления в присутствии трех свидетелей (параграфы 2250, 2251). Статья 11 английского закона 1837 года предусматривает, что военнослужащие, находящиеся на действительной службе, и моряки в плавании вправе совершать устные завещания, не требующие подписания или удостоверения свидетелями. Способность к составлению завещания зависит от достижения лицом определенного возраста, а также от того, осознает ли оно значение и последствия своих действий. Во Франции, Швейцарии, Англии, большинстве штатов США способность к составлению завещания возникает в полном объеме с достижением совершеннолетия (18 лет). В ФРГ могут составить завещание несовершеннолетние, достигшие 16 лет (параграф 2229 ГГУ). Во Франции несовершеннолетним, достигшим 16 лет (неэмансипированным), разрешается составлять завещание в отношении половины принадлежащего им имущества, а при отсутствии родственников до шестой степени родства — наравне с совершеннолетними (ст. 904 ФГК). В некоторых штатах США способность к составлению завещания возникает еще раньше (например, в Джоржии — с 14 лет). В Англии военнослужащим и морякам в плавании предоставлено право совершать завещания по достижении 14-летнего возраста. Учитывая необходимость свободного выражения воли завещателем, законодательство и судебная практика признают недействительными завещания, совершенные душевнобольными, слабоумными, а также сделанные под влиянием насилия, угрозы, обмана, заблуждения и т.п..
Содержание завещания составляют в первую очередь распоряжения имущественного характера, однако оно может включать и положения другого рода, например признание внебрачного ребенка, назначение опекуна несовершеннолетнему, назначение исполнителя завещания. Объектом завещания должно быть определенное имущество, принадлежащее завещателю. Лица, приобретающие имущество по завещанию, также должны быть четко определены. В странах континентальной Европы такими лицами являются наследники, рассматриваемые в качестве универсальных правопреемников, к которым переходят как права, так и обязанности наследодателя, отказополучатели (легатарии), то есть сингулярные правопреемники, которые приобретают лишь определенные имущественные права.
В Англии и США в силу существующего порядка распределения наследства, при котором имущество наследодателя переходит сначала к его “личному представителю”, наследники не рассматриваются в качестве универсальных правопреемников. Различие между наследниками и легатариями не проводится. Лица, приобретающие имущество по завещанию, именуются devisееs, если речь идет о реальном имуществе, и lеgatееs, когда наследуется персональное имущество. Поскольку в настоящее время действует единый порядок наследования реального и персонального имущества, различие между теми и другими утратило практическое значение.
Принцип свободы завещания позволяет наследодателю указать в качестве наследника любое лицо, не считаясь с интересами ближайших родственников. Однако, как уже отмечалось, этот принцип определенным образом ограничивается в пользу семьи наследодателя, что неодинаково регламентируется законодательством различных стран. Во Франции законодатель пошел по пути установления так называемой “свободной доли” (quotite disponsible), в пределах которой наследодатель вправе свободно распоряжаться своим имуществом посредством завещания и прижизненных дарений. Остальная часть имущества составляет “резерв” (rеsеrvе) и предназначается ближайшим родственникам наследодателя, к числу которых относятся лишь его прямые родственники — нисходящие и восходящие. Боковые родственники (даже родные братья и сестры), а также переживший супруг не имеют права на “резерв” и, следовательно, могут быть полностью лишены наследства. “Свободная доля” равна половине имущества, если наследодатель оставил одного ребенка, трети - при наличии двух и четверти - при наличии трех и более детей. При отсутствии у наследодателя детей право на “резерв” предоставляется восходящим в размере одной четверти для каждой линии (отцовской и материнской).
2.2 Наследование по закону
Наследование по закону, как уже отмечалось выше, есть наследование без завещания. Определяя круг лиц, имеющих право в этом случае на получение наследственного имущества, законодательство как бы восполняет отсутствующую волю наследодателя.
К числу наследников по закону относятся в первую очередь ближайшие родственники наследодателя, которым он предположительно оставил бы имущество ... продолжение
Похожие работы
Дисциплины
- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда